Universitatea Spiru Haret Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța Anul universitar: 2019-2020 Programul de studii: Management Anul de studii: I DREPTUL AFACERILOR Sinteză de curs Titular de curs: Conf. univ. dr. Lazăr Rareș Patrick
137
Embed
sjse-ct.spiruharet.ro · CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. CONCEPTUL, OBIECTUL ŞI SPECIFICUL DREPTULUI COMERCIAL 1. Conceptul dreptului comercial Cuvântul „comerţ” provine,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța Anul universitar: 2019-2020 Programul de studii: Management Anul de studii: I
DREPTUL AFACERILOR Sinteză de curs
Titular de curs: Conf. univ. dr. Lazăr Rareș Patrick
CAPITOLUL I NOŢIUNI
INTRODUCTIVE.
CONCEPTUL, OBIECTUL ŞI SPECIFICUL DREPTULUI COMERCIAL
1. Conceptul dreptului comercial
Cuvântul „comerţ” provine, în sens etimologic, de la latinescul
comercium, care, la rândul său, s-a format printr-o juxtapunere a altor două
cuvinte latine, şi anume cum şi merx, ce în traducere liberă desemnează
operaţiuni cu mărfuri.
Prin urmare, dreptul comercial ar putea fi definit ca fiind ansamblul
de norme juridice prin care se reglementează operaţiunile cu mărfuri.
Această semnificaţie a corespuns unui anumit stadiu de evoluţie al
dreptului comercial, care la rândul lui reflectă un prim stadiu de evoluţie
din zona comerţului.
În prezent, dreptul comercial e mult mai evoluat pentru ca
semnificaţia lui să poată fi restrânsă la ceea ce vechii latini numeau
„operaţiuni cu mărfuri”.
În arealul dreptului comercial au pătruns o serie de alte operaţiuni,
au apărut o serie de instituţii juridice noi, au luat o amploare deosebită
instituţii juridice noi, ce nu se pot subsuma ideii de „operaţiune cu mărfuri”.
Astfel, au apărut şi s-au dezvoltat operaţiunile bancare, cum sunt
ofertele de creditare, de decontare, de cont curent, de depozite băneşti
etc. S-a dezvoltat, de asemenea, instituţia falimentului consacrată, mai
întâi, în Codul comercial din 1887, iar în prezent în Legea nr.85/2006 privind
procedura insolvenţei. Ca o consecinţă a evoluţiei realităţilor economice din
zona comerţului, au luat amploare operaţiunile cu titluri de credit (cambia,
biletul la ordin, cec-ul). Organizarea persoanelor fizice şi persoanelor
juridice în cadrul normativ fixat de legea comercială a condus la construcţia
recunoscută juridic a mai multor forme de societăţi comerciale, în legătură
cu care s-au dezvoltat numeroase categorii de raporturi juridice noi ce nu
se limitează la operaţiuni cu mărfuri.
Prin urmare, definirea dreptului comercial actual nu poate fi redusă
la semnificaţia operaţiunilor cu mărfuri; el reprezintă un ansamblu
normativ eterogen, dar coerent, prin care se reglementează formarea,
derularea, modificarea şi stingerea raporturilor juridice comerciale, adică
a raporturilor care se stabilesc între participanţii la comerţ.
Ca ansamblu normativ, dreptul comercial este un segment de drept
privat, alături de dreptul civil, care constituie quintesenţa dreptului privat1.
Iniţial, dreptul comercial nu s-a înfăţişat autonom faţă de dreptul
civil. În faza incipientă a formării dreptului comercial, care coincide cu
începutul diviziunii sociale a muncii, separarea producătorilor de bunuri şi
de servicii, de persoanele care intermediază plasarea şi valorificarea acestor
bunuri şi servicii pe piaţă, erau reglementate de normele dreptului civil,
acestea fiind extinse şi asupra domeniului comerţului, deşi nu erau
corespunzătoare sub toate aspectele exigenţelor comerţului.
1
Noul Cod civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, publicat în M.O. al României, Partea I, nr. 511 din 24
iulie 2009, reglementează într-un mod unitar majoritatea raporturilor patrimoniale indiferent că acestea se
referă la comercianţi sau necomercianţi.
Ulterior, realităţile economice au dominat viaţa socială, datorită
caracterului amplu şi complex al dezvoltării activităţilor comerciale, astfel
încât s-a resimţit nevoia ca şi în plan legislativ aceste activităţi să fie
reglementate de norme juridice diferite în raport de cele civile. Necesităţile
obiective ale comerţului au impus crearea unui ansamblu de norme
destinat unei categorii distincte de subiecţi pentru a reglementa activităţile
şi operaţiunile desfăşurate de aceşti subiecţi. Persoanele vizate de aceste
norme noi au fost calificate comercianţi (mercatorum), iar operaţiunile
întreprinse de ele au primit denumirea de acte şi fapte de comerţ. Astfel s-a
creat un ansamblu de reglementări, având caracter special, de-sine-
stătător, autonom, denumit dreptul comercianţilor (jus mercatorum),
concept care desemnează astăzi dreptul comercial sau dreptul afacerilor.
În unele legislaţii naţionale, autonomizarea dreptului comercial s-a
făcut la modul concret şi complet. În România şi Franţa au fost adoptate
coduri comerciale distincte de codurile civile încă din secolul trecut. Sunt
elocvente, în acest sens, Codul comercial român din 1887, Codul comercial
francez din 1807 şi Codul comercial italian din 1882 .
Alte legislaţii naţionale nu au consacrat o autonomizare completă a
dreptului comercial faţă de dreptul civil. Nu au existat în toate ţările coduri
comerciale distincte de codurile civile.
Această deosebire de reglementare se menţine şi în prezent:
România, prin noul Cod civil din 2009, renunţă la reglementarea distinctă
oferită de vechiul Cod comercial; Italia, prin Codul civil din 1942, abrogă
Codul comercial din 1882, reglementările acestuia fiind preluate de noul
cod; Elveţia preferă ca materia obligaţiilor comerciale să fie consacrată de
normele Codului (civil) al Obligaţiilor.
Indiferent de faptul că există sau nu într-o anumită legislaţie coduri
comerciale distincte de codurile civile, totuşi, nu poate fi negată existenţa
unui ansamblu de norme care reglementează raporturile comerciale
distinct de ansamblul normelor care definesc dreptul civil (comun).
2. Obiectul dreptului comercial
Într-o accepţiune sintetică, obiectul dreptului comercial este format
din raporturile juridice care se stabilesc între participanţii la comerţ, aceşti
participanţi fiind de regulă comercianţi. Totuşi, nu toţi participanţii la
comerţ au, eo ipso, calitatea de comercianţi. La raporturile juridice
comerciale pot să participe şi necomercianţi, cum sunt: instituţiile publice
ale statului, entităţile juridice cu caracter public sau privat fără scop
patrimonial, persoanele fizice nepreocupate de comerţ etc. Aceşti subiecţi
participă la acte şi fapte de comerţ din motive ce desemnează nevoia de
înzestrare cu bunuri de consum sau, după caz , servicii oferite de
comercianţi, iar nu pentru a obţine profit.
În general, raporturile comerciale se stabilesc între comercianţi.
Dacă, totuşi, la unele dintre ele participă şi necomercianţi, astfel de
raporturi juridice nu îşi pierd caracterul comercial.
Problema care se pune, vis-a-vis de raporturile de comerţ este aceea
a stabilirii naturii lor. În esenţă, acestea sunt raporturi patrimoniale, prin
excelenţă, dar în cazul acesta trebuie deosebite de raporturile civile, care,
de asemenea, sunt în marea lor majoritate, raporturi patrimoniale.
Elementul de distincţie între cele două categorii de raporturi juridice,
comerciale şi civile este, în principal, caracterul comercial ce le
caracterizează pe cele dintâi, am numit raporturile comerciale.
Comercialitatea este un atribut, o calitate a raportului juridic, în
virtutea căruia acesta dobândeşte vocaţia de a primi incidenţa de
reglementare a unei legi comerciale. În virtutea comercialităţii, raporturile
juridice dobândesc valenţe comerciale ce se concretizează tocmai în a da
acestuia dreptul de a fi reglementat de o normă juridică aparţinând
dreptului comercial.
În încercarea de a da o explicaţie acestui atribut, în doctrină s-au
conturat două concepţii diferite: concepţia subiectivă şi concepţia
obiectivă.
a) Concepţia subiectivă – consideră comercialitatea ca fiind o calitate
transmisă raportului juridic de comercianţii care participă la formarea şi
derularea lui. Poziţia comerciantului în structura raportului juridic iradiază
în substanţa acestuia calitatea comerciantului. În această optică,
comercialitatea coboară de la persoana comerciantului la faptul juridic
săvârşit. Un raport juridic este comercial pentru simplul motiv că la el
participă un comerciant.
Concepţia prezintă avantaje, dar şi dezavantaje. Principalul
dezavantaj este acela că supune unui regim juridic unitar acte juridice de
naturi diferită, civile şi comerciale, supunând aceluiaşi regim juridic al legii
comerciale toate actele juridice săvârşite de un comerciant. Prezenţa
comerciantului în structura raportului juridic nu poate fi de natură să
modifice natura actului juridic.
Avantajul pe care îl prezintă această concepţie se caracterizează
tocmai prin sistemul unitar, pe care îl au actele juridice săvârşite de
comerciant. Nu se mai impune necesitatea de a se stabili natura juridică
concretă a actului sau faptului juridic respectiv, după anumite criterii, unele
unanim acceptate, altele controversate. Concepţia subiectivă este
materializată în dreptul comercial german.
b) Concepţia obiectivă – consideră că atributul de comercialitate
derivă din structura intimă a raportului juridic sau din forma lui extrinsecă.
O împrejurare oarecare poate fi calificată ca faptă de comerţ tocmai
ca o consecinţă că atributul comercialităţii este o trăsătură intrinsecă a
acelei împrejurări sau reprezintă o trăsătură extrinsecă ce decurge din
forma de exprimare a împrejurării respective.
Toate contractele comerciale au atributul comercialităţii care derivă
din natura lor intrinsecă. Toate titlurile de credit au atributul comercialităţii,
deoarece aceasta derivă din natura lor extrinsecă. Formalismul şi
literalitatea caracterizează aceste titluri de valoare.
În obiectul de reglementare al dreptului comercial intră o multitudine
de raporturi juridice. Această multitudine a raporturilor juridice se distinge
printr-o mare diversitate a lor.
Obiectul de reglementare al dreptului comercial ca ansamblu
normativ este totuşi coerent, dar coerenţa sa se manifestă în diversitatea
sa. Astfel, există raporturi juridice comerciale obligaţionale ce pot rezulta
din contracte sau din fapte licite ori ilicite săvârşite de comercianţi.
CAPITOLUL II
IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL
Izvoarele dreptului comercial român sunt următoarele: dreptul
comun general, dreptul comun comercial; legislaţia comercială specială.
1. Dreptul comun general.
Prin acesta înţelegem ansamblul normelor juridice cu vocaţie de
generală aplicare în întreg domeniul dreptului privat.
Asemenea norme sunt cuprinse în Codul civil şi în alte legi civile
ordinare, cărora li se recunoaşte această vocaţie.
Aplicarea dreptului comun general la raporturile comerciale are
caracter complementar şi subsidiar. Este complementar pentru că ea se
face numai cu titlul de a completa lacunele sau insuficienţele normelor
comerciale şi nu pentru a înlătura de la aplicare aceste norme.
De asemenea, este subsidiar pentru că întotdeauna normele
dreptului comun general se aplică raporturilor juridice comerciale numai ca
soluţie de rezervă, în cazul când s-ar constata insuficienţe de reglementare
ale normelor comerciale.
Dreptul comun comercial
Acesta este un ansamblu de norme juridice cu vocaţie de generală
aplicare în întreg domeniul comerţului.
Alte norme de acest gen sunt consacrate prin legi ordinare, cum sunt:
Legea 31/1990 cu privire la societăţile comerciale; Legea nr. 12/1990
privind combaterea unor activităţi comerciale ilicite; Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei etc.
Dreptul comun comercial raportat la dreptul comun general se
analizează ca fiind o lege specială, cu prioritate în aplicare faţă de dreptul
comun general, apreciat ca lege generală.
Deci, nu este vorba nici despre o suprapunere a domeniilor de
reglementare a celor două ansambluri normative, nici de un conflict, ci este
vorba despre o aplicare coordonată cu titlu de acoperire a lacunelor legii
comerciale generale prin dispoziţiile şi mai generale ale legii civile.
Legislaţia comercială specială
Aceasta cuprinde totalitatea normelor juridice comerciale prin care
se reglementează segmente limitate, precis conturate din domeniul
dreptului comercial.
Legislaţia comercială specială cuprinde norme juridice prin care se
dau soluţii particulare, în raport de soluţiile generale ale dreptului comun
comercial, diferitelor aspecte ale realităţilor juridice din domeniul
comerţului. Legislaţia comercială oferă numeroase exemple în acest sens:
Legea nr. 32/2000 privind societăţile comerciale din domeniul asigurărilor;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/1997 privind societăţile comerciale de leasing
şi operaţiunile de leasing; Ordonanţa de Urgenţă nr. 199/20007 privind
instituţiile de credit; Legea nr. 294/2007 privind piaţa de capital etc.
Aparţinând legislaţiei comerciale speciale, aceste norme juridice au
prioritate în aplicare faţă de dreptul comun comercial şi, firesc, faţă de
dreptul comun general. Aici operează principiul lex speciallia generalibus
derogant, în sensul că într-un conflict dintre legea generală şi o lege
specială primeşte aplicare prioritară legea specială.
CAPITOLUL III
FAPTELE DE COMERŢ
1. Noţiunea faptelor de comerţ
Faptele de comerţ pot fi definite ca fiind actele, faptele şi
operaţiunile juridico-economice prin care se realizează producţia de
mărfuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii sau interpunerea în
schimb şi circulaţie a bunurilor şi banilor, în scopul obţinerii unui profit.
Din această definiţie rezultă trăsăturile specifice faptelor de comerţ:
caracterul lucrativ, de întreprindere şi realizare a unei plusvalori; caracterul
juridic şi economic; caracterul patrimonial.
2. Criteriile de de stabilire a caracterului comercial al faptelor de
comerţ
Caracterul comercial al unor asemenea fapte se determină prin
opoziţie cu caracterul civil pe care îl reflectă legea în substanţa raporturilor
ce cad sub incidenţa sa.
Totuşi, nu toate sistemele naţionale de drept cunosc delimitarea
dreptului comercial, ca ansamblu de principii, reguli şi norme autonome, de
dreptul civil, ca sistem normativ de reglementare numai a raporturilor
juridice patrimoniale şi personal nepatrimoniale.
Mai mult, nici sistemele de drept naţional care cunosc delimitarea
dreptului comercial de cel civil nu utilizează aceleaşi criterii pentru a
determina caracterul comercial al unui raport juridic.
Astfel, legislaţiile naţionale folosesc în scopul menţionat următoarele
criterii de distincţie:
a) Criteriul subiectiv, specific dreptului german şi anglo-saxon,
conform căruia un raport juridic este reglementat de norma comercială şi,
deci, are caracter comercial, dacă subiectul participant la un asemenea
raport are calitatea de comerciant. Acest criteriu face aplicarea unei
prezumţii de comercialitate, potrivit căreia sunt calificate ca fiind
comerciale toate actele şi faptele pe care le săvârşeşte un comerciant în
exerciţiul comerţului său. Prezumţia enunţată are caracter legal, întrucât
normele de drept fixează cu prioritate categoria persoanelor având
calitatea de comerciant, iar sistemul de drept astfel consacrat devine un
drept al comercianţilor (jus mercatorium). Prezumţia are, totodată, caracter
relativ (juris tantum), deoarece se fundamentează pe un raţionament
subiectiv, conform căruia comercialitatea coboară de la persoană spre actul
sau faptul juridic săvârşit şi penetrează în substanţa lui. Dar reflecţia emisă
de persoana comerciantului asupra actelor sau faptelor în care este
implicată poate fi întreruptă. În acest caz, prezumţia de comercialitate este
înfrântă, prin dovada că actul sau faptul săvârşit de persoana
comerciantului nu are caracter comercial şi nu face obiectul de
reglementare al normei comerciale.
b) Criteriul obiectiv, specific dreptului român, dreptului francez şi
dreptului spaniol, potrivit căruia comercialitatea unui raport juridic este
dată de obiectul reglementării juridice, obiect constituit din acte şi fapte de
comerţ calificate astfel prin lege, făcându-se abstracţie de calitatea
subiectului care le săvârşeşte. Conform acestui criteriu, caracterul
comercial al actelor şi faptelor juridice şi, deci, a raportului juridic este
reflectat de natura operaţiunii, considerată necesară vieţii comerciale.
