UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA EDUARDO GUTIERREZ CORNELIUS O pior dos dois mundos? A construção legítima da punição de adolescentes no Superior Tribunal de Justiça Versão Corrigida São Paulo 2017
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O pior dos dois mundos? A construção legítima da punição ...
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA
EDUARDO GUTIERREZ CORNELIUS
O pior dos dois mundos? A construção legítima da punição de
adolescentes no Superior Tribunal de Justiça
Versão Corrigida
São Paulo
2017
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA
O pior dos dois mundos? A construção legítima da punição de adolescentes
no Superior Tribunal de Justiça
Eduardo Gutierrez Cornelius
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia do Departamento de
Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo,
para a obtenção do título de Mestre em Sociologia.
Orientador: Prof. Dr. Marcos César Alvarez
Versão Corrigida
São Paulo
2017
Nome: CORNELIUS, Eduardo Gutierrez.
Título: O pior dos dois mundos? A construção legítima da punição de adolescentes no Superior
Tribunal de Justiça
Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo para obtenção do título de Mestre em
Sociologia.
Aprovada em:
BANCA EXAMINADORA
Prof. Dr.: ___________________________ Instituição:______________________________
APÊNDICE A ....................................................................................................................... 201
APÊNDICE B ....................................................................................................................... 202
APÊNDICE C ....................................................................................................................... 207
APÊNDICE D ....................................................................................................................... 212
APÊNDICE E ....................................................................................................................... 214
APÊNDICE F ....................................................................................................................... 217
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1 INTRODUÇÃO
Refletindo sobre o funcionamento da justiça juvenil, o ministro da Suprema Corte dos
Estados Unidos Abraham Fortas constatou que “a criança recebe o pior dos dois mundos: ela
não recebe as proteções dadas a adultos, nem o tratamento cuidadoso e regenerador postulado
a crianças” (EUA, 1966). Essa frase, apesar de proferida em outra época e em outro país, resume
o diagnóstico que a literatura das ciências sociais e, principalmente, do direito fazem da justiça
juvenil brasileira. Segundo esse diagnóstico, adolescentes seriam atualmente tratados com a
informalidade histórica associada à justiça juvenil, isto é, com poucas garantias processuais, ao
mesmo tempo em que receberiam sanções mais duras, como é a tendência na justiça criminal
adulta contemporânea. Assim, receberiam o “pior” do mundo da justiça juvenil e o “pior” do
mundo da justiça adulta.
O objetivo desta pesquisa é compreender como o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decide quando diante de casos paradigmáticos em que teve que optar por conferir maior ou
menor proteção processual a adolescentes e por impor maior ou menor controle penal a essa
população. Assim, a referência no título do trabalho à questão do “pior dos dois mundos” não
tem o objetivo de adotar uma postura normativa sobre o que seria “melhor” ou “pior” para a
justiça juvenil, mas sim o de resumir uma hipótese desenvolvida a partir da literatura.
Nesta pesquisa, são investigados o padrão decisório do tribunal (em termos do resultado
de suas decisões) e o padrão de justificação dessas decisões. Esses casos paradigmáticos
estudados dizem respeito a situações em que o tribunal teve que interpretar o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), decidindo sobre a extensão dos direitos dos jovens acusados
criminalmente e, assim, contribuindo para moldar a “a experiência precoce da punição”
(ADORNO, 1993) no Brasil. Apesar de as decisões deste tribunal não serem de cumprimento
obrigatório pelos órgãos judiciais, o STJ possui a missão formal de apresentar interpretações
jurídicas unificadas a respeito de leis federais, como é o caso do ECA, legislação que trata da
punição de jovens no Brasil.
Esta introdução expõe a justificativa para a escolha do tema e do objeto e oferece uma
síntese dos pressupostos teórico-metodológicos e do balanço bibliográfico que, juntos,
permitiram a construção do problema de pesquisa. Igualmente, apresenta o objeto empírico do
trabalho e a abordagem metodológica utilizada. À exceção da justificativa, todos esses
elementos serão abordados, nessa mesma ordem, com maior profundidade nos capítulos
13
seguintes.
Considera-se o tema relevante tendo em vista sua presença no debate público atual,
devido às inúmeras propostas em tramitação no Congresso para alterar o sistema de
responsabilização de adolescentes, sobretudo a partir da afirmação de sua leniência (CAPPI,
2013; CAMPOS, 2009). Recentemente foi aprovada a redução da idade de imputabilidade penal
(BRASIL, 2012) e o aumento do tempo máximo de privação de liberdade para adolescentes
(BRASIL, 2015) na câmara dos deputados e no Senado, respectivamente. Ainda, destaca-se que
as pesquisas nas ciências sociais que tratam da temática voltam-se, em sua maioria, para o
funcionamento das instituições de execução de medidas socioeducativas (e.g. NERI, 2009;
ALMEIDA, 2010; FACHINETTO, 2008; PAULA, 2011).
Portanto, existem poucas investigações sobre a atuação do judiciário. Além disso, a
maioria dos trabalhos que a aborda pertence à área do direito, caracterizando-se pela ausência
de investigações empíricas e pela adoção de uma perspectiva normativa (e.g. SARAIVA, 2006;
ROSA, 2007). Já os escassos trabalhos das ciências sociais que abordam a atuação do judiciário
na punição de jovens têm como foco a atuação de magistrados de primeira instância (e.g.
ALVAREZ; OLIVEIRA, 2014; SILVA, 2010; ALMEIDA, 2016), não se dedicando a
investigar como instâncias mais altas na hierarquia judicial decidem em casos polêmicos,
espécie de trabalho que existe em outros países (e.g., FELD, 2014).
O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, regula a forma como adolescentes
(pessoas entre 12 e 18 anos incompletos) são responsabilizados criminalmente. O modelo de
justiça1 instituído por essa legislação é considerado pela literatura como de acordo com os
melhores interesses dos jovens2, tendo o ECA reproduzido diversos dispositivos da Convenção
sobre os direitos da criança, considerado um dos documentos mais avançados em matéria de
direitos humanos (MUNCIE, 2008). Assim, se as legislações anteriores – os Códigos de
Menores de 1927 e 1979 – foram resultado de uma preocupação com a juventude pobre urbana,
que deveria receber tratamento terapêutico para que não mais ameaçassem a sociedade
(ALVAREZ, 1990), o ECA buscaria promover a socioeducação de adolescentes que
cometessem crimes, por meio de medidas socioeducativas (MÉNDEZ, 1998).
Diferentemente das leis que lhe antecederam, o ECA teria previsto limitações à atuação
1 A referência à ideia de que se trata de um modelo de justiça advém da preocupação teórica de não se tomar a
legislação e os discursos que a respaldaram como sinônimo das práticas punitivas adotadas nos mais diversos
âmbitos da justiça juvenil. Desse modo, “modelo” faz referência ao conjunto de regras que orientam, em tese, o
funcionamento da justiça juvenil. 2 Apesar de o termo “jovem” referir-se comumente a parcela mais ampla da população, será utilizado neste trabalho
como sinônimo de adolescente.
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do Estado em relação a esses jovens. Enquanto os Códigos de Menores previram um
procedimento judicial com poucas garantias processuais e uma resposta centrada na privação
de liberdade, o ECA passou a prever tais garantias e estabeleceu a internação como recurso a
ser utilizado em último caso e de modo breve, limitando sua aplicação a três anos.
Apesar disso, após mais de 25 anos de sua vigência, são inúmeros os diagnósticos de
que o ECA é implementado com muitas dificuldades, diagnósticos semelhantes aos realizados
em relação à implementação da Convenção sobre os direitos da criança no mundo
(ABRAMSON, 2006). No âmbito da execução das medidas socioeducativas, autores defendem
que há dificuldades na implementação do ideal pedagógico, tanto em meio aberto (PAULA,
2011), quanto em meio fechado (GONÇALVES; CRAYDI, 2005). Na esfera legislativa, as
propostas de redução da idade de imputabilidade penal e de aumento do tempo de internação
demonstram rejeição ao modelo de justiça previsto pelo ECA, o que conta com apoio da
população (DATAFOLHA, 20015). Já no judiciário, identifica-se dificuldade de rompimento
com o modelo de justiça previsto pelos Códigos de Menores. Juristas afirmam que tribunais
costumam não respeitar garantias processuais, ao mesmo tempo em que não impõem a
internação de modo excepcional (MINAHIM; SPOSATO, 2011).
Esse diagnóstico coexiste com o aumento do número de jovens privados em liberdade.
Entre 1996 e 2013, cresceu em 443% do número de adolescentes reclusos em termos relativos
à quantidade de jovens no país, o que supera o crescimento da população carcerária adulta em
intervalo semelhante (1997-2013) que foi de 243% (FBSP, 2015). De igual modo, cresceu o
número de adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto (SDH, 2014), tendo o
Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU constatado preocupação de que “medidas
alternativas à detenção não estão sendo aplicadas efetivamente” no Brasil (ONU, 2015, p. 22).
É importante observar que não houve, nesse período, alteração legislativa que estimulasse a
privação de liberdade ou a intensificação da imposição de outras medidas. Desse modo, é
plausível a hipótese de que a atuação do judiciário esteja relacionada a um aumento do controle
penal de adolescentes.
Essa tendência no recrudescimento da punição pode ser inserida em transformações
mais amplas no controle penal. Nesse sentido, Wacquant (2009) e Garland (2005 [2001]), por
exemplo, constatam que, a partir dos anos de 1970, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos,
a penalidade moderna, baseada na reabilitação e no tratamento de criminosos, foi substituída
por políticas incapacitantes (de afastamento do criminoso da sociedade), retributivas e de
dissuasão. Especificamente no sistema de justiça, essas mudanças se traduziram em sentenças
mais longas, hiperencarceramento, procedimentos abreviados e menos garantias processuais.