Astfel, în sistemele de drept care consacră concepţia obiectivă,
reglementarea actelor şi faptelor comerciale este conţinută în coduri
comerciale şi legi comerciale, pe principiul conform căruia astfel de
reglementări vizează comerţul şi nu o clasă aparte de subiecţi de drept,
comercianţii. Prin consecinţă, se consacră regula potrivit căreia aceloraşi
acte sau fapte juridice trebuie să li se aplice aceleaşi exigenţe legale.
Criteriul obiectiv este suplinit în sistemul dreptului comercial român
de criteriul subiectiv.
Totuşi, numeroase acte juridice se regăsesc atât în circuitul
comercial, cât şi în cel civil. Este motivul pentru care trebuie cercetată
calitatea părţilor implicate, de subiecţi comercianţi sau necomercianţi.
Actul încheiat de aceştia din urmă, fie că acesta este CEC, mandat, vânzare,
depozit, nu va primi calificarea de operaţiune comercială. În acelaşi timp,
actul de comerţ săvârşit cu titlu de profesiune obişnuită de un
odată cu înmatricularea sa la registrul comerţului.
2. Clasificarea societăţilor comerciale
Societăţile comerciale sunt susceptibile de multiple clasificări,
pe baza unor criterii diverse.
Legea nr. 31/1990 enumeră limitativ formele juridice sub care se
pot constitui societăţile comerciale în România, astfel: a) societatea în
nume colectiv; b) societatea în comandită simplă; c) societatea pe
acţiuni; d) societatea în comandită pe acţiuni; e) societatea cu
răspundere limitată (art. 2). Fiecare dintre aceste societăţi comerciale
pot fi clasificate după anumite criterii.
Dintre acestea, vom menţiona următoarele:
1.După provenienţa capitalului distingem:
- societăţi cu capital integral autohton;
- societăţi cu capital mixt, la care participă alături de capital autohton
şi capital străin;
- societăţi cu capital integral străin.
2.După acelaşi criteriu al provenienţei capitalurilor, dar privite
sub un alt punct de vedere, societăţile comerciale pot fi:
- societăţi cu capital integral de stat;
- societăţi cu capital mixt (parţial de stat şi parţial privat);
- societăţi cu capital integral privat.
3. Un alt criteriu are în vedere naţionalitatea societăţilor
comerciale. Din acest punct de vedere, vom distinge:
- societăţi de naţionalitate română;
- societăţi de naţionalitate străină.
4. După criteriul domeniului în care îşi desfăşoară activitatea vom
distinge:
- societăţi din domeniul industriei;
- societăţi din domeniul agriculturii;
- societăţi din domeniul circulaţiei mărfurilor;
- societăţi prestatoare de servicii;
- societăţi din domeniul construcţiilor;
- societăţi din domeniul transporturilor.
5. În funcţie de structura capitalului social vom distinge:
- societăţi a căror capital social este fracţionat în părţi sociale /părţi de
interese;
- societăţi a căror capital social este fracţionat în acţiuni.
6. După abilitatea societăţilor comerciale de a emite titluri de
valoare, vom distinge:
- societăţi emitente de titluri de valoare;
- societăţi neemitente de titluri de valoare.
7. După criteriul importanţei pe care o prezintă elementul intuitu
personae la constituirea societăţilor, se disting:
- societăţi de persoane;
- societăţi de capitaluri.
Societăţile de persoane sunt societăţile comerciale la constituirea
cărora elementul intuitu personae are un rol decisiv. Asemenea societăţi
se constituie în principal, pe ideea încrederii între asociaţi şi a
consideraţiei reciproce pe care asociaţii o au unii faţă de ceilalţi.
Sunt societăţi de persoane:
- societatea în nume colectiv – prototipul acestei forme juridice a
societăţii comerciale;
- societatea în comandită simplă.
Societăţile de persoane se caracterizează prin următoarele note de
specificitate:
a) Sunt construite pe elementul intuitu personae care e pilonul
principal al acestor construcţii juridice;
b) Se bazează pe ideea răspunderii nelimitate a asociaţilor pentru
datoriile sociale. Această responsabilitate este, însă, complementară şi
subsidiară. Complementară pentru că reprezintă doar o soluţie de
rezervă pentru creditorii societăţii în eventualitatea că nu şi-ar putea
recupera creanţele lor de la societate şi primeşte incidenţă numai
pentru sumele care nu au putut fi recuperate de la societate. Este
subsidiară deoarece creditorii societăţii pot proceda la executarea silită
a asociaţilor pentru datoriile societăţii comerciale numai dacă în
prealabil au urmărit patrimoniul societăţii şi au constatat că acesta este
insuficient pentru acoperirea creanţelor lor.
c) O altă notă de specificitate a societăţilor de persoane rezidă în
aceea că aceste societăţi se constituie numai prin contract de societate.
Actul lor constitutiv este format din contractul de societate; legea nu
cere şi încheierea unui statut. Totodată, legea nu îngrădeşte libertatea
contractuală a asociaţilor şi ca urmare, nimic nu se opune ca aceştia să
aibă iniţiativa redactării şi a unui statut. Semnificaţia juridică a statutului
nu reprezintă o condiţie de validitate a actului conctitutiv şi nici nu are
forţa juridică a actului constitutiv, aşa cum se impune statutul pe care
legea îl prevede ca obligatoriu în alte societăţi comerciale.
d) Aceste societăţi nu sunt emitente de titluri de valoare. Nimic
nu se opune, însă, ca ele să emită titluri societare, având semnificaţia
unor titluri de legitimare.
e) Pentru constituirea societăţilor de persoane, legea nu pretinde
nici minim de capital, nici minim de vărsământ şi, în general, nici minim
de persoane. Desigur aceasta nu trebuie privită ca omisiune a legii, ci ca
o soluţie deliberat consacrată de legiuitor penrtru a da specific propriu
societăţilor de persoane. Absenţa unei cerinţe legale referitoare la
minimul de capital nu trebuie interpretată în sensul că: în acest caz,
asemenea societăţi ar putea fi constituite fără capital social, capitalul
social rămâne o cerinţă esenţială, subînţeleasă; dar nici în sensul că
pentru constituirea unor asemenea societăţi ar fi suficient un capital
simbolic. În tăcerea legii, urmează să conchidem că şi aici este
subînţeleasă condiţia existenţei unui capital rezonabil pentru ca
judecătorul delegat la registrul comerţului să poată autoriza înfiinţarea
unei societăţi de persoane. Capital rezonabil înseamnă minimul de
capital necesar pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii,
propus de catre asociaţi.
f) Societăţile de persoane se dizolvă atât pentru cauze generale, cât
şi pentru cele speciale prevăzute de lege.
Societăţile de capitaluri sunt societăţile comerciale la constituirea
cărora predomină ideea de capital. Aici încrederea reciprocă între
asociaţi, considerarea reciprocă a acestora unii faţă de alţii, nu prezintă
nicio relevanţă sau semnificaţie juridică.
Singurul element care contează este capitalul pe care îl aduce în
societate fiecare asociat. De regulă, asociaţii de la societăţile de
capitaluri, care generic se numesc „acţionari”, nici nu se cunosc între ei.
În grupa societăţilor de capitaluri se încadrează:
- societatea pe acţiuni, prototipul societăţii de capitaluri;
- societatea în comandită pe acţiuni.
Notele de specificitate ale acestor societăţi sunt:
a) Constituirea lor ca realităţi juridice se fundamentează pe ideea de
capital; ceea ce contează aici e capitalul subscris şi nu persoana
asociatului;
b) Răspunderea asociaţilor pentru datoriile sociale este limitată la
aportul social adus de fiecare dintre aceştia fie odată cu constituirea
societăţii, fie ulterior, pe parcursul funcţionării acesteia. Consecinţa este
că atunci când patrimoniul social este insuficient, pentru acoperirea
creanţelor creditorilor sociali, diferenţa rămasă neacoperită rămâne în
sarcina creditorilor societăţii.
c) La constituirea societăţilor de capitaluri se cere elaborarea, ca părţi
integrante ale actului constitutiv contractul de societate şi statutul.
Contractul de societate şi statutul sunt absolut obligatorii pentru
validitatea înfiinţării societăţii.
d) Societăţile de capital sunt societăţi emitente de titluri de valoare.
Titlurile emise de aceste societăţi sunt acţiunile şi obligaţiunile.
e) Capitalul social al societăţilor de capitaluri este fracţionat în părţi
egale reprezentate prin titluri societare denumite „acţiuni”. Aceste
titluri sunt emise de societate prin acţiuni în formă materializată,
concretizate în inscisuri, precum şi în formă dematerializată, prin
depunere în cont. Cu referire la acestea din urmă, societatea emite
numai un certificat de acţionar care nu reprezintă un titlu de valoare, ci
un simplu titlu societar, având semnificaţia unui titlu de legitimare.
f) Societăţile de capitaluri se dizolvă numai în prezenţa cauzelor
generale de dizolvare, neavând nicio semnificaţie cauzele speciale de
dizolvare.
La rândul lor, societăţile pe acţiuni pot etala o clasificare proprie,
în funcţie de anumite criterii3.
În acest context, societăţile pe acţiuni se pot clasifica după criterii
desemnând modurile de constituire, structura acţionariatului,
provenienţa capitalului social, specificul reglementării domeniului de
activitate şi sistemul de tranzacţionare a acţiunilor emise.
După criteriul modului de constituire, societăţile pe acţiuni se
clasifică în societăţi care se constituie prin subscrierea integrală şi
simultană a capitalului social şi societăţi care se constituie prin
subscripţie publică.
După criteriul structurii acţionariatului societăţile pe acţiuni se
clasifică în societăţi cu acţionari de aceiaşi categorie şi societăţi având
două sau mai multe categorii de acţionari.
Criteriul naturii capitalului social clasifică societăţile pe acţiuni
astfel: societăţi cu capital social integral privat, societăţi cu capital social
integral de stat; societăţi cu capital social mixt, de stat şi privat; societăţi
cu capital social obligatoriu în numerar; societăţi cu capital social liberal;
societăţi cu capital social naţional; societăţi cu capital social străin;
societăţi cu capital social mixt, naţional şi străin.
a) Societăţile pe acţiuni cu capital social integral privat sunt cele
constituite şi organizate exclusiv de persoane fizice şi/sau juridice din
sfera subiecţilor de drept privat.
3
A se vedea O. Căpăţână, op. cit., p. 75–86; M.N. Costin, C.A. Jeflea, op. cit., p. 17–55; Ph. Merle, Droit commercial - Sociétés commerciales, ed. a 2-a, Précis Dalloz, Paris, 1990, p. 9–18.
La aceste societăţi, capitalul social este format prin contribuţiile liber
constituite ale acţionarilor participanţi, iar aporturile acestora sunt
guvernate întru-totul de normele dreptului privat, comercial şi civil.
Drepturile şi obligaţiile acţionarilor sunt reglementate de actul
constitutiv, cu excepţia acelor raporturi juridice societare asupra cărora
legea dispune cu titlu imperativ.
Acestor societăţi li se adresează în special Legea nr. 31/1990, atunci
când statuează că “în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele
fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi
comerciale cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi”(art. 1).
Calificarea unei societăţi pe acţiuni ca fiind societate cu capital social
exclusiv privat are în vedere, în primul rând, că toate aporturile sociale
contributive au regim juridic privat, iar în al doilea rând, că toţi acţionarii
sunt subiecţi de drept privat4.
b) Societăţile cu capital social integral de stat sunt cele înfiinţate şi
organizate exclusiv de entităţi publice sau private aparţinând statului.
Caracteristic pentru aceste societăţi, prin opoziţie cu societăţile
având capital privat, se relevă a fi următoarele trăsături: aporturile la
capitalul social provin din domeniul public sau privat al statului5;
acţionarii lor sunt întotdeauna entităţi juridice din sfera subiecţilor de
drept public6; formarea acestor societăţi se datorează unor premise de
politică economică a statului7; regimul juridic al constituirii lor se
compune din acte normative generatoare8 şi acte normative individuale
de înfiinţare9; actul constitutiv este format din actul normativ de
4 Categoria acestor societăţi este reţinută şi de alţi autori. A se vedea: M.N. Costin, C.A. Jeflea, op. cit., p.
21. 5
A se vedea art. 20 din Legea nr. 15/1990 şi art. 4 din O.U.G. nr. 30/1997. 6
A se vedea art. 17 din Legea nr. 15/1990, art.1 alin. (3) şi art. 2 din O.U.G. nr. 30/1997. 7
A se vedea art. 1, art. 39 şi art. 40 din Legea nr. 15/1990 şi art. 1, 9 şi 12 din O.U.G. nr. 30/1997. 8
Bunăoară, Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, respectiv, O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. 9
A se vedea art. 17 din Legea nr. 15/1990 şi art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 30/1997.
înfiinţare şi statut10; la constituire au un singur acţionar – entitate
juridică a statului care le înfiinţează11; pot lua naştere prin reorganizarea
unor entităţi economice preexistente12 sau prin înfiinţare ab initio13;
organizarea şi funcţionarea acestor societăţi este guvernată de statutul
propriu şi Legea nr. 31/1990, la care se alătură, totodată, norme
cuprinse în legile special adresate lor14; conducerea unei astfel de
societăţi este exercitată de entitatea juridică statală creatoare, iar
administrarea se efectuează de un consiliu de administraţie format din
membrii desemnaţi de acea entitate15; atribuţiile adunării generale sunt
îndeplinite de entitatea juridică a statului în calitate de acţionar unic16;
bunurile şi valorile care formează capitalul social trec în patrimoniul
societăţii comerciale înfiinţate17; prin efectuarea acestor bunuri şi valori
la constituirea capitalului social se realizează transferul lor din domeniul
de dispoziţie al entităţii juridice a statului în cel al deciziei aparţinând
societăţii comerciale astfel înfiinţate; actul normativ de înfiinţare
conţinând statutul societăţii se publică mai întâi în Monitorul Oficial al
României, după care se înregistrează în registrul comerţului18; actul de
înfiinţare nu necesită autorizarea judecătorului delegat la oficiul
registrului comerţului, ci doar pronunţarea unei încheieri de
înmatriculare a societăţii pe baza cererii formulate în acest sens de
persoanele împuternicite prin actul de înfiinţare să o reprezinte19;
societatea constituită în domeniul public al statului beneficiază de
exclusivitatea firmei în raport cu oricare alt comerciant20.
10 A se vedea art. 18 din Legea nr. 15/1990.
11 A se vedea art. 20 şi 21 din Legea nr. 15/1990.
12 A se vedea art. 16 din Legea nr. 15/1990 şi art. 2 din O.U.G. nr. 30/1990.
13 A se vedea art. 40 din Legea nr. 15/1990.
14 Pe lângă Legea nr. 15/1990 şi O.U.G. nr. 30/1997, mai amintim: Legea nr. 137/2002 publicată în M. Of. nr. 215 din
28 martie 2002, O.U.G. nr. 296/2000, publicată în M.Of. nr. 707 din 30 decembri e 2000, O.U.G. nr. 88/1997, publicată în M. Of. nr. 381 din 29 decembrie 1997. 15
A se vedea art. 12 şi 13 din Legea nr. 15/1990. 16
A se vedea art. 21 din Legea nr. 15/1990. 17
A se vedea art. 20 din Legea nr. 15/1990. 18
A se vedea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 15/1990. 19
A se vedea art. 15 şi 19 din Legea nr. 26/1990. 20
A se vedea art. 40 din Legea nr. 26/1990.
c) Societăţile pe acţiuni cu capital social mixt, de stat şi privat, se
caracterizează prin combinarea a două categorii de aporturi sociale
provenind din resurse diferite, unele aparţinând subiecţilor dreptului
privat, iar altele entităţilor juridice ale statului. Astfel de societăţi pot
rezulta din privatizarea parţială a societăţilor cu capital integral de stat21,
din asocierea unor entităţi juridice ale statului cu subiecţi de drept
privat, persoane fizice sau persoane juridice, precum şi din asocierea
societăţilor cu capital de stat cu terţe persoane juridice sau fizice,
române sau străine22.