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Essas transformações também podem ser constatadas no Brasil. Embora o país não
apresentasse um modelo de intervenção penal baseado no bem-estar social, houve esforços no
sentido de uma aproximação aos modelos estadunidense e europeu no final da década de 1970
e no início dos anos 1980. Essa tentativa, contudo, teve curta duração, e, nos anos 1990, o Brasil
se viu tomando rumos semelhantes à tendência internacional (TEIXEIRA, 2006). O impacto da
adoção desse modelo na justiça criminal vem recebendo atenção de diversas pesquisas.
Todavia, sua influência na forma com que o judiciário pune adolescentes é pouco estudada
pelas ciências sociais no Brasil.
Desse modo, estudos sobre outros contextos podem auxiliar a pensar a especificidade
da justiça juvenil diante de tais transformações. Autores da América do Norte e da Europa, por
exemplo, sustentam haver um processo de “adultificação da justiça juvenil” (e.g. MUNCIE,
2012, p. 43), a qual teria sido uma das principais áreas afetadas pelas mencionadas mudanças
gerais no controle penal. Apesar de não utilizar essa expressão, Pires (2006) argumenta que
esse processo corresponde a uma colonização da forma de conceber a justiça juvenil pelo
sistema de pensamento da justiça de adultos. Nesse sentido, a punição de jovens baseada numa
ideia de inclusão do sujeito na sociedade, por meio de sua reabilitação, seria substituída por
uma forma de vê-lo como inimigo, que deve ser excluído.
Outros autores, por sua vez, ressaltam não o modo como os adolescentes e sua punição
seriam percebidos pela sociedade e pelos atores do sistema de justiça, mas as consequências
dessa percepção nas práticas judiciais. Considerando que a legislação juvenil prevê menos
garantias aos adolescentes que a lei adulta, mas que os atores judiciais veem aqueles de modo
semelhante a estes, Feld (2014) percebe que os jovens estariam recebendo “o pior dos dois
mundos”, isto é, menos garantias e punições mais duras. No Brasil, pesquisas das ciências
sociais costumam observar a disputa entre concepções antagônicas sobre os adolescentes que
cometem crimes e sobre a punição que deveriam receber (MIRAGLIA, 2005). Cappi, por
exemplo, em análise de discursos de parlamentares sobre o tema, constatou que parte deles vê
adolescentes como vítimas, enquanto outra parte os vê como perigosos, discordando também
sobre a finalidade da punição (retributiva, dissuasiva, reabilitadora ou uma combinação entre
elas). Por outro lado, trabalhos jurídicos costumam sustentar que o ECA é desrespeitado pelo
judiciário, que não reconhece garantias processuais aos adolescentes, sob o argumento de que
a intervenção estatal é benéfica ao jovem, e que prefere a privação de liberdade, sob o
argumento de que são perigosos (MINAHIM; SPOSATO, 2011).
Assim, tanto no âmbito da punição de adultos, quanto no da de adolescentes, são
constatadas oscilações e ambivalências nas práticas punitivas e suas justificações. Neste
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trabalho, busca-se compreender o modo como essas oscilações e ambivalências se manifestam
na atuação do Superior Tribunal de Justiça, tendo como foco a proteção processual e o controle
penal de adolescentes. Pretende-se, portanto, observar as continuidades e descontinuidades em
relação a práticas punitivas e justificações historicamente empregadas na justiça de jovens
(ALVAREZ, 2014, p.112).
Em termos teóricos, o trabalho se insere na proposta de David Garland (1993) de uma
sociologia da punição, compreendida como a resposta legal ao cometimento de condutas
criminalizadas3. Conforme Garland, a punição atua não apenas como controle social físico, mas
também como regulação de significados, pensamentos e atitudes sociais (1993; ALVAREZ, et
al. 2006). Na elaboração da abordagem teórica a esse fenômeno, Garland sugere que temas
como o direito penal, a justiça penal e a sanção penal podem ser mais bem estudados em diálogo
com as obras de diversos autores das ciências sociais.
No caso desta pesquisa, a punição e a decisão judicial punitiva são construídas como
objeto teórico a partir de elementos da teoria de Pierre Bourdieu. Desse modo, toma-se a decisão
judicial punitiva como um ato de Estado, que detém “o monopólio da violência física e
simbólica legítima” (2015 [2002], p. 30). Essa construção sublinha a importância de se
observar que a decisão judicial não acarreta apenas práticas de imposição física de um castigo,
mas também contribui para a instituição das formas legítimas de se pensar sobre o fenômeno,
o que, por sua vez, pode fomentar a manutenção dessas práticas. Em conjunção com essa
construção, utiliza-se a noção de vocabulários de motivos de Wright Mills (1940), que permite
pensar as justificativas dos magistrados para suas decisões não como explicações de por que
agiram de determinada forma, nem como mera justificação para encobrir suas reais intenções,
mas como construções linguísticas cujo uso se estabiliza em certas ações socialmente situadas,
tornando-se, portanto, os vocabulários socialmente aceitos para justificar determinadas ações.
Desse modo, é possível apreender quais são os tipos de vocabulários de motivos atribuídos à
criminalidade de adolescentes e ao papel da intervenção estatal nas justificativas dos
magistrados de por que decidem de uma forma ou de outra. Tal perspectiva faz com que esta
investigação aborde o fenômeno da punição de modo distinto das abordagens que têm por
objeto a decisão judicial.
Pesquisas de natureza quantitativa sobre esse objeto costumam dedicar-se a testar
3 A partir dessa definição, portanto, a resposta estatal dada ao cometimento de atos considerados criminosos por
adolescentes pode ser compreendida como “punição”. Assim, ainda que sejam frequentes, tanto na literatura das
ciências sociais quanto no debate jurídico sobre o tema, as referências ao caráter mais ou menos punitivo da
intervenção estatal, essa resposta pode ser considerada sociologicamente como uma punição.
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hipóteses sobre os critérios utilizados por magistrados de primeira instância no sentenciamento
de réus criminais (cf. DIXON, 1995). Quando abordam decisões de tribunais com posição
elevada na hierarquia judiciária, costumam testar hipóteses explicativas para o comportamento
do tribunal, focalizando a posição ideológica dos magistrados (OLIVEIRA, 2014). Já pesquisas
de cunho qualitativo costumam focalizar a complexidade do processo de tomada de decisão
(RAUPP, 2014a).
A formulação teórica proposta, porém, conduz a um foco distinto. Não se busca verificar
como o tribunal produz suas decisões em seu cotidiano, nem testar hipóteses explicativas sobre
por que o tribunal decide de uma forma ou de outra. Com efeito, o foco desta investigação
reside no que as decisões comunicam tanto em relação à consequência jurídica correta dada aos
diferentes casos, quanto às formas corretas de se pensar a justiça juvenil. Essas dimensões, por
sua vez, são estudadas a partir da hipótese do “pior dos dois mundos”. Assim, será observado:
a) qual o resultado predominante das decisões do STJ quando este está diante da possibilidade
de ampliar o controle penal de adolescentes, isto é, de colocar um número maior de adolescentes
sob uma sanção penal específica ou sob qualquer forma de sanção4; b) qual o resultado
predominante das decisões do STJ quando este está diante da possibilidade de ampliar ou
restringir a proteção processual de adolescentes; c) quais vocabulários de motivos são
associados às diferentes decisões do tribunal, como, por exemplo, os que dizem respeito à
finalidade da intervenção.
Além dessas questões, será focalizado como o tribunal atua diante de casos com
gravidade distinta, dado que as pesquisas empíricas sobre o tema revelam a importância da
questão da gravidade no funcionamento cotidiano da justiça juvenil (e.g., ALMEIDA, 2016;
OLIVEIRA, 2016; DAL POS, 2003, SILVA, 2010). Somada a essa questão, será observado
como o tribunal decide especificamente quando diante da possibilidade de ampliar ou restringir
a aplicação da medida de internação, tendo em vista o já observado crescimento do número de
jovens privados de liberdade. Por fim, será observado como o STJ decide em relação ao que o
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para cada caso. Isso porque cada caso controverso
é levado ao STJ por recursos de advogados de defesa e do Ministério Público (acusação),
estando essas partes livres para solicitar tanto algo que está previsto no ECA quanto algo que
não está. Desse modo, observar se o STJ costuma interpretar a lei de modo mais ou menos
4 Neste trabalho, propõe-se o uso da noção de controle penal para se fazer referência especificamente aos casos
em que o STJ decide sobre as hipóteses em que adolescentes podem ser submetidos a qualquer intervenção penal
(por exemplo, quando decide se adolescentes que cometem atos de baixíssima gravidade podem ser punidos) ou a
intervenção penal específica (por exemplo, quando decide se adolescentes que cometem o crime de tráfico de
drogas podem ser internados).
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criativo em relação à solução que o ECA prevê para cada caso revela de modo mais detalhado
sua posição sobre o controle penal e a proteção processual. O tribunal costuma conferir mais
ou menos proteção do que o ECA prevê? Ou apenas afirma aquilo que o estatuto estabelece?
Em que casos adota essas três diferentes posturas?
A implementação da pesquisa deu-se da seguinte forma. Em uma primeira etapa foram
selecionadas e coletadas as decisões judiciais que compõem o objeto deste trabalho. A partir da
leitura de três obras do direito que se dedicam a descrever questões jurídicas sobre a punição
de jovens, foram identificados temas considerados controversos sobre a punição de
adolescentes. Após, identificaram-se quais dessas questões haviam sido decididas pelo STJ, por
meio de verificação no sítio eletrônico do tribunal. As decisões sobre o mesmo tema foram
agregadas em um mesmo grupo de decisões, sendo escolhida para análise a decisão mais antiga
entre aquelas que refletem a orientação mais atualizada do tribunal sobre a questão5. Os 53
casos obtidos a partir desse procedimento compõem o objeto empírico do trabalho. Apesar de
o foco da pesquisa centrar-se no padrão decisório e de justificação do tribunal, informações
sobre os casos específicos serão destacadas ao longo do trabalho.
Em uma segunda etapa foi identificado o padrão decisório do tribunal em relação aos
diferentes atributos considerados relevantes a partir da revisão de literatura. Para tanto, utilizou-
se uma adaptação da qualitative comparative analysis (QCA). Desenvolvida por Ragin (2008)
a partir da teoria dos conjuntos, a QCA permite a apreensão de padrões de associação entre
fenômenos em um número pequeno ou médio de casos. Assim, o autor busca observar se
determinadas variáveis dependentes (que o autor chama de condições) partilhadas pelos casos
estão associadas a determinadas variáveis independentes (que o autor chama de resultado). Sem
utilizar a “linguagem da causalidade” (2008, p. 20), este trabalho propõe que a QCA permite
observar como o STJ se comporta não apenas em relação a cada um dos atributos mencionados,
mas também em relação a diferentes combinações desses atributos. Essa análise permite, por
exemplo, verificar não apenas se o tribunal costuma decidir por maior ou menor controle penal,
mas também como faz isso em relação ao que o ECA estabelece, e à gravidade do caso.
Em uma terceira etapa, os vocabulários de motivos apresentados nas decisões foram
codificados e agrupados em tipos de vocabulários que guardam afinidade entre si. Cabe à
análise, portanto, observar o que esses vocabulários comunicam e como eles costumam ser
associados aos diferentes atributos dos casos, principalmente aos resultados dos casos em
relação à imposição de maior ou menor controle penal e maior ou menor proteção processual
5 Como explicitado no Capítulo 4, decisões mais antigas costumam ser mais extensas e apresentar fundamentação
mais completa do que as que as sucedem, as quais costumam apenas mencionar as anteriores.
19
(hipótese do “pior dos dois mundos”).
No Capítulo 2 é apresentada a abordagem teórico-metodológica do trabalho. O Capítulo
3 exibe a revisão da literatura sobre a punição de adolescentes, de modo a, em conjunção com
a abordagem teórica, possibilitar a construção do problema de pesquisa. O Capítulo 4 descreve
com detalhes o processo de identificação dos casos paradigmáticos julgados pelo Superior
Tribunal de Justiça, bem como as características desses casos. O Capítulo 5 apresenta os
procedimentos de pesquisa utilizados, destacando-se como a QCA é utilizada no trabalho e
como os vocabulários de motivos foram codificados. Os dois capítulos seguintes dedicam-se a
análise. No Capítulo 6 analisam-se o padrão decisório e os vocabulários de motivos nos casos
relativos à proteção processual de adolescentes. Já o Capítulo 7 faz o mesmo em relação aos
casos que dizem respeito ao controle penal. O capítulo de conclusão apresenta as considerações
finais, resumindo o modelo de justiça instituído como legítimo pelo STJ e apontando suas
ambiguidades.
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2 ABORDAGEM TEÓRICA: A DECISÃO JUDICIAL PUNITIVA COMO
OBJETO DE PESQUISA
Este trabalho propõe uma formulação teórica sobre a punição e sobre a decisão judicial,
enfatizando a importância de se observarem as declarações oficiais dos atores do sistema de
justiça criminal e a vinculação dessas declarações a suas práticas. Na intersecção entre uma
sociologia do direito e uma sociologia da punição, demonstra-se como diversos aspectos da
teoria de Pierre Bourdieu e de Charles Wright Mills são úteis para compreender a decisão
judicial punitiva6. Sustenta-se que esta pode ser pensada como um ato de Estado, produto de
disputas, que detém o monopólio da violência física e simbólica legítima. A partir dessa
construção, propõe-se que decisões judiciais podem ser analisadas de modo que se identifique
não apenas seu resultado, mas também como elas são justificadas, atentando-se para as
categorizações realizadas pelos atores, sobretudo em relação ao crime, ao criminoso e ao papel
da punição.
A construção teórica exposta alinha-se com a proposta de David Garland (1993) de uma
sociologia da punição, a qual pode ser útil para o estudo da realidade brasileira (ALVAREZ et
al., 2006, p. 349). Conforme Garland, a punição pode ser compreendida como “o processo legal
pelo qual violadores da lei penal são condenados e sancionados de acordo com categorias e
procedimentos legais específicos” (1993, p. 17)7. Assim, o autor busca aproximar a teoria social
a esse objeto. Nessa proposta, o autor sugere que temas como o direito penal, a justiça penal e
a sanção penal (Ibid., p. 10) podem ser mais bem estudados em diálogo com as obras de Émile
Durkheim, Karl Marx, Norbert Elias, Michel Foucault e Max Weber. Conforme Garland, a
utilização da obra cada um desses autores pode iluminar distintos aspectos do fenômeno da
punição, não havendo razões para que elas não sejam empregadas em conjunto. Neste trabalho,
6 Outros trabalhos brasileiros também se dedicaram a analisar decisões judiciais da justiça criminal a partir de
elementos da teoria de Bourdieu para observar a relação entre práticas e categorizações produzidas pelos atores
judiciais. Costa Ribeiro, por exemplo, utilizou elementos da teoria do autor para estudar julgamentos do tribunal
do júri (1999). Já Vasconcelos utilizou a teoria de Bourdieu para embasar teoricamente pesquisa sobre a prisão
preventiva em decisões judiciais, buscando observar como o poder judiciário decide e como legitima suas decisões
(2008). Apesar de propostas semelhantes à deste trabalho, os autores realizam construções teóricas distintas.
Ribeiro focaliza a relação entre discursos e resultado da decisão, compreendidos como dois polos da dualidade
entre ação e estrutura social. Vasconcellos, por outro lado, busca compreender como determinado tribunal legitima
suas práticas, aproximando-se da construção deste trabalho. Todavia, sua construção está mais estreitamente
associada aos conceitos de campo jurídico, habitus e capital, não utilizando, em sua proposta a noção de atos de
Estado, central para este trabalho. 7 Garland, portanto, reconhece que exclui de sua proposta o estudo da punição fora do sistema legal, como, por
exemplo, a que é observada no ambiente escolar, doméstico ou militar (1993, p. 17-18). Em realidade, o autor
deixa de lado também a punição exercida em contextos legais distintos da justiça criminal, como por exemplo, o
âmbito da imposição de sanções administrativas (BRAITHWAITE, 2003, p. 24).
21
demonstra-se que esse tema pode, também, ser abordado a partir de elementos da teoria de
Pierre Bourdieu8, a qual, acredita-se, pode, igualmente, ajudar a compreender a punição a partir
de diferentes aspectos.
Utilizando-se de elementos da sociologia do autor, sobretudo de suas considerações
sobre o campo jurídico (2010 [1989]) e sobre o Estado (1994 [1991]; 2015 [2002]), busca-se
construir a punição estatal (e sua manifestação por meio de decisões judiciais) teoricamente
como um ato de Estado, isto é, um produto de disputas internas no campo jurídico que carrega
o monopólio da violência física e simbólica legítima. A partir dessa perspectiva, as práticas
punitivas impostas pela decisão (como, por exemplo, punir desta ou daquela maneira) devem
ser compreendidas em vinculação com a construção de sua legitimação (como, por exemplo,
punir por este ou aquele motivo). Ao longo da história, diferentes práticas punitivas vieram
associadas a diferentes legitimações (QUIRÓS, 2014, p. 99) – não apenas pelas agências de
controle, mas pelos demais membros da sociedade de modo geral. O que se pretende demonstrar
neste capítulo é que essas legitimações, por sua vez, contribuem para a formação de
sensibilidades sociais sobre questões como crime, criminoso e papel do Estado, as quais passam
a orientar as práticas dos atores envolvidos no campo da punição, bem como o maior ou menor
apoio social que possuem. Prática e significação, portanto, retroalimentam-se. Daí a
importância de se estudá-las em conjunto. Desse modo, devem-se observar as consequências
das decisões judiciais (que podem ser mais ou menos punitivas), como também as categorias
construídas como legítimas, principalmente sobre o crime, o criminoso e os objetivos da
punição.
A Seção 2.1 traça breve revisão sobre pesquisas que tomam a decisão judicial punitiva
como objeto, demonstrando que as justificativas oficiais apresentadas pelos juízes não
costumam ser abordadas pela literatura. Essa constatação não visa a criticar tais estudos, mas a
abrir possibilidades para outro tipo de pesquisa, que, em complemento a tais trabalhos, pode
auxiliar na compreensão do fenômeno da punição. As seções 2.2 e 2.3 apresentam a construção
teórica da decisão judicial punitiva como ato de Estado. Em sequência, na Seção 2.4,
considerando que essa construção é realizada a partir de elementos da sociologia de Pierre
Bourdieu, faz-se a ressalva de que a abordagem deste trabalho não segue exatamente
8 Apesar de Bourdieu não ter se dedicado intensamente ao estudo do fenômeno da punição, Loïc Wacquant busca
inserir esse fenômeno em sua análise da atuação do Estado, a qual conduz a partir da teoria bourdieusiana (2010,
p. 201). Desse modo, a proposta deste trabalho não constitui propriamente uma inovação. Como se observará nas
linhas que seguem, a utilização da teoria bourdieusiana aqui proposta é mais restrita do que a sustentada por
Wacquant – embora não incompatível com ela –, dedicando-se especificamente a pensar sobre como a decisão
judicial punitiva pode ser construída em termos teóricos.
22
procedimentos de pesquisa propostos pelo autor e pelos pesquisadores que se dedicaram à
sociologia do direito a partir da perspectiva teórica de Bourdieu, demonstrando que isso não
impede a investigação. Na Seção 2.5, observa-se como tal construção pode ser utilizada para
pensar o contexto brasileiro.
2.1 OS ESTUDOS SOBRE A DECISÃO JUDICIAL E SUAS LIMITAÇÕES
Entre os estudos das ciências sociais sobre como criminosos são punidos que têm por
centralidade a decisão judicial no âmbito da justiça criminal, destacam-se as pesquisas sobre o
sentencing, ou seja, sobre o modo como indivíduos condenados pelo sistema de justiça são
sentenciados por magistrados de primeira instância. Em revisão sobre esses estudos, Raupp
(2015a) destaca uma divisão entre as abordagens quantitativas e as qualitativas.