Societăţile pe acţiuni cu capital mixt, de stat şi privat, au cel puţin două
categorii de acţionari, corespunzător domeniilor public şi privat din care
provin, iar organizarea şi funcţionarea acestor societăţi este guvernată
de actul constitutiv, Legea nr. 31/1990 şi, în unele cazuri, de legislaţia
specială23.
d) Societăţile pe acţiuni cu capital social obligatoriu în numerar sunt
cele în privinţa cărora legea specială, prin derogare de la dispoziţiile Legii
nr. 31/1990, prevede că astfel de societăţi îşi pot forma capitalul social
numai din aporturi în numerar. Aceasta este o condiţie pentru
autorizarea atât a constituirii, cât şi a funcţionării lor.
Fac parte din această categorie societăţile bancare24, societăţile de
asigurare şi reasigurare25, societăţile de servicii de investiţii financiare
21 A se vedea, spre exemplu, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în
M.Of. nr. 215 din 28 martie 2002. 22
Potrivit art. 35 din Legea nr. 15/1990, societăţile comerciale înfiinţate conform acestei legi se vor pute a asocia cu terţe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale. O modalitate concretă prin care s-a realizat o atare asociere, a fost reglementată de art. 14 şi 22 din Legea nr. 137/2002, şi anume prin majorarea capitalului social al acestor societăţi comerciale pe baza unei oferte adresate oricăror investitori interesaţi. O dispoziţie asemănătoare se regăseşte în reglementarea O.G. nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, care, în intenţia de a facilita astfel de investiţii de orice investitor, prevede că astfel de investiţii pot avea ca obiect participarea la constituirea sau extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, precum şi dobândirea de acţiuni ale unei societăţi comerciale (art. 2). 23
A se vedea, spre exemplu, dispoziţiile art. 16-21 şi art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, respectiv art. 9-13 din O.G. nr. 92/1997. 24
A se vedea art. 12 alin. (2), 294 alin. 1, art. 318 şi art. 322 din O.U.G. nr. 99/200 6, privind instituţíile de credit, respectiv art. 69 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 25
A se vedea art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.
(SSIF)26, fondul de compensare a investiţiilor27, societăţile de
administrare a investiţiilor (S.A.I.)28, societăţile de investiţii29, casele de
compensare şi contrapartea centrală30.
Caracteristicile societăţilor enumerate sunt următoarele: se
constituie şi funcţionează în domenii de activitate aflate în atenţia
specială a legiuitorului, marea majoritate a normelor care le guvernează
au caracter dirimant; astfel de societăţi se află sub autorizarea,
supravegherea şi controlul unor entităţi publice31; limita minimă legală a
capitalului social este, de regulă, ridicată32; obiectul lor de activitate este
limitat, în mod strict, la efectuarea acelor operaţiuni pentru care au fost
autorizate expres prin decizia entităţii publice competente; constituţia
capitalului social în numerar este obligatoriu să fie menţinută pe
întreaga durată de funcţionare a societăţii.
e) Societăţile cu capital social liberal sunt cele în privinţa cărora legea
permite, alături de aportul în numerar, şi alte contribuţii cu titlul de
aport social, atât la constituire, cât şi în cursul funcţionării societăţii33.
26 A se vedea art. 7 şi art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 27
A se vede art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004. 28
A se vedea art. 57 şi art. 58 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004. 29
A se vedea art. 92 alin. (1), art. 94, art. 97 alin. (1) şi art. 119 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 30
A se vedea art. 159 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 31
’’Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României” [a se vedea art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006]. „Un asigurator nu poate fi înmatriculat în registrul comerţului fără autorizaţia emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor” – art. 11 alin. (2) din Legea nr. 32/2000. A se vedea, de asemenea, dispoziţiile art. 5 din aceeaşi lege cu referire la atribuţiile principale ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cum sunt: aprobă divizarea sau fuzionarea asiguratorilor; aprobă suspendarea sau, după caz, încetarea activităţii asiguratorilor; supraveghează situaţia financiară a asiguratorilor; aplică măsuri privind redresarea financiară, reorganizarea sau, dup caz, falimentul asiguratorilor etc. „Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) este autoritatea competentă care aplică prevederile stabilite în statutul său” [a se vedea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004]. 32
Spre exemplu, în privinţa societăţilor de asigurare, capitalul social minim este de 15 miliarde lei, 30 miliarde lei sau 21 miliarde lei, în funcţie de activităţile de asigurare desfăşurate [a se vedea art. 16 alin. (2) din Legea nr. 32/2000]. Pentru societăţile din domeniul pieţei de capital, legea prevede minime de capital social şi mai ridicate: de la 105.000 euro la 730.000 euro, în cazul S.S.I.F.; de 125.000 euro pentru S.A.I..; în cazul S.I. se prevede un minim de 300.000 euro). 33
A se vedea art. 16 şi art. 210 din Legea nr. 31/1990.
f) Societăţile cu capital social naţional sunt societăţi pe acţiuni
constituite în România, având capitalul social format din resurse de
natură privată sau publică autohtone34.
Aceste societăţi se află în totalitate sub jurisdicţia statului român,
fiind guvernate în toate aspectele (constitutiv, organizatoric şi
funcţional) de dreptul naţional.
Originea autohtonă a capitalului social prezintă interes în
următoarele privinţe: constituie obiect al aportului la acest capital social
numai bunurile din perimetrul naţional admise de legea română35;
localizarea capitalului social în teritoriul naţional, alături de sediul social
principal, determină în mod real naţionalitatea societăţii comerciale36; în
raport de caracterul naţional al capitalului social se aplică regulile
referitoare la evaluarea aporturilor în natură şi exprimarea în monedă
naţională a aporturilor în numerar; volumul şi consistenţa capitalului
social naţional deţinut de societăţile existente în economia naţională
determină nivelul de competitivitate al acestora din urmă în planul
concurenţei economice europene şi internaţionale.
g) Societăţile cu capital social străin sunt societăţi pe acţiuni
constituite în România potrivit legii române, al căror capital este format
34 A se vedea, M.N. Costin, C.A. Jeflea, op. cit., p. 21; O. Căpăţână, op. cit., p. 64. 35
Dacă în privinţa bunurilor aflate în proprietate privată, indiferent de titular, nu se pun probleme, în cazul bunurilor prevăzute de art. 136 alin. (2)–(4) din Constituţia României (bunurile proprietate publică) se impune să precizăm că astfel de bunuri, datorită caracterului inalienabil, nu pot face obiectul aportului în natură cu efect translativ de proprietate, dar în condiţiile legii speciale pot fi concesionate sau închiriate spre exploatare, finanţare sau reconstrucţie unor societăţi comerciale, prin intermediul parteneriatului public–privat. 36
„Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române” [art. 1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990]. „Persoana juridică (deci şi societatea pe acţiuni) are naţionalitatea statului pe al cărui teritoriu şi-a stabilit, potrivit actului constitutiv, sediul social [art. 40 alin. (1) din Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, publicată în M.Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992). S-a opinat, totuşi, că „dacă majoritatea şi, a fortiori, dacă integralitatea capitalului social se află în patrimoniul unor străini, se deduce că societatea comercială nu are – din punct de vedere al folosinţei drepturilor – capacitatea unei entităţi de naţionalitate română, putând fi tratată, cu alte cuvinte, ca străină sub unele aspecte specifice”, O. Căpăţână, op. cit., p. 74.
în integralitate din aporturi sociale atrase din perimetrul altor state,
subscrise de către persoane fizice sau juridice străine37.
Capitalul social străin poate pătrunde în societăţile pe acţiuni din
România în două modalităţi: a) prin constituirea, de sine stătător, a unor
asemenea societăţi de către subiecţi aflaţi sub jurisdicţia altor state38; b)
prin constituirea de structuri societare (sucursale şi filiale) în România de
către societăţi pe acţiuni având sediul social administrativ central într-un
stat străin39.
h) Societăţile pe acţiuni cu capital social mixt, naţional şi străin40,
îmbină, sub aspectul provenienţei, două categorii de aporturi sociale
subscrise fie la constituirea societăţii, fie ulterior pe parcursul existenţei
acesteia41.
După criteriul specialităţii reglementării domeniului de activitate,
societăţile pe acţiuni se clasifică în: societăţi bancare, societăţi de
asigurare, de reasigurare şi de intermediere în asigurări; societăţi de
intermediere şi de investiţii calificate cu instrumente financiare;
societăţi de leasing.
După sistemul de tranzacţionare a acţiunilor, societăţile pe acţiuni
pot fi clasificate în societăţi închise şi societăţi deschise.
37
A se vedea art. 286 coroborat cu art. 1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 şi art. 2 din O.U.G. nr. 92/1937 privind stimularea investiţiilor directe. Această categorie de societăţi este reţinută şi de alţi autori. A se vedea O. Căpăţână, op. cit., p. 64; M.N. Costin, C.A. Jeflea, op. cit., p. 21. 38
. Această posibilitate este consacrată de art. 286 din Legea nr. 31/1990, potrivit căreia „constituirea de societăţi comerciale cu capital integral străin se efectuează cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investiţiilor străine”. În prezent, investiţiile străine fac obiectul de reglementare al O.U.G. nr. 92/1997, care a abrogat aproape în totalitate O.U.G. nr. 31/1997 (art. 1–10 şi art. 16–33). Această din urmă ordonanţă a abrogat, la rândul ei, Legea nr. 35/1991. 39
Regulile generale de înfiinţare ale filialei şi sucursalei societăţii pe acţiuni în România sunt prevăzute de art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 31/1990, dar numeroase dispoziţii cuprinse în unele legi speciale reglementează, într-o manieră distinctă, problematica acestor structuri societare. A se vedea: prevederile art. 45, art. 54 şi art. 67 din O.U.G. nr.
99/2006 privind instituţiile de credit; prevederile art. 151–15
21 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi
supravegherea asigurărilor; prevederile art. 41–43, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (2) – (4) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 40
Această categorie de societăţi comerciale este reţinută şi de alţi autori. A se vedea M.N. Costin, C.A Jeflea, op. cit., p. 21. 41
În accepţiunea art. 286 din Legea nr. 31/1990, astfel de societăţi se constituie prin asocierea persoanelor fizice sau juridice străine cu persoane fizice sau juridice române.
După întinderea responsabilităţii asociaţilor pentru datoriile sociale ale
societăţii comerciale, distingem:
- societăţi cu răspundere nelimitată;
- societăţi cu răspundere limitată.
Societăţile comerciale cu răspundere nelimitată sunt societăţile de
persoane.
Societăţile comerciale cu răspundere limitată sunt societăţile de
capitaluri şi societăţile cu răspundere limitată.
3.1. Dreptul comun al societăţilor
Potrivit art. 1887, NCC constituie dreptul comun în materia
societăţilor.
Legea poate reglementa diferite tipuri de societăţi în considerarea
formei, naturii sau obiectului de activitate.
Reglementarea este cuprinsă în Titlul IX, intitulat „Diferite contracte
speciale”, Capitolul VII, afectat contractului de societate.
Două sunt observaţiile ce se impun: prima, că în cuprinsul acestor
reglementări, societatea este examinată în ipostaza de contract, care prin
voinţa legii sau părţilor contractante îşi poate apropia atributul
personalităţii juridice; secunda, că reglementarea oferită, până acum de
Legea nr. 31/1990, cu titlu de drept comun, societăţilor, este înlocuită de
cea a NCC, iar legea enunţată trebuie considerată, în accepţiunea alin. 2 al
art. 1887, lege specială, având ca obiect de reglementare cele cinci forme
juridice ale societăţii constituite în domeniul activităţilor de producţie şi
înstrăinare de bunuri, comerţ şi prestări de servicii.
3.1.1. Condiţiile generale privind constituirea şi tipologia
societăţilor
Sub acest cuprins prezintă interes definiţia noţiunii contractului de
societate, condiţiile de validitate ale contractului, regimul aporturilor şi
forma contractului.
a) Noţiunea contractului de societate.
Conform art. 1881 alin. (1)-(3), prin contractul de societate
două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru
desfăşurarea unei activităţi şi să contribuie la aceasta prin aporturi
băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau prestaţii, cu scopul de a
împărţi beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta.
Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporţional
cu participarea la distribuţia beneficiului, dacă prin contract nu s-a stabilit
altfel.
Societatea se poate constitui cu sau fără personalitate juridică.
b) Cu privire la condiţiile de validitate ale contractului de societate,
NCC include o cerinţă nouă, şi anume că un soţ nu poate deveni asociat prin
aportarea de bunuri comune decât cu consimţământul celuilalt soţ
(art.1882 alin.1). În continuare, această dispoziţie face trimitere la
prevederile art. 349 ale NCC.
Aceste din urmă dispoziţii se referă la regimul aporturilor soţilor,
astfel: sub sancţiunea nulităţii relative, prevăzută la art. 347, nici unul
dintre soţi nu poate singur, fără consimţământul scris al celuilalt soţ, să
dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea
de părţi sociale ori, după caz, de acţiuni. În cazul societăţilor comerciale ale
căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, soţul care nu şi-a
dat consimţământul scris la întrebuinţarea bunurilor comune nu poate
pretinde decât daune-interese de la celălalt soţ, fără a fi afectate drepturile
dobândite de terţi (alin. 1).
În cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscută
soţului care a aportat bunul comun, dar părţile sociale sau acţiunile sunt
bunuri comune. Soţul asociat exercită singur drepturile ce decurg din
această calitate şi poate realiza singur transferul părţilor sociale ori, după
caz, al acţiunilor deţinute.
Calitatea de asociat poate fi recunoscută şi celuilalt soţ, dacă acesta
şi-a exprimat voinţa în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soţi are
calitatea de asociat pentru părţile sociale sau acţiunile atribuite în schimbul
a jumătate din valoarea bunului, dacă, prin convenţie, soţii nu au stipulat
alte cote-părţi. Părţile sociale sau acţiunile ce revin fiecăruia dintre soţi sunt
bunuri proprii (art. 349 alin. 3).
c) Relativ la regimul aporturilor vărsate de către asociaţi, art.
1883 din NCC statuează că, în cazul unei societăţi cu personalitate juridică,
aporturile intră în patrimoniul societăţii, iar în cazul unei societăţi fără
personalitate juridică, aporturile devin coproprietatea asociaţilor, afară de
cazul în care au convenit, în mod expres, că vor trece în folosinţa lor comună
(alin.1).
Transferul drepturilor asupra bunurilor aportate este supus
formelor de publicitate prevăzute de lege. Dacă înscrierea dreptului în
registrele de publicitate a fost făcută înainte de data înmatriculării
societăţii, transferul drepturilor este, în toate cazurile, afectat de condiţia
dobândirii personalităţii juridice (alin.3).
d) Forma contractului este instituită de art. 1884, potrivit
căruia un astfel de contract se încheie se încheie în formă scrisă. Dacă prin
lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada
contractului (alin.1).
Comparativ, trebuie observate dispoziţiile speciale ale legii aplicabile
societăţilor comerciale, în cazul cărora forma scrisă a contractului este
prevăzută ca o condiţie a validităţii constituirii lor.
Acelaşi art. 1884 reglementează, în mod similar, această cerinţă de
formă, pentru toate societăţile cu personalitate juridică şi, mai mult,
impune anumite clauze obligatorii contractului de societate pentru aceleaşi
societăţi.
Astfel, sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul prin care se
înfiinţează o societate cu personalitate juridică trebuie încheiat în formă
scrisă şi trebuie să prevadă asociaţii, aporturile, forma juridică, obiectul,
denumirea şi sediul societăţii (alin.2).
Această din urmă dispoziţie reprezintă o reglementare nouă în
domeniul contractului de societate comercială, deoarece în sistemul
reglementar al Legii nr. 31/1990, nu este cunoscută şi nu a fost acceptată
de doctrină sancţiunea nulităţii absolute a contractului de societate, ca act
constitutiv al societăţii, ci numai nulitatea societăţii comerciale, într-adevăr,
pentru cauze ce privesc lipsa unor condiţii de validitate ale actului
constitutiv.
e) Tipurile de societăţi care se pot constitui, în funcţie de criteriul
formei juridice, potrivit NCC sunt:
a) simple;
b) în participaţie;
c) în nume colectiv;
d) în comandită simplă;
e) cu răspundere limitată;
f) pe acţiuni;
g) în comandită pe acţiuni;
h) cooperative;
i) alt tip de societate anume reglementat de lege (art. 1888).