As primeiras buscam descobrir a influência de certas variáveis no resultado da decisão,
compreendido a partir do seu desfecho (absolvição/condenação), tipo de punição (privação de
liberdade, restrição de direitos, multa, etc.) ou quantidade de pena (RAUPP, 2015a, p. 177).
Segundo Dixon (1995, p. 1159), estudos sobre o sentencing podem ser classificados de acordo
com o tipo de teoria (ou hipótese) que buscam testar. Segunda a teoria “jurídico-formal”, fatores
previstos na lei como relevantes na escolha da sentença, como gravidade do crime e
antecedentes do réu, determinam o resultado das decisões. Já a teoria “político-substantiva”
afirma que fatores como classe e raça influenciam o desfecho das sentenças. Por fim, a teoria
da manutenção organizacional argumenta que fatores processuais, como o réu ter se declarado
culpado, por exemplo, são bons preditores do resultado da sentença. Apesar de apresentadas de
modo separado, essas teorias podem ser testadas em conjunto (DIXON, 1995, p. 1163).
No Brasil, esse tipo de pesquisa, segundo Raupp, assentou-se a partir da questão do
fluxo de justiça do sistema criminal, cujo desenvolvimento se deu a partir de meados da década
de 1980. Seu objeto pode ser definido como o “fluxo de pessoas e procedimentos que
atravessam as diferentes organizações que compõem o sistema de justiça criminal” (RIBEIRO;
VARGAS, 2008, p. 5). Assim, o sentenciamento e a condenação seriam apenas duas das fases
que esse tipo de estudo focaliza (além do esclarecimento e do processamento). Conforme
Ribeiro e Vargas, a grande vantagem desse tipo de estudo consiste em reconstruir o formato de
funil do sistema de justiça e em identificar os determinantes do encerramento do processo em
cada fase (2008, p. 6).
Retomando a classificação de Raupp, as abordagens qualitativas, por sua vez,
caracterizam-se pela ênfase na complexidade do processo de tomada de decisão. A partir do
23
uso da entrevista e da observação direta, focalizam a figura do juiz, bem como a cultura
judiciária em que este se insere, para explicar como o processo de decisão é conduzido. Segundo
a autora, “essas pesquisas levantam crenças, atitudes e percepções dos juízes em especial e
destacam o processo de interpretação dos fatos e das categorias legais pelos magistrados”
(RAUPP, 2015a, p. 180).
Antes de se apresentar a crítica de Raupp aos trabalhos sobre o sentencing, é importante
observar que há outro grupo de pesquisas sobre o sistema de justiça que, embora não tenham
como principal objeto as decisões da justiça criminal, compartilham da limitação de não atentar
para o que os juízes dizem em suas decisões. São os trabalhos que dizem respeito a cortes de
apelação, ou seja, a tribunais cujo foco não são casos individuais, mas aspectos gerais sobre a
aplicação do direito. Em relação à punição, por exemplo, esses tribunais decidem sobre questões
como “é possível a prisão para o crime x?”, ou “réus têm direito à garantia processual y?”, ou
ainda “condenados em segunda instância podem cumprir a pena imediatamente ou devem
esperar ser julgados por todas as instâncias?”. Trata-se, portanto, de casos paradigmáticos.
Essas investigações podem ser chamadas de estudos sobre o judicial decision-making.
Inaugurados com o trabalho de Pritchett (1948) sobre a Suprema Corte estadunidense, têm
como objetivo explicar o que determina o comportamento dos juízes e da corte como um todo.
Assim como os estudos sobre o sentencing, utilizam abordagens quantitativas (sobretudo a
análise de regressão) para observar como determinadas variáveis independentes influenciam no
resultado da decisão. Tais estudos podem ser classificados de acordo com os fatores
considerados relevantes para a explicação da atuação dos tribunais.
Nesse sentido, destacam-se três diferentes modelos de previsão do comportamento
judicial (OLIVEIRA, 2014, p. 2): a) o modelo legal ou formalista, que se baseia na crença de
que as decisões judiciais são explicadas pelo próprio direito, isto é, pelo significado da lei, pelos
precedentes e pela intenção do legislador; b) o modelo atitudinal, segundo o qual as decisões
podem ser explicadas a partir dos valores ideológicos dos juízes (e.g., SCHUBERT, 1958;
SEGAL; SPAETH, 2005); c) o modelo estratégico, semelhante ao atitudinal, no sentido de
considerar relevantes os fatores ideológicos, mas que focaliza as estratégias adotadas pelos
juízes para favorecer suas visões políticas (e.g., EPSTEIN et al., 1989).
Embora o primeiro modelo – cujo teste não costuma fazer parte dos estudos sobre
judicial decision-making (ORTIZ, 2014, p. 577) – apresente algumas variações, sua premissa
básica é a de que o direito, se não é o fator exclusivo, pelo menos é o mais importante na
explicação de como os juízes decidem. Os modelos do segundo tipo, por outro lado, partem do
pressuposto de que o direito e a lei não possuem um conteúdo determinado passível de indicar
24
a solução correta para diferentes casos (SEGAL; SPAETH, 2005, p. 44-85). No teste de
hipóteses dos modelos do segundo e do terceiro tipo, destacam-se como variáveis
indepedententes: a) a ideologia dos juízes, medida frequentemente pelo partido do presidente
que os indicou para o posto (o que é de difícil medida no Brasil, dado a ausência de
dicotomização dos partidos); b) o modo como os juízes decidiram em casos anteriores
semelhantes, argumento que é criticado pela sua circularidade (OLIVEIRA, 2014, p. 3) e
considerado impossível de ser falseado, visto que dizer que um juiz decidirá assim, pois decidiu
dessa forma anteriormente não explica porque ele decide dessa maneira (SPAETH; SEGAL,
2005, p. 47); c) o ambiente político em que a corte decide, medido a partir do partido do
presidente em exercício à época da decisão (e.g, EPSTEIN et al., 1989, p. 829).
Embora não sejam voltados exclusivamente para casos criminais, esses estudos buscam
explicá-los também. Assim, Epstein (1989, p. 836), por exemplo, conclui que o fato de a
maioria da Suprema Corte estadunidense ser republicana ou democrata é um bom preditor –
controladas outras variáveis – de se ela decidirá contra ou a favor de réus em casos penais. Já
Randazzo e Waterman (2008) buscaram observar se o legislativo é capaz de constranger a
Suprema Corte dos Estados Unidos a decidir de uma ou de outra forma. Para tanto, aceitando
que os juízes julgam de acordo com suas preferências ideológicas, os autores buscam observar
como o grau de discricionariedade conferido pela legislação (medida em número de palavras
que uma lei contém) pode influenciar no modo como os juízes exercem suas preferências
ideológicas em diversas áreas do direito, inclusive criminal. Uma de suas conclusões é a de que
juízes liberais que votam com a maioria da corte têm menos probabilidade de votar de acordo
com suas preferências quando estão diante de uma legislação criminal com um maior número
de palavras (2008, p. 15). Outro exemplo é o trabalho de Segal (1984) a respeito do julgamento
de casos sobre a legalidade de buscas e apreensões pela Suprema Corte estadunidense. O autor
buscou testar um modelo de previsão do resultado das decisões da corte, utilizando como
variáveis independentes as características do caso, como, por exemplo, local onde ocorreu a
busca e a existência ou não de um mandado judicial, concluindo que seu modelo apresenta uma
boa explicação do comportamento da corte (SEGAL, 1984, p. 899).
Essa breve revisão demonstra que estudos sobre o sentencing e sobre o judicial decision-
making apresentam o mérito de observar quais fatores podem ser utilizados para prever o
comportamento dos tribunais. Além disso, lançam luz sobre aspectos importantes em relação à
punição, que vão desde a demonstração de uma afinidade maior entre ideologia partidária e
práticas punitivas (como os mencionados estudos de Epstein), à importância dada a mandados
judiciais pelo judiciário (como a pesquisa de Segal demonstra), apesar de esses autores não
25
estarem particularmente preocupados com o tema da punição. No caso das pesquisas sobre o
sentencing, sua relevâcia para a compreensão da punição como fenômeno social é mais
evidente, na medida em que tais pesquisas revelam questões como a associação entre castigos
mais ou menos intensos de acordo com o crime cometido e características dos réus.
Entretanto, estudos como estes não se preocupam em observar as declarações oficiais
dos atores do sistema de justiça, o que – como se propõe neste capítulo – é fundamental não
apenas para se compreender a decisão judicial, mas principalmente o fenômeno da punição,
como apontado por Raupp (2015a). Assim, as seções que seguem buscam construir
teoricamente o fenômeno da punição e sua manifestação por meio de decisões judiciais de modo
a dar conta de pesquisá-lo em investigação empírica.
2.2 A DECISÃO JUDICIAL PUNITIVA COMO ATO DE ESTADO PORTADOR DE
VIOLÊNCIA FÍSICA E SIMBÓLICA LEGÍTIMA
A proposta teórica deste trabalho situa-se na intersecção entre a sociologia da punição e
a sociologia do direito. Portanto, as considerações a seguir têm por objetivo propor uma forma
de abordar ambos os fenômenos de maneira coerente e que apresente uma alternativa às
limitações dos trabalhos revisados na seção anterior. Assim, busca-se construir a decisão
judicial punitiva como objeto teórico a partir da sociologia da punição (GARLAND, 1993), que
procura aproximar a teoria social a esse objeto. Para tanto, lança-se mão das considerações
teóricas de Pierre Bourdieu sobre o Estado e sobre o direito e das de Loïc Wacquant sobre o
fenômeno da punição.
Nos cursos lecionados no Collège de France entre 1989 e 1992, reunidos na obra Sobre
o Estado (2015 [2002]), Bourdieu busca trilhar caminhos para se pensar esse objeto
“impensável”. Esse objeto seria impensável, porque, por já estar instituído nas estruturas sociais
e mentais já adaptadas a eles, seria concebido a partir de suas próprias categorias. Uma solução
para tornar esse objeto algo “pensável” é observar a sua gênese. Esta é entendida por Bourdieu
como “a culminação de um processo de concentração de diferentes espécies de capital”
(BOURDIEU, 2015, p. 4), sendo estes os capitais de força física, econômico, cultural e
simbólico. O último, na verdade, é uma propriedade que outros capitais adquirem quando
reconhecidos como legítimos pelos agentes sociais (Ibid., p. 8). A essa concentração dos
diferentes capitais por essa instituição, que passou a se chamar de Estado, correspondeu um
processo de autonomização dos respectivos campos nos quais ocorrem lutas pelo controle do
poder (Ibid., p. 4-5).
26
Esse retorno à gênese do Estado permite, portanto, defini-lo como um campo de poder,
isto é, “um espaço estruturado segundo oposições ligadas a formas de capital específicas,
interesses diferentes” (Ibid., p. 50). Abandonando a visão unitária do Estado, Bourdieu propõe
que se pense em atos de Estado, atos políticos com pretensões de ter efeitos no mundo social.
Assim, mais preciso do que pensar a decisão judicial ou a punição como algo que “o Estado”
faz, é pensá-la como um ato de Estado, que não emana de um ente uno e divino, mas que é
produto das lutas que ocorrem no interior do campo jurídico9.
Pensar a decisão judicial punitiva como produto de disputas abre diversas possibilidades
para a pesquisa empírica, como, por exemplo, observar as diferentes posições no campo jurídico
sobre a punição de adolescentes. Nas disputas no campo jurídico e político sobre a justiça
juvenil, por exemplo, há intenso debate sobre se a sanção possui um caráter punitivo ou
educativo. Cappi (2013), ao analisar os discursos de parlamentares sobre a redução da idade de
imputabilidade penal no Brasil, observou que determinados atores políticos viam a resposta a
adolescentes como uma punição, levando-os a defender uma intervenção mais dura. Por outro
lado, há juristas que argumentam que a resposta estatal deve ser considerada uma punição, para
que os direitos e garantias próprios do direito penal adulto sejam estendidos a adolescentes (e.g.
SPOSATO, 2013). Já outros autores do direito defendem que ver a medida socioeducativa como
punição levaria ao sistema de justiça juvenil as mazelas do direito penal adulto, devendo a
sanção ser vista como reabilitadora (MAIOR NETO, 2006). No entanto, ao longo da história,
foi comum, entre os críticos da punição estatal, a denúncia de que práticas reabilitadoras são
extremamente violentas, servindo para legitimar punições mais duras (VALVERDE, 2012, p.
247). Neste trabalho, porém, o foco não está nas disputas no campo da punição de adolescentes,
mas no resultado dessas disputas a partir das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
busca-se focalizar como essas disputas se traduzem nas práticas e justificativas do Superior
Tribunal de Justiça10.
Além da relevância de reconhecer que as decisões são produtos de disputas, pensar a
decisão judicial a partir da teorização de Bourdieu sobre o Estado permite considerá-la como
um ato que produz uma violência física (a punição) que é simbolicamente legitimada. Em uma
conceituação provisória, Bourdieu, complementando a definição de Max Weber, define o
9 Embora a questão das lutas que ocorrem no campo jurídico seja mais extensamente abordada em O poder
simbólico (1989, p. 209-254), falta a essa obra posicionar o direito em relação ao Estado, de modo que é importante
que sua leitura seja realizada juntamente com a leitura de Sobre o Estado (2015). 10 Portanto, ao longo do trabalho serão feitas menções a como “o tribunal” ou o “STJ” decide não com objetivo de
apagar o processo de disputas que ocorre no campo jurídico, mas apenas para enfatizar o que – como resultado
dessas disputas – é a resposta oficial dada pelo tribunal nos diferentes casos que julga.
27
Estado como ente possuidor do “monopólio da violência física e simbólica legítima” (2015
[2002], p. 30). Essa definição reúne os méritos da formulação weberiana, pois considera o
Estado como detentor da possibilidade de imposição de coerção física, bem como da
durkheimiana, que o considera fundamento de integração lógica e moral da vida social, o que
não significa ignorar que o Estado pode ter a função que a tradição marxista lhe confere, de
estar a serviço da classe dominante (MICELI, 2015 [2012], p. 20).
Nesse sentido, Bourdieu reconhece a existência do monopólio do exercício da violência
física, de que trata Weber, que pode ser percebido na concentração por um grupo (polícia,
judiciário, etc.) especializado e centralizado especificamente imbuído de tal função, e que é
claramente identificado na sociedade (BOURDIEU, 1994 [1991], p. 5). Em relação à punição,
a qual é exercida pelo Estado, isso significa reconhecer que esta consiste no exercício de uma
violência legítima, como fazer um indivíduo passar por um processo penal, permanecer privado
de liberdade nesta ou naquela condição, por este ou aquele período de tempo. Isso significa,
igualmente, reconhecer que esses atos de Estado podem também possuir os efeitos de proteger,
inclusive com a ameaça da violência física, a dominação de um determinado grupo sobre outro
– afinal, esse monopólio é exercido por um grupo social específico, em geral contra outro grupo
–, como enfatizado pela tradição marxista (e.g. RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2003 [1939])11.
Todavia, a construção de Bourdieu permite também focalizar a dimensão simbólica da
punição, em aproximação à formulação teórica de Durkheim. Segundo este autor, o crime seria
uma violação ao sentimento coletivo, isto é, ao “conjunto das crenças e dos sentimentos comuns
à grande média de indivíduos da mesma sociedade” (DURKHEIM, 1999 [1893], p. 44). Assim,
a punição consistiria em uma reação passional a esse crime, tendo a função de preservar a
consciência coletiva da sociedade e, portanto, sua própria coesão12. Por um lado, essa posição
pode ser criticada por não perceber que o processo de criminalização de condutas não
11 Com isso, não se quer dizer que autores inseridos na tradição marxista negligenciaram completamente a
dimensão simbólica da dominação. É verdade que a principal obra dessa tradição a abordar o fenômeno da punição,
Punição e estrutura social, busca demonstrar como a variação na quantidade de pessoas punidas, bem como na
qualidade do castigo adotado é explicada fundamentalmente por variações demográficas e no mercado de trabalho,
não enfatizando a dimensão simbólica do fenômeno (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2003, [1939]). Contudo, é
possível construir, a partir da teoria marxiana, abordagens que focalizem tal dimensão. Nesse sentido, Pashukanis,
por exemplo, ao criticar as abordagens marxistas que veem o direito somente como uma forma de dominação de
classe, demonstra como a forma da mercadoria faz com que os indivíduos, no capitalismo, pensem a punição a
partir do princípio da proporcionalidade entre delito e pena, tal como ocorre na troca de mercadorias (1980 [1924]). 12 Isso não significa que Durkheim tenha ignorado completamente o aspecto físico da punição. O autor dedicou-
se, ainda que brevemente, a analisar como a imposição física da punição variou ao longo da história de acordo
com determinadas leis. Desse modo, em As duas leis da evolução penal, o autor formula duas leis que explicam
porque a qualidade das penas (tipo de castigo imposto) e sua quantidade (em termos de privação de liberdade)
variaram ao longo das épocas (2014 [1900]). Sua explicação, porém, não foge a sua percepção, já mencionada, do
crime como ofensa à consciência coletiva.
28
corresponde necessariamente ao que a média dos indivíduos pensa ou sente sobre elas (e.g.,
BECKER, 2014 [1963]). Ela ignora, portanto, que a punição possui um caráter de dominação
social, de imposição de determinados indivíduos a outros, como enfatizado pela tradição
marxista. Por outro lado, pode-se reconhecer nela uma importante conexão entre a punição e as
atitudes e pensamentos das pessoas em relação ao mundo social. Pensar as decisões judiciais
como atos que carregam o monopólio da violência simbólica legítima, portanto, significa
enfatizar que essas decisões não apenas refletem concepções sociais sobre crime, criminoso e
punição, mas também contribuem para que essas concepções se sedimentem socialmente, dada
a autoridade que carregam os atos de Estado.
Em síntese, as abordagens marxistas sobre o Estado costumam conferir maior
importância para a forma como as classes despossuídas são fisicamente punidas pelo sistema
penal, ou, como sustenta Bourdieu, tendem a valorizar o capital físico do Estado em suas
análises (1994, p. 5). Já a abordagem durkheimiana focaliza os efeitos simbólicos da punição.
O objetivo de Bourdieu, portanto, é o de considerar ambas as dimensões em sua análise13.
Assim, o que se propõe neste trabalho é a realização deste mesmo movimento em relação à
punição e à decisão judicial. Desse modo, conceber as ações estatais como atos de Estado
representa a valorização e a união de ambos os aspectos da punição e da decisão judicial:
convém tomar como ponto de partida o fato de que as relações de força são relações
de comunicação, isto é, que não há antagonismo entre uma visão fisicalista e uma
visão semiológica ou simbólica do mundo social. É preciso recusar a opção entre dois
tipos de modelos entre os quais toda a tradição do pensamento social sempre oscilou,
(...) As relações de força mais brutais (...) são ao mesmo tempo relações simbólicas
(BOURDIEU, 2015, p. 176).