O primă observaţie este aceea că enumerarea societăţilor nu este
limitativă ci exemplificativă. Prin urmare, va reveni legii speciale misiunea
de a adăuga noi tipuri de societăţi, ceea ce constituie un aspect pozitiv.
O a doua observaţie are în obiect constatarea că, asociaţii sunt
obligaţi să opteze pentru una sau alta din formele juridice reglementate de
NCC sau de legea specială, nefiind posibilă combinarea a două sau mai
multe forme societare, sub actul constitutiv al unei societăţi hibrid.
f) Referitor la dobândirea personalităţii juridice de către societate,
art. 1889 din NCC face distincţia între adoptarea voluntară şi atribuirea prin
lege a unei atari personalităţi.
Astfel, prin contractul de societate sau printr-un act separat,
asociaţii pot conveni constituirea unei societăţi cu personalitate juridică, cu
respectarea condiţiilor prevăzute de lege. În acest caz, răspunderea lor
pentru datoriile sociale este subsidiară, nelimitată şi solidară, dacă prin lege
nu se dispune altfel.
Dacă, potrivit voinţei asociaţilor, societatea urmează să aibă
personalitate juridică, indiferent de obiectul de activitate, ea poate fi
constituită numai în forma şi condiţiile prevăzute de legea specială care îi
conferă personalitate juridică.
Societatea dobândeşte personalitate juridică prin şi de la data
înmatriculării în registrul comerţului, dacă prin lege nu se dispune altfel.
Până la data dobândirii personalităţii juridice, raporturile dintre
asociaţi sunt guvernate de regulile aplicabile societăţii simple (alin. 1-4).
3.1.2. Societatea ca persoană juridică profesionistă comerciantă
În acest domeniu, NCC are caracter reformator, relevat atât de noile
reglementări oferite cu privire la definirea noţiunii de persoană juridică,
capacitatea civilă a acesteia, sancţiunea nulităţii entităţii juridice, a actelor
emise de organele sale, contrarietatea (conflictul) de interese în care se află
membrul organelor de administrare în raport cu interesele persoanei
juridice, atributele de identificare ale acesteia, reorganizarea şi
transformarea, dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice, cât şi de
conţinutul explicit, modern al întregului titlu destinat persoanei juridice.
Toate aceste dispoziţii ale NCC trebuie examinate ca reguli de drept
comun, însă, cu observarea legilor speciale care au ca obiect constituirea,
organizarea şi funcţionarea variatelor tipuri de persoane juridice
profesioniste comerciante, în mod particular.
De asemenea, se constată că unele dispoziţii ale NCC referitoare la
persoana juridică sunt incidente cu titlu inderogabil, indiferent de legea
statutului organic al unei/unor categorii de persoane juridice.
În cele ce urmează vor fi examinate, în ordinea cronologică oferită de
NCC, acele dispoziţii care prezintă caracter nou sau inderogabil în domeniul
exclusiv al persoanelor juridice profesioniste comerciante.
3.1.2.1. Reglementarea generală a societăţii ca persoană juridică
Sub acest cuprins sunt relevante elementele constitutive ale
persoanei juridice, calificarea calităţii de persoană juridică, categoriile şi
În cazul în care un debitor comun plăteşte o parte din datoriile sale faţă
de societate şi faţă de asociat, având aceeaşi scadenţă, asociatul în mâinile
căruia s-a făcut plata va aloca suma primită stingerii creanţei sale şi creanţei
societare, proporţional cu raportul dintre acestea (art. 1906).
e) Cheltuielile făcute de asociaţi pentru societate.
Asociatul are dreptul la rambursarea cheltuielilor pe care le-a făcut
pentru societate şi de a fi indemnizat pentru obligaţiile sau pierderile pe
care le-a asumat sau suferit acţionând de bună-credinţă în interesul
societăţii.
Asociatul nu poate compensa aceste cheltuieli şi pierderi cu datoriile
sale faţă de societate şi nici paguba cauzată societăţii din culpa sa cu
foloasele pe care i le-a adus prin diferite operaţiuni.
Este interzisă compensarea între datoria unui terţ faţă de societate şi
creanţa acestuia asupra unui asociat (art. 1907).
e) Asocierea asupra drepturilor sociale şi cedarea acestora.
Un asociat îşi poate asocia o terţă persoană la drepturile sale sociale fără
consimţământul celorlalţi asociaţi, dar persoana respectivă nu va putea
deveni asociat al societăţii fără consimţământul celorlalţi asociaţi, care
trebuie dat în condiţiile dispoziţiilor art. 1901.
Asociatul nu poate ceda, fără consimţământul tuturor celorlalţi asociaţi,
drepturile sale sociale, sub sancţiunea aplicării prevederilor art. 1901 alin.
(2) şi (3).
Asociatul nu poate garanta în nici un fel obligaţiile personale sau ale
vreunui terţ cu drepturile sociale, fără consimţământul tuturor asociaţilor,
sub sancţiunea nulităţii absolute a garanţiei.
Asociatul unei societăţi cu durată nedeterminată nu poate cere, înainte
de încetarea societăţii, restituirea sau contravaloarea părţii care i se cuvine
din bunurile comune ale societăţii, afară de cazul retragerii sau excluderii
sale (art. 1908).
f) Promisiunea asociatului asupra drepturilor sociale către un terţ.
Orice promisiune făcută de un asociat de a ceda, vinde, garanta în
orice fel sau de a renunţa la drepturile sale sociale îi conferă beneficiarului
acesteia numai dreptul la daunele ce ar rezulta din neexecutare (art. 1909).
g) Adoptarea şi contestarea hotărârilor asociaţilor privind
societatea.
Hotărârile cu privire la societate se iau cu majoritatea voturilor
asociaţilor, dacă prin contract sau prin lege nu se stabileşte altfel.
Prin excepţie de la prevederile alin. (2), hotărârile privind modificarea
contractului de societate sau numirea unui administrator unic se iau cu
consimţământul tuturor asociaţilor.
Obligaţiile unui asociat nu pot fi mărite fără consimţământul
acestuia.
Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului articol este considerată
nescrisă (art. 1910 alin. 2-5).
Asociatul nemulţumit de o hotărâre luată cu majoritate o poate
contesta la instanţa judecătorească, în termen de 15 zile de la data la care a
fost luată, dacă a fost prezent, şi de la data comunicării, dacă a fost lipsă.
Dacă hotărârea nu i-a fost comunicată, termenul curge de la data la care a
luat cunoştinţă de aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data la care a
fost luată hotărârea (art. 1912 alin. 1).
Termenul de 15 zile prevăzut la alin. (1) este termen de decădere (art.
1912 alin. 2).
h) Răspunderea administratorilor.
Administratorii răspund personal faţă de societate pentru prejudiciile
aduse prin încălcarea legii, a mandatului primit sau prin culpă în
administrarea societăţii.
Dacă mai mulţi administratori au lucrat împreună, răspunderea este
solidară. Cu toate acestea, în privinţa raporturilor dintre ei, instanţa poate
stabili o răspundere proporţională cu culpa fiecăruia la săvârşirea faptei
cauzatoare de prejudicii (art. 1915).
Actele de administrare a societăţii şi cele de dispoziţie asupra
bunurilor acesteia sunt interzise asociaţilor care nu au calitatea de
administrator, sub sancţiunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta.
Drepturile terţilor de bună-credinţă nu sunt afectate.
Dacă legea nu prevede altfel, oricare dintre asociaţi are dreptul de a
consulta registrele şi situaţiile financiare ale societăţii, de a lua cunoştinţă
de operaţiunile acesteia şi de a consulta orice document al societăţii, fără a
stânjeni operaţiunile societăţii şi a afecta drepturile celorlalţi asociaţi.
Administratorii vor întocmi un raport anual cu privire la mersul
societăţii, care va fi comunicat asociaţilor. Oricare dintre aceştia poate
solicita dezbaterea raportului de către toţi asociaţii, caz în care
administratorii sunt obligaţi să convoace reunirea asociaţilor la sediul social
pentru acest scop.
Orice clauză contractuală contrară dispoziţiilor prezentului articol este
considerată nescrisă (art. 1918).
i) Reprezentarea în justiţie a societăţii simple.
Societatea este reprezentată prin administratorii cu drept de
reprezentare sau, în lipsa numirii, prin oricare dintre asociaţi, dacă nu s-a
stipulat prin contract dreptul de reprezentare numai pentru unii dintre
aceştia.
Societatea stă în justiţie sub denumirea prevăzută în contract sau cea
înregistrată, în mod legal, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Terţii de bună-credinţă se pot prevala de oricare dintre acestea (art. 1919).
j) Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi este reglementată în raport cu
creditorii societăţii, cu asociaţii aparenţi şi cei oculţi.
Astfel, în executarea obligaţiilor faţă de creditorii societăţii, fiecare
asociat răspunde cu propriile sale bunuri proporţional cu aportul său la
patrimoniul social, numai în cazul în care creditorul social nu a putut fi
îndestulat din bunurile comune ale asociaţilor.
Creditorul personal al unui asociat, în măsura în care nu s-a putut
îndestula din bunurile proprii ale acestuia, va putea cere, după caz, să se
înapoieze sau să se despartă şi să se atribuie debitorului său partea ce se
cuvine acestuia din bunurile comune ale asociaţilor, cu aplicarea, în mod
corespunzător, a dispoziţiilor art. 1929 (art. 1920).
Referitor la asociaţii aparenţi, orice persoană care pretinde că este
asociat sau creează terţilor deliberat o aparenţă convingătoare în acest
sens răspunde faţă de terţii de bună-credinţă întocmai ca un asociat.
Societatea nu va răspunde faţă de terţul astfel indus în eroare decât
dacă i-a dat motive suficiente pentru a-l considera pe pretinsul asociat
drept asociat sau în cazul în care, cunoscând manoperele pretinsului
asociat, nu ia măsurile rezonabile pentru a împiedica inducerea terţului în
eroare (art. 1921).
În fine, asociaţii oculţi răspund faţă de terţii de bună-credinţă ca şi
ceilalţi asociaţi (art. 1922).
O altă obligaţie a asociaţilor faţă de terţi este dictată de legiuitorul
NCC în legătură cu interdicţia de a emite instrumente financiare, de către
societate.
Astfel, societatea nu poate emite instrumente financiare, sub
sancţiunea nulităţii absolute atât a actelor încheiate în acest scop, cât şi a
instrumentelor financiare emise, în afară de cazul în care prin lege se
dispune altfel.
Asociaţii, chiar neadministratori, răspund solidar, în subsidiar, în
raport cu societatea, pentru orice daune s-ar cauza terţilor de bună-credinţă
prejudiciaţi prin încălcarea interdicţiei mai sus arătate (art. 1923).
k) Pierderea calităţii de asociat are loc în următoarele cazuri
prevăzute de art. 1925, şi anume: prin cesiunea părţilor în societate,
executarea silită a acestora, moartea asociatului, încetarea personalităţii
juridice, falimentul, punerea sub interdicţie judecătorească, retragerea şi
excluderea din societate.
În comparaţie cu modurile de pierdere a calităţii de asociat
reglementate de Legea 31/1990 se constată că NCC reglementează două
cazuri inedite, cum sunt încetarea personalităţii juridice a asociatului şi
executarea silită a tuturor părţilor sociale deţinute de asociat.
l) Încetarea societăţii simple este reglementată ca o consecinţă a
încetării contractului de societate, ceea ce, sub rezerva unor dispoziţii
speciale, are loc prin:
a) realizarea obiectului societăţii sau imposibilitatea neîndoielnică a
realizării acestuia;
b) consimţământul tuturor asociaţilor;
c) hotărârea instanţei, pentru motive legitime şi temeinice;
d) împlinirea duratei societăţii, cu excepţia cazului în care se aplică
dispoziţiile art. 1931;
e) nulitatea societăţii;
f) alte cauze stipulate în contractul de societate (art. 1930).
De asemenea, dacă nu se prevede altfel prin contract, societatea simplă
încetează şi prin:
a) moartea ori punerea sub interdicţie a uneia dintre persoanele fizice
asociate;
b) încetarea calităţii de subiect de drept a uneia dintre persoanele
juridice asociate;
c) falimentul unui asociat (art. 1938).
Referitor la nulitatea societăţii simple, se constată că NCC dispune
asupra a două categorii de cauze care pot antrena această sancţiune (art.
1932 alin.1).
O primă categorie vizează cauzele care rezultă exclusiv din încălcarea
dispoziţiilor relative la societatea simplă, prevăzute de NCC sub sancţiunea
nulităţii.
O a doua categorie priveşte cauzele de nulitate rezultând din
nesocotirea condiţiilor generale de validitate a contractelor.
Pentru a asigura o eliminare completă a oricăror încălcări ale
reglementării NCC relativ la această societate, este considerată nescrisă
orice clauză contractuală contrară unei dispoziţii imperative din prezentul
capitol a cărei încălcare nu este sancţionată cu nulitatea societăţii (art.
1932 alin.2).
Regimul nulităţii societăţii simple este diferit de regimul constatării
sau declarării nulităţii persoanelor juridice, inclusiv de cel al declarării
nulităţii societăţii comerciale.
Astfel, nulitatea societăţii simple se acoperă şi nu va fi constatată sau
declarată în cazul în care cauza nulităţii a fost înlăturată înainte de a se
pune concluzii în fond în faţa instanţei de judecată.
Instanţa, sesizată cu o cerere în constatarea sau declararea nulităţii,
este obligată să pună în discuţia părţilor posibilitatea de remediere a
cauzelor de nulitate care afectează contractul de societate şi să fixeze un
termen util pentru acoperirea nulităţii, chiar dacă părţile se împotrivesc.
Dreptul la acţiune, cu excepţia nulităţii pentru obiectul ilicit al
societăţii, se prescrie în termen de 3 ani de la data încheierii contractului
(art. 1933).
Regularizarea societăţii poate avea loc şi în anumite cazuri de
nulitate care privesc persoana asociatului, cum sunt vicierea
consimţământului şi incapacitatea acestuia.
Sub acest cuprins, art. 1934 statuează că în cazul anulabilităţii
societăţii pentru vicierea consimţământului sau incapacitatea unui asociat
şi atunci când regularizarea este posibilă, orice persoană interesată poate
să pună în întârziere pe acela care este îndreptăţit să invoce nulitatea, fie
pentru a se face regularizarea, fie pentru a exercita acţiunea în anulare în
termen de 6 luni de când a fost pus în întârziere, sub sancţiunea decăderii.
Despre punerea în întârziere va fi înştiinţată şi societatea (alin.1).
Societatea sau orice asociat poate, în termenul prevăzut la alin. (1), să
propună instanţei învestite cu acţiunea în anulare orice măsuri de acoperire
a nulităţii, în special prin răscumpărarea drepturilor sociale care aparţin
reclamantului. În acest caz, instanţa poate fie să pronunţe nulitatea, fie să
declare obligatorii măsurile propuse, dacă acestea din urmă au fost în
prealabil adoptate de societate în condiţiile cerute pentru modificările
aduse contractului de societate. La adoptarea acestor din urmă măsuri nu
se ţine seama de votul asociatului reclamant (alin.2).
m) O altă cauză de încetare a contractului de societate şi, implicit, a
societăţii simple o constituie pieirea bunurilor subscrise ca aport la
capitalul social al societăţii.
Astfel, când unul dintre asociaţi a promis să pună în comun
proprietatea sau folosinţa unui bun care a pierit ori s-a pierdut înainte ca
aportul să fi fost făcut, societatea încetează faţă de toţi asociaţii, afară de
cazul în care societatea poate continua şi fără asociatul care a subscris
bunul ce a pierit ori s-a pierdut (art. 1937 alin.1).
Societatea încetează, de asemenea, în toate cazurile, prin
pieirea bunului, dacă a fost pusă în comun numai folosinţa acestuia, iar
proprietatea a rămas asociatului, afară de cazul în care societatea poate
continua şi fără asociatul care a subscris bunul ce a pierit (alin.2).
În prezenţa oricăreia dintre cauzele de încetare a contractului de
societate, societatea se dizolvă şi intră în lichidare (art. 1930 alin.2).
n) Sub aspectul lichidării societăţii simple, prezintă interes
reglementarea restituirii aporturilor către asociaţi şi împărţirea
excedentului rămas în urma lichidării.