Assim, as decisões judiciais podem ser entendidas como atos de Estado, isto é, “atos
políticos com pretensões a ter efeitos no mundo social” (BOURDIEU, 2015, p. 40). Tais atos
“têm em comum ser ações feitas por agentes dotados de uma autoridade simbólica, e seguidas
de efeitos. Essa autoridade simbólica, pouco a pouco, remete a uma espécie de comunidade
ilusória, de consenso último” (Ibid., p. 40). Desse modo, percebe-se que seus efeitos no mundo
13 É importante observar que essa perspectiva de unir ambas dimensões não é exclusiva ao pensamento
bourdieusiano. Embora a partir de outra abordagem teórica, foi a análise de práticas discursivas e não discursivas
que permitiram a Foucault compreender a transformação da punição nas sociedades modernas. Conforme Alvarez,
à emergência da prisão como instituição central, articulou-se “um novo conjunto de práticas de poder disciplinares,
suporte também de novas relações de conhecimento” (ALVAREZ, 2013, p. 25). Foucault pode, portanto, levar
em conta como “um saber, técnicas, discurso ‘científicos’ se formaram e se entrelaçaram com a prática do poder
de punir” (FOUCAULT, 2011 [1975], p. 26). A recusa a uma visão fisicalista, para usar o termo de Bourdieu,
permitiu, por exemplo, que Foucault percebesse na transição do suplício para a disciplina um processo que
representava mais que uma passagem de um castigo bárbaro a outro mais suave.
29
social se manifestam tanto na forma de violência física (como a imposição de privação de
liberdade), quanto de violência simbólica, que confere legitimidade a esse ato. Essa
legitimidade, é importante observar, é de natureza dupla. Tanto o ato em si ganha legitimidade
social por ser exercido pelo Estado, quanto a própria justificativa para esse ato torna-se uma
justificativa legitima, e que, portanto, contribui para que o mundo social seja pensado de uma
forma e não de outra, o que, por sua vez, tem o potencial de engendrar práticas sociais
adequadas a esse pensamento.
Por exemplo, considerando os atuais contornos da punição no Brasil, pode-se concluir
que o Estado, ao adotar cada vez mais a pena de prisão como resposta à criminalidade
(AZEVEDO; CIFALI, 2015, p. 113), afirma sua legitimidade social como resposta ao crime e,
ao enviar pessoas ao cárcere, contribui para a formação de um consenso social sobre essas
pessoas14. Da mesma forma, se for verificado que o Superior Tribunal de Justiça opta por
decidir majoritariamente contra a defesa de jovens em casos relativos ao controle penal e à
proteção processual, pode-se concluir que o tribunal legitima essa punição mais intensa e esse
procedimento mais informal, ao mesmo tempo em que, em suas justificativas, contribui para o
modo como essas questões são pensadas.
Esse reconhecimento da autoridade simbólica do Estado, por outro lado, não significa
que as práticas e os discursos do Estado sejam aceitos pela média dos indivíduos, ou que
simplesmente derivem da consciência coletiva. Contudo, permite observar o que Bourdieu
chama de função gnosiológica (relativa ao conhecimento) dos sistemas simbólicos (2010, p. 9),
ou seja, permite verificar que os atos de Estado, de fato, influenciam no modo como os
indivíduos concebem o mundo15. Por outro lado, tal perspectiva não ignora o que o autor
concebe como funções políticas dos sistemas simbólicos, isto é, de servir para legitimar as
atitudes da classe dominante, tal como ressaltado pela tradição marxista, por meio da noção de
ideologia (BOURDIEU, 2010, p. 10). Esse conceito, porém, é rejeitado por Bourdieu, na
medida em que leva a crer que existe uma base material anterior aos discursos – a estrutura
econômica. Para o autor, a dominação política embasa ao mesmo tempo em que é embasada
pela dominação simbólica. É nesse sentido que Bourdieu afirma que o poder de anunciar aquilo
14 Essa força simbólica dos atos de Estado relacionados à punição, como as decisões judiciais punitivas, é estendida
para além dos atores sociais mais diretamente envolvidos com ela. Nesse sentido, Garland afirma que “Como
qualquer outra instituição social, a punição é moldada por amplos padrões culturais os quais têm suas origens em
outros lugares, mas ela também gera seus próprios significados, valores e sensibilidades locais – os quais
contribuem – de uma maneira pequena, mas significativa – à bricolagem da cultura dominante”. (1993, p. 249). 15 Vouchez, por exemplo, ao abordar as construções judiciárias sobre a política, afirma que elas “podem reivindicar
uma exclusividade, um caráter oficial que estabelecem um ponto de partida cognitivo natural para uma
multiplicidade de atores” (2017, p. 13).
30
que será considerado verdadeiro permite tornar verdadeiro o que se anuncia (2015, p. 356).
Desse modo, as construções jurídicas que levam à punição não servem de mero encobrimento
de uma dominação, mas fundam a própria dominação ao instituir um modo legítimo de se
pensar sobre a sociedade, o qual reflete as relações de dominação.
Essa forma de enxergar os atos de Estado permite a Wacquant (que parte da teoria
bourdieusiana) concluir que “a prisão simboliza divisões materiais e materializa relações de
poder simbólico; seu funcionamento une desigualdade e identidade, funda dominação e
significação” (2009, p. xvi;). Nesse sentido, Wacquant demonstra que o recrudescimento das
práticas punitivas, que nos Estados Unidos ocorreu a partir da década de 1970, deve ser
compreendido a partir de um duplo movimento. Por um lado, houve transformações que
conduziram a um hiperencarceramento, sobretudo de pessoas negras e pobres – uma divisão
física da população. Por outro, essas transformações impulsionaram uma divisão de cunho
simbólico. Desse modo, os aparelhos da justiça penal passaram a produzir um discurso oficial
do Estado sobre o papel da punição, conferindo uma justificativa institucional para a situação
precária das classes trabalhadoras, baseada na responsabilidade individual e na instituição de
categorias de pessoas socialmente desonradas. O aumento de pessoas encarceradas, a
aceleração do processo judicial com a remoção de barreiras à condenação e o aumento do tempo
das sentenças ocorreram juntamente ao que Wacquant chama de uma pornografia de lei e ordem
(o autor dá o exemplo do sucesso dos programas televisivos sobre crime) e um discurso de
insegurança, com a estigmatização de moradores de rua, prostitutas e imigrantes (2009, p. 2).
Se o direito – assim como a linguagem, a arte e a religião, entre outros – for entendido
como um sistema simbólico, isto é, como um instrumento de conhecimento e de comunicação,
que torna possível um consenso acerca do mundo social e que contribui para a reprodução da
ordem social (BOURDIEU, 2010, p. 10), pode-se observar que ele exerce um poder simbólico:
o de impor determinadas formas de conhecimento da realidade. Essa imposição, porém, não é
percebida como construção social arbitrária – ou seja, que poderia ser de outro modo –, mas
como algo inquestionável, natural.
Isso é especialmente verdade no caso do direito, considerado por Bourdieu o poder
simbólico por excelência (2010, p. 237). Tal ocorre devido à legitimidade social atribuída a ele
e é reforçado por seus atributos específicos, como a linguagem jurídica. Por meio de
características sintáticas como construções passivas e frases impessoais, a linguagem jurídica
marca a impessoalidade do enunciado normativo e faz do enunciador um sujeito universal,
simultaneamente imparcial e objetivo. A utilização desses recursos linguísticos outorga
generalidade e omnitemporalidade às leis e às decisões judiciais, conferindo a impressão de que
31
estas apresentam uma visão de mundo universal sobre as situações tratadas, apagando o
processo político de confecção da norma e de sua interpretação.
Especificamente sobre o julgamento da justiça, Bourdieu afirma que “estamos diante de
atos de categorização; a etimologia da palavra ‘categoria’ — de categorein — é ‘acusar
publicamente’, e mesmo ‘insultar’; o categorein de Estado acusa publicamente, com a
autoridade pública: ‘Eu o acuso publicamente de ser culpado’” (2015, p. 40). Desse modo, as
categorizações oficiais utilizadas pelos juízes são fundamentais para entender a punição. Elas
apresentam a definição oficial sobre criminalidade, punição e significado da lei. A decisão,
portanto, pode definir quem é considerado perigoso ou não, quem merece ser punido com prisão
ou com uma punição em meio aberto, se a pena tem um caráter reabilitador ou de afastamento
do criminoso da sociedade, etc.
Mas há outro efeito simbólico igualmente importante da decisão judicial. Não apenas
ela categoriza, hierarquiza o mundo, como institui o critério legítimo dessa categorização.
Assim, na utilização das categorias punir/proteger, criminoso/necessitado, por exemplo, “não
se apresenta a questão da pertinência dessa oposição” (BOURDIEU, 2015, p. 40). Ou seja, além
de apresentar a visão oficial sobre quem é perigoso e quem não é, a decisão, como ato de Estado,
declara que essa diferenciação é fundamental. Ela traduz o caso que julga para os termos do
direito, declarando o que é pertinente juridicamente e o que não é (BOURDIEU, 2010, p. 230).
Por exemplo, ao decidir que adolescentes que cometem atos graves podem ser internados, o
judiciário não apenas afirma que os atos sob julgamento são graves e que a internação é a
resposta legítima a eles, mas também que gravidade é um conceito central para se decidir sobre
como punir alguém.
2.3 DECISÃO JUDICIAL PUNITIVA COMO ATO DE ESTADO E VOCABULÁRIOS DE
MOTIVOS
De modo complementar à construção teórico-metodológica desenvolvida até aqui,
argumenta-se que a vinculação entre práticas e justificativas exibidas pelas decisões judiciais
pode ser compreendida a partir das noções de vocabulários de motivos e de ações situadas,
desenvolvidas por Charles Wright Mills (1940). Assim como este trabalho propõe um
deslocamento em relação às pesquisas que buscam observar os fatores determinantes das
decisões judiciais, sublinhando a importância das justificativas associadas às diferentes
práticas, Mills sugere que a pergunta sobre os motivos do comportamento humano seja
deslocada para uma indagação sobre os vocabulários utilizados pelos atores sociais em
32
diferentes ações situadas. Conforme o autor, os motivos atribuídos pelos atores sociais para
suas ações não devem ser entendidos como justificativas “reais” para seus comportamentos,
nem como uma mera racionalização posterior. Essas perspectivas, além de não poderem ser
verificadas empiricamente, obscurecem o caráter socialmente intrínseco dos motivos.
Portanto, Mills sugere que as externalizações de motivos que justificam determinadas
atitudes devem ser pensadas como vocabulários que se inserem em situações sociais delimitadas
e que informam sobre elas. A associação estável de determinados tipos de vocabulários de
motivos a determinadas ações revela, assim, quais vocabulários são considerados socialmente
adequados para tais ações. Nesse sentido, Mills destaca que a própria estabilização no uso social
de determinados vocabulários de motivos utilizados para motivar determinadas ações guia o
comportamento e as expectativas dos atores sociais16 (1940, p. 911). Desse modo, a tarefa
sociológica seria justamente a de investigar quais espécies de vocabulários de motivos são
utilizadas em determinadas épocas históricas e em determinadas situações (as quais Mills
chama de situated actions).
Igualmente, não faria sentido, para Mills, perguntar-se pela sinceridade dos motivos
apresentados pelos atores. Segundo Mills, “verbalizações não são mentiras simplesmente
porque elas são socialmente eficazes. Eu estou aqui preocupado mais com a função social dos
motivos pronunciados do que com a sinceridade daqueles pronunciando-os” (1940, p. 907). Em
sentido semelhante, Bourdieu destaca que “conquanto todas essas manifestações simbólicas
não passem de boas intenções ou de manifestações de hipocrisia, mesmo assim elas agem”
(BOURDIEU, 2015, p. 60). Dessa forma, a construção teórica proposta com base em elementos
das teorias de ambos os autores busca iluminar a importância daquilo que é comunicado pelo
tribunal estudado em diferentes situações, não importando se as decisões exprimem aquilo que
os magistrados acreditam ou não, ou sequer se foram redigidas pessoalmente por estes ou por
sua equipe de funcionários.
O que importa é o que é comunicado, visto que, dada a força simbólica que possuem as
decisões judiciais, os vocabulários de motivos que elas expressam em diferentes situações
podem tornar-se os vocabulários de motivos legítimos a serem utilizados por outros atores
sociais. Nesse sentido, a constatação de Mills de que os motivos imputados a determinadas
ações podem se difundir para outros domínios, tornando-se gradualmente aceitos (1940, p. 912),
ganha maior relevância a partir da construção proposta neste trabalho, de enquadrar
16 Segundo o autor, “frequentemente, a antecipação de determinadas justificações controlará a conduta” (1940, p.
907). Ou seja, em determinadas situações só é possível fazer algo de uma forma ou de outra, porque essa ação
pode ser justificada desta ou daquela forma.
33
teoricamente as decisões judiciais punitivas como atos de Estado, que carregam o monopólio
da violência física e simbólica legítima (BOURDIEU, 2015), que instituem os critérios
(vocabulários) legítimos para se pensar e agir no mundo. Desde a perspectiva de Bourdieu,
portanto, vocabulários de motivos estabilizados podem tornar-se uma visão ortodoxa, isto é,
aquela reconhecida como correta pelos agentes inseridos no campo, a qual pode passar, com o
tempo à condição de doxa – isto é – aquilo que sequer é discutido (2010, p. 249).
Se pensarmos no caso da história da punição, em que justificações dadas por diversos
atores sociais possuem relevância há pelo menos 200 anos (QUIRÓS, 2014, p. 99), podemos
ver essas justificações como vocabulários que sofreram maior ou menor modificação ao longo
da história e em diferentes contextos. Por exemplo, a ideia de que a punição deveria buscar
modificar o comportamento do criminoso foi associada, em determinado momento histórico, à
necessidade de privação de liberdade (FOUCAULT, 2011 [1975], p. 222). Em outro, porém,
essa ideia foi associada à necessidade a respostas punitivas alternativas à privação de liberdade
(PIRES, 2006, p. 627). Assim, é possível observar que o uso do mesmo vocabulário pode
estabilizar-se socialmente em diferentes ações situadas (defesa de uma ou de outra forma de
punição). Nesse sentido, Raupp (2015a), a partir dos trabalhos de Pires (1998; 2013 apud
RAUPP, 2015a), destaca a relevância de se estudarem os vocabulários de motivos de decisões
judiciais, pois permitem observar como as teorias da pena – discursos que foram
institucionalizados e reconhecidos no direito – são mobilizadas pelos atores17. Conforme a
autora, “teorias modernas da pena (retribuição, dissuasão, denunciação, ressocialização
prisional)” expressas em decisões judiciais podem ser pensadas como vocabulários de motivos,
chamando atenção para necessidade de se observar quais teorias sobre a pena são privilegiadas
pelos magistrados e quais não são (RAUPP, 2015a, p. 186).
A proposta deste trabalho reside em observar como determinadas práticas punitivas são
justificadas pelo poder judiciário, sendo relevante, pois, tratar as motivações das decisões como
vocabulários de motivos, reunindo as motivações semelhantes sob o mesmo tipo de
17 A proposição teórica de Pires, em realidade, não se limita ao estudo da decisão judicial. O autor busca explicar
o que chama de dificuldades cognitivas de evolução do sistema penal ocidental, propondo a teoria da racionalidade
penal moderna. Assim, a partir de um quadro teórico mais amplo, que envolve elementos da sociologia de
Luhmann e de Durkheim, o autor propõe que a noção de vocabulários de motivos pode ser empregada para
compreender como as teorias sobre a pena (como a da reabilitação e a da retribuição, por exemplo) são utilizadas
na atuação do sistema de justiça penal (RAUPP, 2015b, p. 15-36). Além de Pires, outro autor que emprega a noção
de vocabulários de motivos de Mills para estudar o fenômeno da punição é Dario Melossi (1992 [1990], p. 192-
211). A preocupação do autor reside em buscar compreender os elementos da estrutura social que permitem que
determinados vocabulários de motivos punitivos sejam bem-sucedidos (1992, p. 207; p. 215). No Brasil, exemplos
de trabalhos empíricos que instrumentalizaram a perspectiva de Mills para estudar questões relativas à punição são
(CAMPOS, 2015; JESUS, 2016).
34
vocabulários18 e observando como esses diferentes tipos se associam a diferentes ações
situadas, isto é, a diferentes práticas punitivas. Desse modo, é possível observar quais práticas
e quais tipos de vocabulários de motivos as decisões judiciais estudadas exprimem como
legítimas. Essas práticas e esses vocabulários, por sua vez, podem ser mais ou menos utilizados
pelos atores sociais em seu cotidiano.
Nesse sentido, ainda que em registro teórico distinto, pode-se pensar que pesquisas
como as etnometodológicas observam como esses vocabulários de motivos são empregados,
nas práticas dos atores sociais. Focalizando o que Aaron Cicourel chama de “expectativas
prévias”, “que os membros das sociedades precisam utilizar como esquema de interpretação
para tornar um ambiente de objetos reconhecível e inteligível” (1968, p. 15), que por sua vez
permite-lhes produzir relatos coerentes para validar suas ações, pesquisas desse tipo revelam
quais são os vocabulários de motivos socialmente aceitos para ser utilizados em diferentes
situações. O foco deste trabalho, porém, reside não na forma como os atores produzem
justificações plausíveis para suas ações utilizando distintos vocabulários de motivos, mas em
uma das fontes de produção e de reprodução de vocabulários, que são as decisões judiciais.
Essas decisões, contudo, não são quaisquer fontes, mas têm a característica de impor formas
legitimas de se pensar e de se atuar no mundo, como observado na seção anterior. Nesse sentido,
é pertinente a constatação de Bourdieu da importância do papel do Estado nas construções que
os agentes aplicam no mundo social:
os etnometodólogos jamais colocaram a questão de saber se havia uma construção
estatal dos princípios de construção que os agentes aplicam ao mundo social. (...) O
que não me proíbe de ler os etnometodólogos e de encontrar coisas formidáveis no
que eles fazem. Por exemplo, os trabalhos de Cicourel sobre os regulamentos
administrativos, sobre o que é um formulário administrativo, são absolutamente
apaixonantes, na medida em que desbanalizam o banal; mas de meu ponto de vista
esses trabalhos param muito depressa, faltando-lhes enfocar a questão que enfoquei…
(BOURDIEU, 2015, p. 183)
Traz-se essa colocação do autor para demonstrar a relação entre as construções
realizadas pelos atores sociais no seu cotidiano – como estudam os trabalhos etnometodológicos
– e as construções estabelecidas por meio de atos de Estado, que, com toda sua força simbólica,
contribui para que os atores ajam e pensem de determinadas formas, no seu dia a dia19.
18 Mills se refere a “typal vocabulary of motives of a situated action” (MILLS, 1940, p. 909). 19 Isso não significa que o próprio processo de construção do que Bourdieu chama de atos de Estado não possa ser
objeto de uma pesquisa etnometodológica. O objetivo da constatação é apenas o de sublinhar que as construções
do cotidiano, mesmo dos agentes que compõem o Estado, podem ser compreendidas também em relação às
próprias construções do Estado, que informam os modos de percepção e de ação dos indivíduos.