Astfel, după plata datoriilor sociale, activul rămas este destinat
rambursării aporturilor subscrise şi vărsate de asociaţi, iar eventualul
excedent constituie profit net, care va fi repartizat între asociaţi
proporţional cu partea fiecăruia la beneficii, dacă nu s-a prevăzut altfel prin
contractul de societate sau prin hotărâre a asociaţilor, şi cu aplicarea, dacă
este cazul, a prevederilor art. 1912 alin. (1).
Bunurile aduse în uzufruct sau în folosinţă se restituie în natură.
Dacă bunul adus în proprietate se află încă în masa patrimonială,
acesta va fi restituit, la cererea asociatului, în natură, cu obligaţia plăţii unei
sulte, dacă este cazul.
După rambursarea aporturilor băneşti şi în bunuri, asociatul care a
contribuit la patrimoniul social cu aporturi în cunoştinţe specifice sau
prestaţii are dreptul de a primi, în limita cotei sale de participare la profit,
bunurile rezultate din prestaţia sa, dacă acestea se află încă în patrimoniul
societăţii, cu obligaţia plăţii unei sulte, dacă este cazul.
Dacă în urma lichidării, excedentul rămas constă într-un bun a cărui
atribuire către asociaţi este interzisă de lege, lichidatorul va vinde bunul la
licitaţie publică, cu încuviinţarea prealabilă a instanţei competente, iar
suma se împarte asociaţilor, potrivit alin. (1) (art. 1946).
Împărţeala în natură a bunurilor societăţii se face potrivit regulilor
privitoare la împărţeala bunurilor proprietate comună (art. 1948).
3.2. Dreptul special aplicabil societăţilor comerciale
La 17 noiembrie 1990 dreptul societar român a beneficiat de o
nouă reglementare oferită de adoptarea Legii nr. 31/199042. Conturând
un nou regim juridic al societăţilor comerciale ce se pot constitui în
România, noua lege abrogă, expresis legis, prin art. 22543, dispoziţiile
Codului comercial ce guvernau până atunci această materie (art. 77-220
şi 236), mai puţin dispoziţiile relative la filialele şi sucursalele din
România ale societăţilor comerciale străine (art. 249-250) şi la asociaţia
în participaţiune (art. 251-256), care au rămas în vigoare.
Legea nr. 31/1990 s-a inspirat, în mod evident, din două sisteme de
drept, şi anume: dreptul francez în privinţa societăţilor comerciale în
nume colectiv, în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni44; dreptul
42
Publicată în M.Of., Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990 şi republicată în M.Of. nr. 33 din 29 ianuarie 1997, în temeiul O.U.G nr. 32/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/1997. Legea nr. 31/1990 a fost modificată după republicare prin: Legea nr. 161/2003, publicată în M.Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003; Legea nr. 302/2005, publicată în M.Of. nr. 953 din 27 octombrie 2005; Legea nr. 85/2006, publicată în M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006; Legea nr. 164/2006, publicată în M.Of. nr. 430 din 18 mai 2006; Legea nr. 441/2006, publicată în M.Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006. 43
Aceasta era codificarea iniţială, la publicarea legii. Ulterior, dispoziţia a făcut obiectul art. 287, ca urmare a republicării sale în M. Of. nr. 33 din 29 ianuarie 1998, iar în prezent, dispoziţia este conţinută de art. 294, fiind republicată în M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004. 44
A se vedea Legea nr. 66 - 537 din 24 iulie 1966, completată cu Decretul-Lege nr. 67–236 din 23 martie 1967. Dreptul societar francez a fost perfecţionat în continuare prin intermediul mai multor ordonanţe şi legi, cu scopul de a înlătura lacunele preexistente în legislaţia din anii 1966 şi 1967, precum şi din dorinţa de a introduce în dreptul naţional directivele europene referitoare la societăţile comerciale. Pentru detalii a se vedea M. Cozian, A. Viandier,
german referitor la societatea comercială cu răspundere limitată şi
societatea pe acţiuni45.
Legea societară română constituie reglementarea generală a
oricărei societăţi care se constituie sub această formă juridică, şi anume:
principiul răspunderii limitate a asociaţlor pentru obligaţiile sociale,
până la concurenţa capitalului social subscris; principiul obligativităţii
încheierii unui act constitutiv al societăţii comerciale; principiul
obligativităţii asociaţlor de a constitui un capital social comun prin
aporturi individuale; principiul organizării societăţii comerciale ca
subiect de drept distinct de persoana asociaţilor, având patrimoniu
propriu, organe proprii de conducere, administrare şi control, precum şi
un obiect de activitate determinat; principiul democratismului în
organizarea societăţii comerciale; principiul egalitarismului în
participarea asociaţilor la benefici şi pierderi; principiul subordonării
ierarhice a organelor de conducere ale societăţii comerciale; principiul
independenţei organelor de control a gestiunii societăţiicomerciale;
principiul lichidării societăţii comerciale în interesul asociaţilor.
Tot astfel, Legea nr. 31/1990 constituie dreptul comun pentru
societatea comercială întrucât conţine dispoziţiile generale ce
guvernează constituirea, organizarea şi funcţionarea unei astfel de
societăţi.
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 nu se limitează doar la a trasa
principii şi reguli generale de drept material societar ci conţine, inclusiv,
dispoziţii de drept procesual, dintre care unele au caracter
necontencios, iar altele sunt destinate exercitării unor acţiuni în justiţie
având, aşadar, caracter contencios
op.cit., 34-36. Pe lângă reglementările special destinate societăţilor comerciale, mai constituie drept comun aplicabil în materie, dispoziţiile conţinute de art. 1832 până la 1844 - 17 Cod civil francez. 45
A se vedea Legea din 6 septembrie 1965 privind societăţile pe acţiuni, modificată şi completată prin legile din 14 şi 15 august 1969, Legea din 7 martie 1990 privind societăţile comerciale private, Legea reorganizărilor şi fuziunilor societăţilor comerciale. Dreptul societar german se completează cu dispoziţiile Codului comercial şi Codului civil.
3.2.1. Reglementări speciale referitoare la societăţile comerciale
Oricât de generoasă ar fi reglementarea oferită de Legea nr.
31/1990, dreptul societar român, ca şi cel al statelor din acquis-ul
comunitar european, a necesitat, totodată, reglementări speciale de
natură să asigure un regim juridic distinct în privinţa anumitor societăţi
pe acţiuni.
a) Primele reglementări speciale au fost determinate de necesitatea
transformării fundamentale a economiei româneşti dintr-o economie
centralizată şi planificată de stat într-una de piaţă, întemeiată pe
principiile liberalizării comerţului şi creditului comercial, competitivităţii,
asigurării mediului concurenţial în afaceri şi înlăturării monopolului de
stat.
Primul act normativ care a răspuns acestei cerinţe istorice l-a
constituit Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale46.
b) Alte reglementări speciale aplicabile societăţii pe acţiuni sunt
conţinute de O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor
autonome47. Potrivit acestei ordonanţe, regiile autonome înfiinţate
conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de
stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi cele înfiinţate
46 Publicată în M.Of. nr. 98 din 8 august 1990, modificată şi completată prin: Legea nr. 58/1991 privind privatizarea
societăţilor comerciale, publicată în M. Of. nr. 169 din 16 august 1991; Legea nr. 80/1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie, publicată în M.Of. nr. 2263 din 23 decembrie 1991; O.G nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, publicată în M. Of. nr. 202 din 23 august 1993; Legea concurenţei nr. 21/1996, publicată în M. Of. nr. 88 din 30 aprilie 1996; Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în M. Of. nr. 459 din 30 noiembrie 1998; O.U.G nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, publicată în M. Of. nr. 170 din 22 aprilie 1999 ; Legea nr. 276/2006, publicată în M. Of. nr. 586 din 6 iulie 2007; O.U.G. nr. 58/2007, publicată în M. Of. nr. 439 din 28 iunie 2007. 47
Publicată în M. Of. nr. 125 din 19 iunie 1997, modificată şi completată prin O.U.G nr. 53/1997 publicată în M. Of. nr. 253 din 25 septembrie 1997; O.U.G nr. 59/1997, publicată în M. Of. nr. 267 din 6 octombrie 1997; Legea nr. 207/1997 pentru aprobarea O.U.G nr. 30/1997, publicată în M. Of. nr. 236 din 18 decembrie 1997; O.U.G nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în M. Of. nr. 381 din 29 decembrie 1997; Legea nr. 103/1998, publicată în M. Of. nr. 198 din 28 mai 1998; O.G nr. 70/1998, publicată în M. Of. nr. 313 din 27 august 1998.
în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere48, se
reorganizează ca societăţi comerciale pe baza unor programe întocmite
de autorităţile administrative centrale sau locale, sub autoritatea cărora
îşi desfăşoară activitatea respectivele regii autonome (art. 1). Societăţile
comerciale pe acţiuni rezultate în urma reorganizării regiilor autonome,
având ca obiect activităţi de interes public, pot fi denumite companii
naţionale sau societăţi naţionale, după caz, şi vor fi supuse procesului de
privatizare, în condiţiile legii (art. 2). Capitalul social iniţial al societăţilor
comerciale rezultate în urma reorganizării, evaluat după normele în
vigoare, se stabileşte prin actul administrativ individual de reorganizare,
cu avizul Ministerului Finanţelor, al ministerelor de resort şi/sau al
autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, şi se varsă integral la
data constituirii lor (art. 4). Din prevederile art. 1 alin. (3) rezultă că
reorganizarea regiilor autonome în societăţi comerciale s-a realizat prin
acte administrative individuale, emise de ministerele de resort sau,
după caz, de autorităţile publice locale, în funcţie de organul
administrativ sub autoritatea căruia se afla regia autonomă vizată
pentru reorganizare.
c) O altă reglementare specială o constituie O.G. nr. 51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing49.
d) Societăţile pe acţiuni din domeniul bancar beneficiază, de
asemenea, de reglementări speciale conferite de O.U.G. nr. 99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalulu50.
e) Reglementări speciale sunt destinate, de asemenea, societăţilor
comerciale din domeniul asigurărilor. Astfel, Legea nr. 32/2000 privind
48 Publicată în M. Of. nr. 182 din 30 iulie 1992. 49
Publicată în M. Of. nr. 224 din 30 august 1997 şi republicată în M. Of. nr. 9 din 12 ianuarie 2000, după ce a fost aprobată prin Legea nr. 170 din 30 aprilie 1998. 50
Publicată în M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006. Anterior, societăţile bancare au fost reglementate prin Legea nr. 33/1991, publicată în M. Of. nr. 70 din 3 aprilie 1991, respectiv prin Legea nr. 58/1998 republicată în M.Of. nr. 78 din 24 ianuarie 2005.
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor51 reglementează
organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare, de
asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a intermediarilor în asigurări,
organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
supravegherea asigurărilor şi reasigurătorilor care desfăşoară activitatea
în sau din România, supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări
şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea (art. 1).
Ansamblul reglementărilor generale şi speciale analizate se
completează, uneori în mod necesar iar alteori cu titlu subsidiar, cu alte
prevederi conţinute în alte acte normative, în funcţie de coliziunile
dreptului societar cu alte reglementări, în primul rând de natură
comercială, precum şi în funcţie de nevoile de întregire pe care însăşi
normele dreptului societar le resimte în cursul nenumăratelor aplicaţii
practice ale problematicii societare52.
a) Astfel, Legea nr. 31/1990 şi legile speciale care guvernează materia
societăţilor se completează în mod necesar cu Legea nr. 26/1990 privind
registrul comerţului53.
51
Publicată în M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000, modificată şi completată prin: O.U.G nr. 116/2000, publicată în M. Of. nr. 311 din 5 iulie 2000; O.U.G nr. 51/2001, publicată în M. Of. nr. 175 din 6 aprilie 2001; Legea nr. 414/2002 publicată în M. Of. nr. 456 din 27 Iunie 2002; Legea nr. 76/2003, publicată în M. Of. nr. 193 din 26 martie 2003; Legea nr. 403/2004 publicată în M. Of. nr. 976 din 25 octombrie 2004; Legea nr. 503/2004, publicată în M. Of. nr. 1193 din 14 decembrie 2004. Anterior, această materie a fost reglementată de Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, publicată în M. Of. nr. 151 din 19 iulie 1991. 52
A se vedea, în acelaşi sens, St. D. Cărpenaru, op.cit., p. 142, R.I. Motica, L. Bercea, Drept comercial român, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 92; E. Cârcei, Societăţile comerciale pe acţiuni, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 8. 53
Publicată în M.Of. nr. 121 din 7 noiembrie 1990, republicată în M.Of. nr. 49 din 4 februarie 1998. Legea a fost modificată şi completată prin: O.G. nr. 53/1998, publicată în M.Of. nr. 302 din 18 august 1998; O.U.G. nr. 76/2001, publicată în M.Of. nr. 283 din 31 mai 2001; Legea nr. 348/2001, publicată în M.Of. nr. 382 din 12 iulie 2001; O.U.G. nr. 129/2002, publicată în M.Of. nr. 746 din 11 octombrie 2002; O.G. nr. 15/2003, publicată în M.Of. nr. 61 din 1
b) Legea nr.31/1990 se completează în mod imperios cu dispoziţiile
Codului civil român54. Această concluzie se întemeiază, de jure, pe acele
dispoziţii din Legea societăţilor comerciale care fac o atare trimitere, iar
pe de altă parte, ratio juris, pe argumente de integrare sistemică a
normelor de drept societar în ansamblul principiilor şi reglementărilor
dreptului comun.
Astfel, potrivit art. 291 din Legea nr. 31/1990, prevederile din această
lege se completează cu dispoziţiile Codului civil.
In concreto, Legea nr. 31/1990 conţine unele dispoziţii care prevăd,
expresis legis, că în privinţa unor raporturi juridice se aplică un anumit
regim juridic, specific materiei acelor raporturi. Astfel, prevederile art.
72 din Legea societăţilor comerciale statuează că „obligaţiile şi
răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile
referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de această lege”. În
mod identic, art. 166 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 dispune că
„întinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de
regulile mandatului” şi, adăugăm noi, de cele speciale aplicabile
administratorilor, potrivit Legii societare55. Referirile la mandat au în
vedere reglementarea oferită, cu titlu special, de Codul civil.
In abstracto, dispoziţiile Codului civil se pot aplica asupra societăţilor
comerciale ori de câte ori prevederile Legii nr. 31/1990 nu sunt
suficiente sau necesită armonizarea cu principiile şi spiritul dreptului
comun. Această aplicaţie a Codului civil urmează a primi concretizarea
februarie 2003; Legea nr. 161/2003, publicată în M.Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003; Legea nr. 505/2003, publicată în M.Of. nr. 857 din 3 decembrie 2003; Legea nr. 183/2004 publicată în M.Of. nr.461 din 24 mai 2004; O.G. nr. 72/2004, publicată în M.Of. nr.791 din 27 august 2004; Legea nr. 519/2004, publicată în M.Of. nr. 1109 din 26 noiembrie 2004; Legea nr. 302/2005, publicată în M.Of. nr. 953 din 27 octombrie 2005; Legea nr. 441/2006, publicată în M.Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006. Legea nr. 26/1990 beneficiază, totodată de norme practice de aplicare conţinute de Normele metodologice nr.608 din 15 aprilie 1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuarea înregistrărilor, publicate în M.Of. nr. 176 din 11 mai 1998. 54
Codul civill român (nou), intrat în vigoare la 1 octombrie, a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009 şi pus în aplicare prin Legea nr. 71/2011. 55
Concluzia se impune, a fortiori, din analiza textului conţinut de art. 166 alin. (3) referitor la cenzori, care se completează cu dispoziţiile speciale prevăzute de art. 73, relative la administratori.
numai de la caz la caz, în funcţie de problematica ce se cere a fi
soluţionată cu sprijinul normelor civile.
c) Deosebit de importantă este reglementarea specială pe care o
oferă Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei56, dispoziţiile
acesteia având exclusivitate în aplicare, în ipoteza în care societatea
comercială se dizolvă ca urmare a finalizării procedurii falimentului.
Fără a exclude unele acte normative completatoare ale legislaţiei
societare57, nu trebuie omise reglementările aparţinătoare altor domenii
ale juridicului, cărora societatea pe acţiuni trebuie să le asigure
aplicarea, întrucât astfel de reglementări susţin cadrul legal deplin al
organizării şi funcţionării societăţii comerciale.
Fac parte din aceste reglementări cele cuprinse în Codul muncii58 şi
legislaţia muncii, Codul fiscal59, Codul de procedură fiscală60 şi Legea
contabilităţii nr. 82/199161.
56 Publicată în M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006. Anterior, procedura falimentului a fost reglementată de
Codul comercial român (Cartea a III–a, “Despre faliment”, art. 695–888 şi Cartea a IV –a, Titlul I, Capitolul III, „Dispoziţiuni speciale de procedură în materie de faliment”, art. 936 – 944), respectiv de art. 34–38, ,,Dispoziţii relative la faliment”, din Regulamentul pentru punerea în aplicare a Codului comercial român, publicat în M. Of., nr. 126 din 10 septembrie 1887. Toate aceste reglementări au fost abrogate prin dispoziţiile art. 150 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, abrogată, la rândul ei, prin Legea nr. 85/2006. 57
A se vedea H.G nr. 1323/1990 privind unele măsuri pentru aplicarea Legii privind societăţile comerc iale, publicată în M.Of. nr. 149/1991 şi O.U.G nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în M.Of. nr. 386/1997. 58
Adoptat prin Legea nr. 53/2003, publicată în M.Of. nr. 72 din 5 februarie 2003, modificată prin Legea nr. 480/2003, publicată în M.Of. nr. 814 din 18 noiembrie 2003, Legea nr. 541/2003, publicată în M.Of. nr.913 din 19 decembrie 2003, Legea nr. 65/2005, publicată în M.Of. nr. 576 din 5 iulie 2005. 59
Adoptat prin Legea nr. 571/2003, publicat în M.Of. nr. 972 din 23 decembrie 2003. 60
Adoptat prin O.G. nr. 92/2003, publicat în M.O.f. nr. 941 din 29 decembrie 2003, republicat în M.Of. nr. 560 din 24 iunie 2004. 61
Publicată în M.Of. nr. 265 din 27 decembrie 1991, republicată în M.Of. nr. 629 din 26 august 2002. Ultimele modificări asupra Legii contabilităţii s-au efectuat prin O.G nr. 70/2004 şi Legea nr. 420/2004 de aprobare a acestei ordonanţe.
3.2.3. Actele constitutive ale societăţii comerciale
Actele constitutive ale societăţii comerciale sunt fie numai
contractul de societate, în cazul societăţii în nume colectiv şi societăţii în
comandită simplă, fie numai statutul societăţii în cazul societăţii cu
răspundere limitată cu un singur societar, fie contractul de societate şi
statutul în cazul societăţii pe acţiuni, societăţii în comandită pe acţiuni şi
societăţii cu răspundere limitată cu doi sau mai mulţi asociaţi.
3.2.3.1. Contractul de societate comercială
3.2.3.1.1. Concept. Caractere juridice
a) Definirea conceptului contract de societate.
Contractul de societate comercială este acordul de voinţă
realizat între doi sau mai mulţi subiecţi de drept, persoane fizice şi/sau
persoane juridice, care convin să aducă aporturi sociale în numerar
şi/sau în natură şi să desfăşoare împreună activităţi comerciale
aducătoare de profit, în vederea împărţirii între ei a beneficiilor
obţinute, asumându-şi obligaţia de a suporta, tot astfel, pierderile
rezultate.
b)Caracterele contractului de societate comercială sunt
următoarele:
- Caracter sinalagmatic imperfect. Astfel, are caracter
sinalagmatic deoarece generează drepturi şi obligaţii reciproce între
asociaţi, dar şi între aceştia şi societatea comercială. Pe de altă parte,
caracterul sinalagmatic este imperfect, întrucât efectele contractului se
produc în două planuri distincte, astfel: în planul raporturilor dintre
asociaţi şi în planul raporturilor dintre asociaţi şi societatea comercială
constituită de ei.
Datorită caracterului sinalagmatic imperfect al contractului de
societate comercială acesta nu generează decât unele dintre efectele
- în cazul contractului de societate comercială nu se poate invoca
excepţia de neexecutare a contractului (excoptio in non adimpleti
contractus), deoarece nici un asociat nu îşi poate motiva neîndeplinirea
obligaţiei sale de aport social invocând neîndeplinirea aceleiaşi obligaţii
de către un alt asociat;
- nici rezoluţiunea contractului de societate nu poate fi cerută de către
asociatul care şi-a îndeplinit propria prestaţie, pe considerentul că alt
asociat nu şi-a îndeplinit prestaţia asumată. Aceasta întrucât societatea
comercială nu poate fi periclitată în existenţa ei, prin reaua-credinţă sau
prin dezinteresul unui asociat; împotriva asociatului de rea-credinţă sau
care se dezinteresează de soarta societăţii pot fi aplicate sancţiuni
specifice, cum sunt: excluderea din societate sau obligarea prin justiţie a
asociatului la executarea aportului, anularea acţiunilor neliberate,
suspendarea dreptului de vot.
b) Contractul de societate comercială este un contract cu titlu oneros
întrucat fiecare asociat urmăreşte la intrarea in societate obţinerea unui
profit sau alt avantaj economic.
c) Contractul de societate comercială are caracter aleatoriu deoarece
conţine două elemente incerte (alea), respectiv: primul se concretizează
in aceea că realizarea de către societatea comercială a profitului este
incertă, pentru că depinde de circumstanţe ce ţin de aspecte interne ale
societăţii, precum corectitudinea managementului societăţii, interesul
pe care şi-l dau asociaţii de a conlucra la realizarea scopului social,
corecta gestionare a patrimoniului social etc., precum şi de unele
circumstanţe exterioare societăţii comerciale, cum sunt conjunctura
pieţii interne sau externe, modul în care societatea îşi face cunoscute
produsele către marele public-publicitatea, situaţia monedei naţionale,
gradul de stabilizare a preţului în condiţii de inflaţie şi de instabilitate
economică etc.; al doilea element alea are ca obiect întinderea profitului
obţinut de fiecare asociat aflat în raport de intercondiţionare cu
mărimea profitului realizat de societatea comercială.
d) Contractul de societate comercială este un contract cu executare
continuă. Astfel, deşi obligaţia de aport social se execută de regulă uno
ictu printr-un singur act de executare (uno ictu), aceasta nu este singura
obligaţie a asociaţilor. Alături de obligaţia de aport, asociaţii se mai
obligă să conlucreze între ei la realizarea scopului societăţii, să nu facă
acte de concurenţă neloială pe toată durata de existenţă a societăţii, să-
şi exercite drepturile ce rezultă din calitatea de asociat cu bună-credinţă
etc.
e) Contractul de societate comercială este un fapt de comerţ, pentru
că el reprezintă un act de organizare a unei întreprinderi comerciale care
este societatea comercială.
f) Contractul de societate comercială este un act juridic solemn.
Această apreciere se desprinde din dispoziţiile art. 5 din Legea nr.
31/1990, conform cărora actul constitutiv se încheie sub semnătură
privată cu dare de dată certă sau, după caz, în formă autentică.
3.2.3.1.2. Conţinutul contractului de societate
- conţinutul contractului de societate este format din clauze necesare şi
clauze opţionale.
Clauzele necesare pe care trebuie să le conţină contractul de societate
sunt:
a) datele de identificare ale asociaţilor; în cazul asociaţilor persoane fizice
se vor menţiona numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul stabil,
cetăţenia; în cazul asociaţilor persoane juridice se vor consemna
denumirea, sediul principal, forma juridică (dacă sunt societăţi comerciale),
naţionalitatea;
b) datele de identificare ale societăţii comerciale care se constituie, şi
anume: denumirea, sediul principal, eventualele sedii secundare, forma
juridică, durata pentru care se înfiinţează;
c) date privind capitalul social al societăţii comerciale, arătându-se:
mărimea capitalului social, aceasta exprimându-se printr-o cifră ce indică
valoarea lui; structura capitalului social, precizându-se elementele din care
este format, (numerar / numerar şi bunuri în natură, alte aporturi dacă sunt
admise), fracţiunile valorice şi titlurile societare care le reprezintă.
Structura capitalului social, sub aspectul împărţirii lui în fracţiuni valorice
depinde de forma juridică a societăţii comerciale ce se constituie, astfel:
- în cazul societăţii pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, capitalul social este
împărţit în fracţiuni egale denumite acţiuni;
- în cazul societăţii cu răspundere limitată, capitalul social este divizat în
fracţiuni egale numite părţi sociale;
- în cazul societăţii în nume coletiv şi în comandită simplă, capitalul social
este împărţit în fracţiuni numite părţi de interes, care în realitate sunt
similare părţilor sociale.
În contractul de societate se va preciza în câte acţiuni, respectiv părţi
sociale este împărţit capitalul social şi ce valoare are fiecare dintre acestea.
Tot în legătură cu capitalul social în contractul de societate, se va
menţiona: valoarea capitalului social subscris şi valoarea capitalului social
vărsat, la constituirea societăţii.
Nu este obligatoriu ca asociaţii să verse efectiv întregul capital social
subscris la constituirea societăţii. Ei au obligaţia să verse o cotă parte din
acest capital, diferenţa urmând a fi adusă în patrimoniul societăţii în
termenul stabilit în actul constitutiv.
d) date privind obiectul de activitate al societăţii comerciale. Se va
preciza un obiect principal de activitate şi, după caz, unul sau mai multe
obiecte secundare de activitate. date referitoare la administrarea societăţii.
Se va preciza modul cum urmează a se înfăptui administrarea societţii,
precum şi persoanele care sunt abilitate să împlinească acte de
administrare (numele şi prenumele administratorilor, puterile conferite
acestora, dacă ei pt decide individual sau dacă pot decide numai împreună,
durata mandatului lor, precum şi faptul dacă sunt remuneraţi pentru
munca prestată).
e) participarea asociaţilor la împărţirea beneficiilor şi la suportarea
pierderilor înregistrate de societatea comercială. În cuprinsul contractului
trebuie să se înscrie procentele în care participă la împărţirea beneficiilor şi
la suportarea pierderilor fiecare asociat. De regulă aceste procente sunt
egale cu procentele în care asociaţii participă la formarea capitalului social.
f) sucursalele şi filialele. În actul constitutiv trebuie să se menţioneze dacă
la constituire societatea înfiinţeaă sucursale sau filiale. În caz afirmativ, se va
arăta localitatea unde se înfiinţează aceste structuri societare, sediul lor,
numele administratorului lor, puterile pe care acesta le are.
g) dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale. În cuprinsul contractului
de societate se va preciza în ce împrejurări societatea se dizolvă şi care sunt
regulile după care se va desfăşura lichidarea ei.
În afară de aceste clauze necesare, asociaţii au libertatea să stipuleze şi
clauze opţionale, cum ar fi: clauze prin care să stabilească organele de
conducere ale societăţii comerciale, anumite detalii în legătură cu modul
cum se gestionează patrimoniul societăţii, cum se va întocmi bilanţul etc.
3.2.3.1.3. Modificarea contractului de societate
Contractul de societate, fiind un act juridic ce exprimă acordul de voinţă
al părţilor, poate fi modificat prin voinţa comună a acestora. Această
posibilitate reprezintă un reflex al principiului simetriei actelor juridice.
În armonie cu acest principiu, orice act juridic poate fi modificat în
aceleaşi condiţii şi cu respectarea aceloraşi forme ce au fost avute în vedere
la încheierea lui. Dacă raportăm exigenţele acestui principiu la contractul de
societate, vom constata că pentru modificarea acestui contract sunt
necesare cel puţin două condiţii:
- acordul de voinţă al tuturor asociaţilor, deoarece însuşi contractul de
societate reprezintă în esenţa lui, acordul de voinţă al tuturor asociaţilor;
- forma scrisă. Aceasta pentru că şi contractul de societate a fost redactat în
formă scrisă.
Contractul de societate poate fi modificat oricând, chiar mai înainte ca
procedura de constituire a societăţii să fi fost finalizată. Însă, dat fiind că
acest contract reprezintă elementul esenţial în procedura de constituire a
societăţilor comerciale, modificările lui ulterioare vor fi publicate în
Monitorul Oficial.
În cazul în care actul constitutiv al societăţii este format din contract de
societate şi statut, modificările operate în conţinutul contractului trebuie
operate şi în conţinutul statutului, pentru că între cele două părţi ale actului
constitutiv trebuie să existe o deplină concordanţă, sub aspectul
conţinutului.
3.2.3.2. Statutul societăţii
Statutul se încheie atunci când lege îl prevede, fie ca o componentă
a actului constitutiv al societăţii, fie ca singurul act constitutiv al
societăţii comerciale.
Ca şi componentă a actului constitutiv al societăţii comerciale,
statutul reprezintă un act dezvoltător al contractului de societate, un
instrument juridic pentru detalierea şi explicitarea clauzelor
contractului de societate. El se poate înfăţişa în această postură la
societatea pe acţiuni, la societatea în comandită pe acţiuni şi la
societatea cu răspundere limitată cu pluralitate de asociaţi. În aceste
cazuri, statutul poate fi redactat împreună cu contractul de societate
formând conţinutul unui singur documen intitulat act constitutiv sau ca
act distinct de contractul de societate, sub forma unui script separat de
înscrisul constatator al contractului de societate.
În ambele cazuri, împreună cu contractul, statutul societăţii formează
actul constitutiv şi, din punct de vedere al formei juridice trebuie să fie
constatat printr-un înscris.
În ipoteza prezenţei statutului alături de contractul de societate,
legea nu prevede, ca şi în cazul contractului de societate, un set de
clauze necesare pe care să le conţină statutul societăţii. Totuşi, legea
societară statuează că, în cazurile în care contractul de societate şi
statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de
identificare ale asociaţilor şi clauze care să reglementeze organizarea,
funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii (art. 5 alin. 5 din Legea
nr. 31/1990).
În cea de-a doua ipoteză, în care statutul este singurul act constitutiv
al societăţii – avem în vedere societăţile unipersonale – în mod
obligatoriu, în cuprinsul statutului vor trebui să se regăsească toate
clauzele necesare prevăzute de lege pentru contractul de societate, care
vor putea fi completate şi cu clauzele opţionale.
3.2.4. Elementele specifice actului constitutiv al societăţii
comerciale
În literatura juridică s-a apreciat că alături de elementele generale,
comune oricărui act juridic (capacitatea părţilor, consimţământul
părţilor, o cauză licită şi un obiect determinat)62, actul constitutiv al
societăţii comerciale trebuie să conţină, în esenţă, anumite elemente
care îi sunt specifice, astfel63:
a) aportul asociaţilor la constituirea capitalului social; b) scopul exercitării în comun a unei activităţi comerciale (affectio
societatis); c) participarea tuturor asociaţilor la beneficii şi pierderi64.
62 D.A. Popescu, op. cit., p. 147-180; G. Ripert, R. Roblot, op. cit., vol. I, p. 608 şi următoarele; M. de Juglart, B. Ippolito,
Cours de droit commercial, vol. I, Ed. Montchrestien, 1978, p. 69 şi următoarele. 63
I.L. Georgescu, op. cit. p. 24. 64
I. Turcu, op. cit., p. 251.
Dacă în actul constitutiv nu se regăsesc aceste elemente, actul nu va fi
nul, însă nu va mai avea semnificaţia de act juridic care stă la baza
constituirii, organizării şi funcţionării societăţii comerciale.
3.2.4.1. Aportul social al asociaţilor la constituirea capitalului
social
A. Obligaţia de aport social
În sens juridic, prin aport se înţelege obligaţia pe care şi-o asumă
fiecare asociat de a aduce în societate un anumit bun, o valoare
patrimonială65. Operaţiunea este analizată astfel, ca un contract încheiat
între asociaţi şi viitoarea societate comercială66.
Sub aspect etimologic, noţiunea de aport desemnează chiar bunul
adus în societate de către asociat67.
Obligaţia de aport la capitalul social al societăţii comerciale se
realizează în două etape: prin subscrierea aportului, respectiv prin
vărsarea acestuia.
Aportul subscris reprezintă manifestarea de voinţă a asociatului prin
care se obligă să contribuie la constituirea capitalului social68.
Aportul vărsat constă în predarea aportului subscris. Aportul poate fi
vărsat dintr-o dată, simultan cu încheierea actului constitutiv, sau prin
două ori mai multe acte de executare.
Cu titlu derogator, pentru unele societăţi pe acţiuni, legile speciale
aplicabile acestora impun ca aportul subscris şi cel vărsat să fie identic în
chiar momentul încheierii actului constitutiv69.
65 St.D. Cărpenaru, op. cit., p. 146.
66 Y. Guyon, Droit des affaires, vol. I, ed. a 8-a, Ed. Economica, Paris, 1994, p. 95.
67 A se vedea I. Băcanu, Capitalul social al societăţilor comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 63 şi
următoarele. 68
I. Turcu, op. cit., p. 251. 69
A se vedea, O.U.G. nr. 51 din 28 august 1997, privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 publicată în M.Of. nr. 170 din 30 aprilie 1998; Legea nr. 32 din 10 aprilie 2000
Asumarea obligaţiei de aport se realizează în modalităţi diferite, şi
anume:
- prin semnarea actului constitutiv, ca regulă generală a constituirii
oricărei societăţi comerciale;
- prin subscrierea prospectului de emisiune, ca regulă specială a
constituirii societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică.
Obligaţia de aport trebuie să fie fermă, irevocabilă, necondiţionată şi
să se refere la valori sau bunuri care pot constitui obiectul dreptului de
dispoziţie juridică a asociatului.
În virtutea asumării obligaţiei de aport, asociatul este răspunzător
pentru neefectuarea vărsămintelor la care s-a angajat.
Aportul social la capitalul unei societăţi comerciale se materializează
în primul rând în numerar şi numai complementar în bunuri sau în
creanţe.
Într-adevăr, Legea nr. 31/1990 cuprinde o dispoziţie cadru, care
prevede obligativitatea aportului în numerar [art. 16 alin. (1)].
Aşa cum s-a arătat în doctrină70, cerinţa este firească, întrucât în
absenţa numerarului societatea se află în stare de insolvenţă.
Mai mult, societăţile din domeniile bancar, al asigurărilor şi pieţei de
capital îşi pot constitui capitalul social numai prin aporturi în numerar.
privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în M.Of. nr. 148 din 10 aprilie, modificată prin Legea nr. 76 din 12 martie 2003, publicată în M.Of. nr. 193 din 26 martie 2003 şi O.U.G. nr. 61/2005, publicată în M.Of. nr. 562 din 30 iunie 2005; O.U.G. nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în M.Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006. 70
I. Turcu, op. cit., 252.
B. Tipuri de aport social admis
Din prevederile art. 16 din Legea societăţilor comerciale,
rezultă că, în general, în societatea comercială sunt admise următoarele
tipuri de aport la capitalul social: aportul în numerar, aportul în natură şi
aportul în creanţe.
a) Aportul în numerar are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul
se obligă să o transmită societăţii71.
Numerarul ce face obiectul aportului social se exprimă întotdeauna
în lei, chiar dacă vărsământul s-a efectuat în monedă străină.
Aportul în numerar se depune în contul societăţii la CEC ori la o
societate bancară. Potrivit art. 68 din Legea nr. 31 din 1990, aportul
asociaţilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi.
b) Aportul în natură poate consta în bunuri mobile sau imobile,
corporale sau incorporale, precum: clădiri, terenuri, construcţii speciale,
maşini, utilaje, fonduri de comerţ, drepturi de proprietate industrială
etc.72. Obiectul aportului în natură cuprinde, practic, orice bun care
prezintă interes economic pentru societate, sfera acestor bunuri fiind
limitată doar de următoarele deziderate:
- bunul constituit aport să aparţină asociatului73, deoarece aceste
aporturi se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi
prin predarea efectivă către societate a bunurilor;
- bunul să se afle în stare de utilizare;
- bunul să se afle în circuitul civil şi să nu fie grevat de sarcini. Apreciem
că nu pot face obiect al aportului în natură bunurile mobile sechestrate
sau bunurile imobile în privinţa cărora este notată interdicţia de
înstrăinare şi grevare, deoarece dreptul de dispoziţie al asociatului
71
Radu I. Motica, L. Bercea, op. cit., p. 97. 72
În acelaşi sens, I. Băcanu, op. cit., p. 76, E. Cârcei, op. cit., p. 49. 73
Curtea Supremă de Justiţie, decizia nr. 84 din 14 aprilie 1992, banca de date SIJROM.
asupra acestor bunuri este condiţionat de radierea pe viitor a sarcinii de
care este grevat bunul.
În principiu, aporturile în natură trebuie acoperite integral înainte de
înmatricularea societăţii comerciale. Aceasta, întrucât, odată cu
solicitarea înmatriculării societăţii, legea prevede necesitatea depunerii
actelor privind proprietatea asupra aporturilor în natură [art. 36 alin. 1
lit. d)]74.
Acoperirea integrală a aporturilor în natură nu se confundă cu
operaţiunea realizării acestor aporturi. În timp ce prima operaţiune
semnifică actul juridic de dispoziţie şi predarea către societate a
documentelor ce atestă drepturile acţionarului asupra bunurilor ce fac
obiectul acestui aport, cea de-a doua operaţiune materializează însăşi
transferul bunului şi a drepturilor corespunzătoare din patrimoniul
acţionarului în cel al societăţii75.
Bunurile ce formează aporturile în natură sunt supuse evaluării.
c) Aportul în creanţe este admis de Legea nr. 31/1990 pentru
majoritatea societăţilor comerciale, cu excepţia societăţii pe acţiuni care
se constituie prin subscripţie publică. Aceste aporturi trebuie însă
liberate, astfel încât societatea să poată obţine plata sumei pentru care
au fost aduse. Dacă plata nu s-a putut obţine prin urmărirea debitorului
cedat, asociatul, în afară de daune, răspunde de suma datorată cu
dobânda legală din ziua scadenţei creanţelor (art. 84).
Aportul unei creanţe reprezintă o cesiune de creanţă76 şi urmează
regulile aplicabile acestui mod de transmitere a obligaţiilor, reguli
instituite de art. 1566-1592 C. civ.
74 În acelaşi sens I. Băcanu, op. cit., p. 79. 75
D.A. Popescu, op. cit., p. 191 ”aportul în societate constituie o veritabilă vânzare”. 76
„Cesiunea de creanţă este contractul prin care un creditor transmite dreptul său de creanţă, cu titlul oneros sau cu titlu gratuit unei alte persoane”. L. Pop, op. cit., p. 458.
Aportul în creanţe nu poate fi inclus în cota de capital social pentru
care legea sau actul constitutiv prevede obligativitatea vărsământului în
momentul subscrierii, şi nu poate substitui aportul în numerar77.
Creanţele ce fac obiectul aportului trebuie să îndeplinească condiţiile
generale ale oricărei creanţe: să fie certe, lichide şi exigibile78.
3.2.4.2. Affectio societatis
În doctrină, definirea acestui element specific al actului constitutiv a
primit accepţiuni numeroase79.
Astfel, s-a arătat că affectio societatis constă în colaborarea voluntară,
activă, interesată şi egalitară a asociaţilor80.
În fine, mai mulţi autori consideră că affectio societatis exprimă intenţia
care îi animă pe asociaţi de a colabora la desfăşurarea activităţilor
comerciale ce fac obiectul societăţii, de a lucra în comun, suportând
toate riscurile unui asemenea demers81.
- affectio societatis are o dublă semnificaţie82:
- de element psihologic care dezvăluie intenţia fiecărui asociat de a
conlucra sau colabora în vederea desfăşurării de către societate a unor
activităţi comerciale determinate prin actul constitutiv (animus
personae);
77 În acest sens, jurisprudenţa a decis că societatea este nelegal constituită întrucât, întregul capital social s-a format
din drepturi de creanţă (părţi sociale – s.n.) fără a se vărsa efectiv vreo sumă (decizia civilă nr. 89/17 februarie 1992, Tribunalul Judeţean Maramureş, banca de date SIJROM). 78
Ibidem. 79
A se vedea Y. Guyon, op. cit., p. 124-130; M. de Juglart, B. Ippolito, op. cit., tome II, p. 86-90; St.D. Cărpenaru, op. cit., p. 175, M.Ş. Minea, op. cit., p. 60; O. Căpăţână, op. cit. p. 175; I. Bălan, Noţiunea de „affectio societatis” şi aplicaţiile sale în materie comercială, în Dreptul nr. 9/1999, p. 51 şi următoarele.; C. Sassu, S. Golub, Affectio societatis, Revista de Drept Comercial nr. 10/2001, p. 74 şi urm.; C. Roşu, M. L. Tec, op. cit., p. 60 şi urm. 80
A se vedea O. Căpăţână, op. cit., p. 159; D.A. Popescu, op. cit., p. 210, Radu I. Motica, L. Bercea, op. cit., p. 99. 81
Despre concepţia pluralistă asupra semnificaţiei noţiunii de affectio societatis, a se vedea C. Roşu, M.L. Tec, op. cit., p. 64 şi urm.; Y. Guyon, Affectio societatis, Ed. Juris-Classeur, 2000; R.P. Vonica, Dreptul societăţilor comerciale, ed. a 4-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 60. 82
A se vedea C. Gheorghe, Societăţi comerciale, voinţa asociaţilor şi voinţa socială, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003.
- de voinţă societară, manifestată colectiv de către asociaţi pe toată
durata de existenţă a societăţii comerciale, având ca obiect buna
organizare şi funcţionare a entităţii juridice constituite (animus
societatis).
Argumentele care pledează pentru o astfel de conceptualizare a noţiunii
de affectio societatis sunt următoarele:
- actul constitutiv reprezintă sediul expunerii, atât a intereselor
particulare ale fiecărui asociat, cum ar fi participarea la beneficiile
societăţii, cât şi a intereselor sau dezideratelor comune ale asociaţilor,
acest ultim domeniu formând voinţa societăţii. Voinţa colectivă se
manifestă îndeosebi în luarea deciziilor ce privesc în mod direct
organizarea şi funcţionarea societăţii comerciale;
- affectio societatis nu este doar domeniul de animaţie a asociaţilor, ci şi
al entităţii juridice nou create, şi anume societatea comercială însăşi;
- dacă la unele tipuri de societăţi comerciale, îndeosebi societăţile de
persoane83, elementul affectio societatis constituie o obligaţie a fiecărui
asociat, sancţionată cu excluderea din societate, la societăţile de
capitaluri84 elementul psihologic al acţionarilor se manifestă doar în
anumite momente, cu prilejul constituirii societăţii, iar în cursul
funcţionării acesteia, în cadrul adunărilor generale. De asemenea,
colaborarea sau conlucrarea acţionarilor la desfăşurarea în comun de
activităţi comerciale se reduce la exercitarea drepturilor de decizie şi
control asupra societăţii. La aceste societăţi este mai important interesul
particular al fiecărui acţionar decât abnegaţia comună de a participa la
viaţa comercială a societăţii. De altfel, lipsa de „afectivitate” a
acţionarului manifestată prin neparticiparea la adunările generale sau
abţinerea de la a conlucra sau colabora cu ceilalţi acţionari în
desfăşurarea obiectului de activitate al societăţii nu este sancţionată de
83
Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă şi, într-o anumită măsură, societatea cu răspundere limitată. 84
Societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.
lege. De aceea este necesar ca, în ipoteza societăţii pe acţiuni, affectio
societatis să surprindă, atât voinţa particulară a fiecărui acţionar în
cadrul societăţii, cât şi voinţa comună (societară) a acestora, cele două
componente neavând aceeaşi consistenţă de la o formă de societate la
asociaţilor la viaţa societăţii comerciale sau ca urmare a unor grave
animozităţi între asociaţi, paralizează funcţionarea societăţii şi poate
conduce la dizolvarea acesteia86.
3.2.4.3. Participarea tuturor asociaţilor la beneficii şi pierderi
Al treilea element specific actului constitutiv al societăţii comerciale
este participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi.
Într-adevăr, art. 8 lit. k) din Legea nr. 31/1990 menţionează printre
clauzele necesare pe care trebuie să le cuprindă actul constitutiv al
societăţii pe acţiuni, „modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare
a pierderilor”.
În doctrină s-a apreciat că regula participării asociaţilor la beneficii şi
pierderi nu este de ordine publică,87 având un caracter subsidiar88, din
moment ce însăşi legiuitorul lasă la libera apreciere a asociaţilor
determinarea părţii de câştig sau pierdere, intervenind doar în caz de
tăcere a contractului de societate89.
În ce ne priveşte, opinăm că raţionamentul adoptat de doctrină este
valabil numai pentru societatea civilă. În schimb, pentru ipoteza
societăţii comerciale se remarcă obligativitatea prevederii în actul
85 „L`affectio societatis souvent très forte chez les associés de société de petite taille est inexistante chez l`immense
majorité des actionnaires des sociétés cotées en bourse”, Ph. Merle, Droit commercial. Sociétés commerciales, ed. a 2-a, Ed. Précis Dalloz, Paris, 1990, p. 47. 86
A se vedea M. Cozian, A. Viandier, op. cit., p. 65. 87
A se vedea C. Roşu, M.L. Tec, op. cit., p. 46, F.-X. Lucas, op. cit., p. 12. 88
A se vedea E. Cârcei, op. cit., p. 70. 89
A se vedea M. Cozian, A. Viandier, op. cit., p. 62, St.D. Cărpenaru, op. cit., p. 155.
constitutiv a unor clauze care să reglementeze „partea fiecărui asociat la
beneficii şi la pierderi” [art. 7 lit. f) din Legea nr. 31/1990]90 sau „modul
de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor” [art. 8 lit. k) din
Legea nr. 31/1990]91. Sancţiunea nerespectării acestor dispoziţii este
prevăzută de art. 46 din Legea societăţilor comerciale, astfel: „Când
actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde
clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii (…), judecătorul
delegat, din oficiu sau la cererea oricărui asociat ori a altor persoane
interesate, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de
înmatriculare, în afară de cazul în care asociaţii înlătură asemenea
neregularităţi. Judecătorul delegat va lua act în încheiere de
regularizările efectuate”.
În consecinţă, devine imperativă dispoziţia legii referitoare la
includerea în actul constitutiv al societăţii comerciale a clauzei
referitoare la modul în care asociaţii/acţionarii vor participa la beneficii
şi vor suporta pierderile societăţii. Lipsa acestei clauze este sancţionată
cu respingerea cererii de înmatriculare a societăţii în registrul
comerţului, de către judecătorul delegat. Aşadar, regula prevederii în
actul constitutiv al societăţii comerciale a participării tuturor acţionarilor
la beneficii şi la pierderi, are caracter dirimant, fiind de ordine publică.
Regulile după care se vor conduce asociaţii în vederea stabilirii
modului de distribuire a beneficiilor, sub forma dividendelor, şi de
suportare a pierderilor înregistrate de societate sunt lăsate la libera lor
apreciere92. Mai mult, asemenea reguli se pot stabili prin hotărâri ale
adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau prin convenţii extra-
90 A se vedea art. 7 din Legea nr. 31/1990 reglementează conţinutul obligatoriu al actului constitutiv pentru societăţile
în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată. 91
Art. 8 din Legea nr. 31/1990 statuează asupra conţinutului obligatoriu al actului constitutiv pentru societăţile pe acţiuni. 92
Cu privire la posibilitatea renunţării unor acţionari la anumite drepturi sociale, inclusiv la dreptul de partaj a beneficiilor, proporţional cu valoarea aportului adus la capitalul social. A se vedea S. Schiller, op. cit., p. 58 şi următoarele.
statutare93. Astfel de reguli nu sunt de ordine publică, odată ce vocaţia
participării la beneficii şi la pierderi este prevăzută pentru toţi asociaţii
prin actul constitutiv. Asemenea reguli nu sunt limitate decât de
interdicţia recurgerii la clauzele leonine94.
În măsura în care acţionarii nu au prevăzut prin actul constitutiv,
hotărâre a adunării generale sau convenţie extra-statutară modalitatea
de repartizare a dividendelor sau de suportare a pierderilor, se aplică
normele supletive conţinute de Legea nr. 31/1990, astfel:
- dividendele se vor plăti proporţional cu cota de participare la capitalul
social vărsat [art. 67 alin. (2)]95;
- pierderile vor fi suportate până la concurenţa capitalului social subscris
[art. 3 alin. (3)].
3.2.5. Structura actului constitutiv al societăţii comerciale
În concepţia Legii nr.31/1990, societatea pe acţiuni, în comandită pe
acţiuni şi societatea cu răspundere limitată cu doi sau mai mulţi asociaţi
se constituie prin contract de societate şi statut, care pot fi încheiate şi
sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. Aşadar „în cuprinsul
prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic,
cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii” (art.5 alin. 4)96.
93 A se vedea Y. Guyon, Traité des contrats, Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, ed.
a 4-a; LGDJ, Paris, 1999, p. 295 şi următoarele; V. Mircea, Convenţiile extra-statutare ale acţionarilor în dreptul românesc, Revista de Drept Comercial, nr. 3/2002, p. 66. 94
„L`égalité n`est pas l`âme du contrat de société, d`ou la validité des clauses d`inégalité de traitement; certaines limites ne sauraient toutefois être franchies, d`ou la prohibition des clauses léonines”, M. Cozian, A. Viandier, op. cit., p. 62. 95
A se vedea V. Mircea, Distribuirea dividendelor – aspecte teoretice şi practice, Revista de Drept Comercial nr. 2/1999, p. 108 şi următoarele, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 2182/22 iunie 2004, Buletinul de Casaţie nr. 2/2005, p. 44. 96
. Sintagma „act constitutiv” desemnează actul de voinţă prin care una sau mai multe persoane hotărăsc constituirea unei societăţi comerciale. Actul constitutiv are valenţele literale conferite de denumirea înscrisului prevăzut de legiuitor pentru fiecare formă de societate comercială, astfel: statut în cazul societăţii cu răspundere limitată având un singur societar; contract de societate, în ipoteza societăţii în nume colectiv sau în comandită simplă; contract de societate şi statut, în cazul societăţii pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată. Terminologia a fost introdusă în Legea nr. 31/1990 prin O.U.G. nr. 32/1997, publicată în M. Of. al României, nr. 133 din 27 iunie 1997.
Societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă se
constituie numai prin contract de societate, iar societatea cu răspundere
limitată cu un singur societar se constituie numai prin statut,care, de
asemenea, pot fi denumite act constitutiv.
Aducerea la un numitor comun a categoriilor de înscrisuri necesare
pentru constituirea societăţii comerciale are efecte benefice, din
perspectiva analizării actului constitutiv sub accepţiunea de document
unic ce stă la baza întemeierii unor astfel de entităţi juridice, şi care
reglementează, totodată, raporturile juridice dintre asociaţi sau dintre
aceştia şi societatea comercială97.
Astfel, se constată, pe de o parte, că existenţa societăţii comerciale
se datorează actului de voinţă manifestat prin actul constitutiv,
indiferent de înfăţişarea înscrisului pe care o adoptă actul voliţional.
Pentru asemenea considerente, apreciem că Legea nr.31/1990, ca
urmare a modificării aduse prin OUG nr.32/1997, lasă la aprecierea
acţionarilor încheierea, în mod distinct, a două înscrisuri, purtând
denumirea de contract de societate şi statut, sau a înscrisului unic, având
în componenţă atât conţinutul contractului de societate, cât şi, după caz,
al statutului, sub denumirea de act constitutiv.
Nu este mai puţin important de observat, pe de altă parte, că actul
constitutiv, desemnând înscrisul unic, trebuie să cuprindă, într-un mod
unitar, menţiunile obligatorii prevăzute de Legea nr.31/1990. În schimb,
în ipoteza constituirii societăţii prin contract de societate şi statut,
constatăm dispunerea dihotomică a clauzelor actului constitutiv, astfel:
statutul societăţii va cuprinde menţiunile prevăzute de art.5 alin.598, iar
97
. A se vedea, în acest sens, M. N. Costin, C. A. Jeflea, op. cit., p. 126 şi urm.; D. A. Popescu, op. cit., p. 32 şi urm. 98
.Această dispoziţie a fost introdusă prin Legea nr. 161/2003, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.
contractului de societate îi vor fi rezervate clauzele prevăzute, după caz,
de art.7 sau art. 899.
Sub aspectul analizat, structura actului constitutiv se înfăţişează, fie
în mod unitar, când se reflectă în înscrisul unic, fie dihotomic, când
trebuie să rezulte din cele două acte distincte: contract şi statut. Aceasta
este structura exterioară sub care se poate prezenta actul constitutiv.
Din punct de vedere al conţinutului, structura actului constitutiv se
analizează ţinând seama de obiectul comun al unor clauze sau menţiuni.
Astfel, identificăm o primă componentă constitutivă din date şi clauze
reglementând organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii
societăţii, toate specifice statutului societăţii100. A doua componentă
este alcătuită din menţiuni şi clauze ce reglementează constituirea
societăţii comerciale, aporturile la capitalul social, drepturile şi
obligaţiile asociaţilor/acţionarilor, titlurile emise de societate, modul de
distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor rezultate din
activitatea societăţii, avantajele rezervate fondatorilor, operaţiunile
încheiate de asociaţi în cadrul societăţii ce se constituie şi pe care
aceasta urmează să le preia şi sumele ce trebuie plătite pentru acele
operaţiuni, modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii, toate aceste
menţiuni fiind specifice, de regulă, contractului de societate. Cele două
componente dezvăluie structura internă a actului constitutiv.
În fine, din punct de vedere al caracterului, imperativ sau dispozitiv,
al normelor ce prefigurează conţinutul actului constitutiv, constatăm
alte două componente ale acestuia: prima este alcătuită din menţiuni şi
clauze obligatorii dictate de norme imperative (art.5 alin.5, art.7 şi art.8
din Legea nr.31/1990)101; a doua este formată din clauze opţionale,
99.Art. 8 din Legea nr. 31/1990 se referă la cuprinsul actului constitutiv şi nu la cel al contractului de societate. Cu
toate acestea, din moment ce legiuitorul a prevăzut printr-o altă dispoziţie conţinutul statutului societăţii (art. 5 alin. 5) rezultă că pentru contractul de societate sunt obligatorii dispoziţiile art. 8. 100
. Constatarea este desprinsă din prevederile art. 5 alin. 5 din Legea nr. 31/1990. 101
. A se vedea, în acest sens: E. Cârcei, op. cit., p. 76 şi urm.; O. Căpăţână, op. cit., p. 149, Radu I. Motica, L. Bercea, op. cit, p. 105 şi urm.
facultative, permise de numeroase prevederi ale Legii societăţilor
comerciale. Aceste două componente reflectă structura normativă a
actului constitutiv.
Relativ la structura exterioară, precum şi la cea normativă, apreciem
că se impun unele observaţii extrase din compararea dreptului societar
naţional cu cel străin.
Reglementări asemănătoare se regăsesc în dreptul societar
spaniol102, italian103 şi englez104, în sensul că actele constitutive legale
sunt contractul de societate şi statutul, normele de drept instituind
necesitatea includerii unor menţiuni şi clauze obligatorii pentru fiecare
document.
În schimb, dreptul societar francez105, elveţian106 şi german107 se
rezumă la un singur act constitutiv, denumit „le statut” în Franţa şi
Elveţia sau „Satzung” în Germania.108
3.2.6. Condiţiile de formă ale actului constitutiv
a) Forma scrisă este prevăzută imperativ de art. 5 alin. (6) din Legea
nr. 31/1990. Astfel, „actul constitutiv se încheie sub semnătură privată”
ca regulă generală, iar „forma autentică a actului constitutiv este
obligatorie” în anumite cazuri prevăzute de acelaşi text. Necesitatea
formei scrise mai rezultă şi din prevederea conform căreia „actul
constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului
comerţului” [art. 5 alin. (7)].
102
. A se vedea Legea din 1989 privind societatea anonimă spaniolă, secţiunile 8 şi 9. 103
. A se vedea art. 2328 şi urm. din Codul civil italian. 104
. A se vedea Legea societăţilor comerciale din 1985 şi modificările aduse acesteia în 1989. 105
. A se vedea Legea nr. 66-537 din 24 iulie 1966 cu modificările ulterioare şi Decretul nr. 67-236 din 23 martie 1967. 106
. A se vedea art. 626 şi urm. din Codul obligaţiilor elveţian. 107
. A se vedea Legea societăţilor pe acţiuni din 1965 modificată şi completată prin legile din 1969 şi 1990. Dreptul societar german se remarcă prin răspândirea normelor sale în diferite acte normative: Codul civil, Codul comercial şi numeroase legi speciale. Pentru completări a se vedea Commmercial Laws of Europe, 1990, Ed. N. M. Hunnings, Sweet & Maxwell Ltd. London - U.K. 108
Din economia textelor legale menţionate rezultă că, în mod
invariabil, actul constitutiv se încheie în scris, fie sub semnătură privată,
fie în formă autentică.
Când îmbracă forma înscrisului sub semnătură privată, actul
constitutiv va fi investit cu dată certă109, iar dacă aceasta lipseşte legea
asimilează înregistrarea actului la oficiul registrului comerţului cu
îndeplinirea acestei formalităţi.
Neîncheierea actului constitutiv în formă scrisă, echivalează cu lipsa
acestuia.
b) Forma autentică110 este cerută de lege în următoarele cazuri: a)
când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un
teren; b) când se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită
simplă ; c) când societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie
publică.
Încheierea în formă autentică a actului constitutiv se realizează prin
autentificarea acestuia de către un notar public111. La autentificarea
actului constitutiv se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului
comerţului privind disponibilitatea firmei [art. 17 alin. (1) din Legea nr.
31/1990].
Sancţiunea lipsei actului constitutiv precum şi a nerespectării formei
autentice a acestuia constă în respingerea cererii de înmatriculare în
registrul comerţului sau, după caz, în nulitatea societăţii comerciale
înmatriculate112.
c) Semnarea actului constitutiv al societăţii comerciale pe acţiuni
comportă unele particularităţi, în funcţie de modalitatea constituirii sale.
109 Cu privire la procedura de investire cu dată certă a înscrisurilor, a se vedea Legea nr. 54/1995.
110 Restrângerea formei autentice a actului constitutiv s-a produs prin modificările introduse de O.U.G. nr. 32/1997.
Pentru studiu comparativ, a se vedea I. Turcu, op. cit., p. 268 şi următoarele. 111
Procedura autentificării înscrisurilor este prevăzută de Legea nr. 36/1995. 112
A se vedea prevederile art. 46 şi art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990.
Astfel, în ipoteza constituirii simultane, actul constitutiv se semnează
de toţi asociaţii/acţionarii [art. 5 alin. (6) teza I din Legea nr. 31/1990].
Prevederea legii apare excesivă, în condiţiile în care la constituirea
societăţii participă un număr mare de asociaţi/acţionari. De altfel, aşa
cum vom constata, în cealaltă ipoteză, a constituirii prin subscripţie
publică, legiuitorul statuează că actul constitutiv se semnează numai de
către fondatori, al căror număr este îndeobşte restrâns, raţiunea legii
constând tocmai în reducerea acestei formalităţi. De lege ferenda,
propunem modificarea acestui text, în sensul aplicării în mod
corespunzător a prevederilor art. 28, privind atribuţiile adunării
constitutive în desemnarea persoanelor care vor semna actul constitutiv
şi vor îndeplini formalităţile cerute pentru constituirea societăţii.
În ipoteza constituirii societăţii comerciale prin subscripţie publică,
actul constitutiv se semnează numai de fondatori [art. 5 alin. (6) teza a II-
a] indiferent că fondatorii sunt, totodată, acţionari sau nu au această
calitate.
d) Autorizarea actului constitutiv semnifică supunerea acestuia spre
aprobare, cenzură sau verificare unor autorităţi publice, înainte de
înregistrarea sa la oficiul registrului comerţului.
Astfel, actul constitutiv este supus autorizării Băncii Naţionale a
României, dacă societatea pe acţiuni va desfăşura activităţi din domeniul
bancar113, Comisiei de supraveghere a Asigurărilor, când obiectul de
activitate al societăţii a fost statuat în domeniul asigurărilor şi
reasigurărilor114, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, dacă
societatea pe acţiuni va desfăşura operaţiuni specifice pieţelor de
instrumente financiare şi organismelor de plasament colectiv115.
113 Art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006. Pentru studiu complementar, a se vedea L. Bercea, Constituirea societăţilor
bancare, Revista de Drept Comercial nr. 12/2001, p. 100-125. 114
A se vedea prevederile art. 11-15 din Legea nr. 32/2000, cu modificările ulterioare. 115
A se vedea art. 1, art. 3, art. 6, art. 29, art. 35, art. 43, art. 44, art. 53, art. 69, art. 124, art. 146, art. 159 şi art. 173 din Legea nr. 297/2004, publicată în M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004.
În raport de participarea statului, în calitate de persoană juridică, la
constituirea unor societăţi comerciale, prin organele administraţiei
publice centrale sau locale, constatăm că în toate aceste cazuri este
necesar actul administrativ de autorizare, indiferent că un astfel de act
poartă denumirea de ordonanţă, hotărâre sau decizie116. Un exemplu de
autorizare administrativă este înfiinţarea societăţilor comerciale cu
capital de stat, în temeiul Legii nr. 15/1990, în privinţa cărora era
necesară fie hotărârea Guvernului, fie decizia organului administraţiei
locale de stat (art. 16-18), după cum societatea era de interes republican
sau local.
e) Înregistrarea actului constitutiv desemnează operaţiunea de
depunere a acestuia la oficiul registrului comerţului în a cărui rază
teritorială se va afla sediul societăţii comerciale117, de către persoanele
desemnate în acest scop118.
Neînregistrarea actului constitutiv la oficiul registrului comerţului are
următoarele consecinţe juridice: a) liberarea asociaţilor de obligaţiile ce
decurg din subscripţiile lor, dacă prin actul constitutiv nu se prevede
altfel, în condiţiile în care nu s-a cerut înmatricularea sau societatea nu a
fost înmatriculată în termen de trei luni de la data încheierii actului
constitutiv (art. 47 din Legea nr. 31/1990); b) respingerea cererii de
înmatriculare pentru lipsa actului constitutiv119, dacă asociaţii nu au
acoperit această neregularitate.
f) Publicitatea actului constitutiv semnifică aducerea la cunoştinţa
publicului a constituirii societăţii comerciale120.
116 Cu privire la acest subiect, a se vedea V.I. Prisăcaru, Tratat de drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993. 117
A se vedea C. Roşu, M.L. Tec, op. cit., p. 75. 118
Aceste persoane sunt „fondatorii, administratorii ori un împuternicit al acestora”, I. Turcu, op. cit., p. 268. 119
Lipsa actului constitutiv este totodată cauză de nulitate absolută a societăţii comerciale [art. 56 lit. a) Legea nr. 31/1990]. 120
„Publicitatea actelor constitutive ale societăţilor comerciale poate fi definită ca un sistem organizat prin care se aduce la cunoştinţa terţilor interesaţi datele şi informaţiile care privesc existenţa, funcţionarea, administrarea, reprezentarea şi încetarea societăţii”, C. Roşu, M.L. Tec, op. cit, p. 74.
Publicitatea actului constitutiv se realizează, cumulativ, prin
intermediul înmatriculării societăţii în registrul comerţului şi publicării
actului constitutiv în Monitorul Oficial al României.
Formalitatea publicării actului constitutiv, conform procedurilor
prevăzute de lege, asigură opozabilitatea erga omnes a prevederilor
acestuia faţă de terţi.
De la această regulă distingem două excepţii: 1) în raporturile cu
terţii, societatea comercială este angajată prin actele organelor sale,
chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul de activitate, în afară de cazul
în care societatea comercială dovedeşte că terţii cunoşteau sau, în
împrejurările date, trebuia să cunoască depăşirea acestuia; 2) clauzele
actului constitutiv care limitează puterile conferite de lege organelor de
conducere, administrare sau reprezentare a societăţii comerciale. Astfel
de situaţii juridice nu sunt opozabile terţilor, întrucât legiuitorul
statuează că, în primul caz, publicarea actului constitutiv nu poate
constitui, singură, dovada cunoaşterii de către terţi a depăşirii limitelor
obiectului de activitate [art. 55 alin. (1) Legea nr. 31/1990], iar în al
doilea caz, restrângerea răspunderii organelor societăţii comerciale în
contra dispoziţiilor legale ce reglementează o atare răspundere, nu
beneficiază de opozabilitate faţă de terţi, chiar dacă au fost publicate
[art. 55 alin. (2) Legea nr. 31/1990]121.
121
Cu privire la acest subiect, a se vedea I. Turcu, op. cit., p. 272; E. Cârcei, Societăţile comerciale pe acţiuni.., p. 151.