35
Um exemplo desse tipo de pesquisa sobre a punição de jovens é o próprio trabalho de
Cicourel (1968, p. 328) sobre a organização da justiça juvenil. Neste o autor demonstra, por
exemplo, o que oficiais de probation esperam de determinados depoimentos de adolescentes,
examinando como essa expectativa guia as perguntas que formulam e o modo como relatam o
depoimento posteriormente (1968, p. 292-327). Em relação à justiça juvenil brasileira, pode-se
citar o trabalho de Almeida (2016), que buscou observar os procedimentos interpretativos
realizados por atores envolvidos no acompanhamento de adolescentes em medida de internação
na produção de seus relatos sobre suas atividades. Assim, a autora pode concluir, por exemplo,
que uma explicação adotada como coerente por magistrados para manter o adolescente
internado é a gravidade do ato que este cometeu, mesmo que a equipe que o acompanha tenha
sugerido a colocação do jovem em liberdade. Portanto, se pesquisas sobre a construção
cotidiana da punição de adolescentes revelam como determinados vocabulários de motivos são
utilizados em diferentes ações situadas este trabalho busca observar as construções estatais
sobre a punição de jovens partir das decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Nesta pesquisa, como se observará no capítulo seguinte, pode-se compreender como
ações situadas as situações em que o tribunal estudado decide pela ampliação ou restrição do
controle penal e pela ampliação e restrição de proteção processual a adolescentes20. Assim, é
importante observar quais tipos de vocabulários são legitimados pelo judiciário e como se dá
sua associação a cada uma das quatro situações possíveis (ampliar o controle penal, restringir
o controle penal, ampliar a proteção processual e restringir a proteção processual). Por exemplo,
a afirmação do caráter reabilitador da punição é utilizada para aumentar a intensidade de
controle penal ou para diminuí-la? Essa afirmação é associada a um caráter punitivo da
intervenção estatal? Um desses vocabulários é mais estável que o outro? A utilização de algum
deles é objeto de divergência entre os magistrados ou entre os órgãos do tribunal? Antes de se
observar a pertinência dessas questões a partir da revisão da literatura, são feitas duas ressalvas.
A primeira, em relação à utilização de elementos da teoria de Pierre Bourdieu neste trabalho. A
segunda, em relação ao estudo da decisão judicial no Brasil.
2.4 RESSALVA TEÓRICO-METODOLÓGICA
É importante observar que a proposta deste trabalho difere do modo como Bourdieu
sugere pesquisar o campo jurídico. Para o autor, é fundamental compreender a hierarquia das
20 Outras ações situadas relevantes para este trabalho são as situações em que o tribunal está diante de casos graves
ou leves e relativos à internação ou não.
36
posições dos diferentes atores, seus interesses e como esses são mobilizados de acordo com
essa hierarquia e com as regras do campo. O foco principal, portanto, é nos interesses desses
atores em competição e nas estratégias utilizadas nessa competição. Nesse sentido, a pesquisa
de Hagan e Levi (2005) sobre o Tribunal Internacional para a ex-Ioguslávia pode ser
classificada como típica da abordagem proposta por Bourdieu21.
Os autores, invocando explicitamente as contribuições de Bourdieu, tiveram por objetivo
investigar como o tribunal foi bem-sucedido na acusação e condenação por crimes de guerra.
Sua pesquisa baseou-se em mais de 100 entrevistas gravadas com promotores, juízes,
advogados e seus respectivos assistentes. Foram também realizadas etnografias no tribunal.
Assim, concluíram que o sucesso do Tribunal de deveu a uma série de práticas lideradas pelos
diferentes promotores, explicadas a partir de seus diferentes habitus jurídicos, com a
mobilização de estratégias das duas grandes tradições do direito (civil law e common law).
Yves Dezalay, provavelmente o pesquisador com maior destaque a conduzir
investigações sobre o direito a partir da contribuição de Bourdieu, defende justamente esse tipo
de estudo realizado por Hagan e Levi. Para Dezalay, as considerações de Bourdieu sobre o
direito frequentemente são utilizadas pelos trabalhos apenas para “teorizar o direito em um nível
mais geral” (2012, p. 446;). Entretanto, o autor sugere que a maior contribuição de Bourdieu
para o direito reside na aplicação empírica de suas considerações, o que consiste,
primordialmente, em focalizar as disputas entres os atores, sobretudo no momento de formação
do campo jurídico.
Todavia, buscou-se demonstrar, neste capítulo, que é possível utilizar as contribuições
teóricas de Bourdieu não apenas como uma agenda de pesquisa a ser seguida, mas como meio
de repensar teoricamente a decisão judicial sobre a punição. Desse modo, pode-se estabelecer
uma abordagem distinta das tradicionalmente utilizadas pelos estudos da área. Estudos como
os defendidos por Dezalay, por levarem em conta inúmeras questões prévias ao resultado
jurídico (decisão), dizem pouco sobre como o direito afeta a vida dos justiciáveis. Isso pode ser
observado na mencionada pesquisa de Hagan e Levi (2005). Os autores não abordam, por
exemplo, o debate sobre como o tribunal decidiu não enquadrar os atos de determinados réus
como genocídio. Assim, não são respondidas perguntas como: Quais questões relativas à
punição estavam em disputa? Quais réus foram condenados por esse crime? O que o tribunal
disse sobre eles?
21 Hagan chega a comparar sua abordagem com a utilizada por Bourdieu em As regras da arte (2015, p. 1524).
37
É verdade que um trabalho como o de Hagan não impossibilita a investigação sobre tais
questões. Porém, um estudo que dê primazia a elas – valendo-se da contribuição de Bourdieu
sobre o direito e sobre o Estado – pode ser feito por meio de uma pesquisa documental. Isso se
justifica não apenas a partir da constatação de que pouco se sabe acerca de como o judiciário
decide sobre a punição de adolescentes, mas, principalmente, de que suas decisões possuem
uma eficácia simbólica que influencia o modo como a punição é pensada também em outros
campos (como o legislativo).
2.5 A PECULIARIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS NO BRASIL
Antes de se proceder à revisão de literatura que permite – a partir do enquadramento
teórico exposto neste capítulo – a construção do problema de pesquisa, é interessante observar
algumas peculiaridades a respeito da forma como decisões judiciais são tomadas no Brasil,
principalmente em tribunais superiores, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça, objeto
desta investigação. Desse modo, é possível demonstrar que a construção teórico-metodológica
proposta é relevante para se pensar o poder judiciário nacional.
Os dois exemplos mais altos da hierarquia judiciária brasileira são o Superior Tribunal
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O primeiro possui a missão formal de unificar a
interpretação de leis federais no país (como é o caso da legislação penal), ao passo que o
segundo é formalmente encarregado de fornecer uma interpretação sobre a Constituição.
Conforme Rodriguez, “a tarefa central destes tribunais é, justamente, padronizar a opinião do
Poder Judiciário a respeito de problemas jurídicos controversos, ou seja, de criar e organizar a
‘jurisprudência’” (2013, p. 49).
Assim, embora o Brasil não adote um sistema de obrigatoriedade de precedentes, esses
dois tribunais possuem certa influência na decisão de juízes e tribunais hierarquicamente
inferiores. Essa influência, contudo, segundo Rodriguez, se dá a partir da invocação da
autoridade dos precedentes e não de seus argumentos:
Não há no Brasil um sistema de precedentes organizado. A citação de casos, quando
ocorre, não busca reconstruir um padrão de argumentação relevante para o caso a ser
decidido. Os casos são citados em forma de acúmulo para reforçar a autoridade de
quem está proferindo a sentença. É muito difícil encontrar casos que sirvam de
referência para todos os juízes no que diga respeito a um mesmo problema jurídico
(RODRIGUEZ, 2013, p. 94).
Como destaca o autor, não apenas a invocação dos precedentes, mas toda a forma de
justificação das decisões no Brasil, ou seja, a “racionalidade jurisdicional” das decisões
38
judiciais é fortemente vinculada à utilização de argumentos de autoridade (RODRIGUEZ,
2013, p. 51). Assim, “a formação de jurisprudência no Brasil se faz principalmente pela via de
súmulas e enunciados e não pela reconstrução argumentativa de casos paradigmáticos” (Ibid.,
p. 7). Em Como decidem as cortes? Rodriguez sustenta que os tribunais brasileiros não buscam
construir argumentativamente suas decisões e que valorizam mais o seu resultado do que sua
fundamentação. Em casos fáceis, os tribunais tendem a argumentar de maneira pobre e, em
casos difíceis, magistrados esforçam-se para demonstrar sua opinião pessoal sobre qual deve
ser a melhor solução para o caso, sem que a Corte produza uma decisão unificada
(RODRIGUEZ, 2013, p. 62). Considerando que esse é o padrão de justificação das decisões
judiciais nos tribunais superiores, o autor conclui que:
Se pensarmos em função da previsibilidade da ação da autoridade, decisões tomadas
desta forma dependem mais das pessoas que ocupam a posição de autoridade do que
de padrões decisórios que orientem a instituição para além das pessoas. Portanto, sua
estabilidade ao longo do tempo tende a variar com as mudanças dos juízes individuais
(RODRIGUEZ, 2013, p. 67).
Se o autor está correto em seu diagnóstico, por que então conferir relevância aos
vocabulários de motivos utilizados nas decisões do Superior Tribunal de Justiça? É importante
destacar que o diagnóstico do autor se aplica, com poucas ressalvas, às decisões estudadas neste
trabalho. As decisões fáceis, isto é, tomadas à unanimidade – que compõem a totalidade das
decisões pesquisadas – são, de fato, extremamente breves e sem o intuito de uma argumentação
coerente. Os argumentos são apresentados de modo aditivo por meio de expressões como
“Ademais” ou “Mesmo que assim não fosse”22. Ainda assim, textos extremamente breves e não
necessariamente argumentativamente coerentes podem ser reveladores de como as decisões são
legitimadas, como será observado nos Capítulos 6 e 7.
Em relação à pouca importância dos argumentos das decisões, já que o judiciário
brasileiro está mais preocupado com seus resultados, sugere-se que, independentemente deste
diagnóstico, os fundamentos utilizados nas decisões estudadas têm efeitos. Considerando que
os tribunais têm uma importância muito grande na própria produção jurídica sobre o direito, ao
contrário de outros países em que teóricos do direito com maior influência são professores de
grandes faculdades (ENGELMANN, 2008, p. 38), esses tribunais influenciam na própria forma
como o direito é pensado no interior do campo jurídico. Desse modo, pode-se argumentar que
é ainda mais relevante observar o que juízes brasileiros manifestam em suas decisões. Isso é
22 É interessante observar, por exemplo, que essa soma de argumentos é realizada para invocar justificações
percebidas comumente como contraditórias pela literatura sobre a punição, como se observará no capítulo seguinte.
39
especialmente verdade em uma área do direito em que a pouca produção sobre ela é realizada
por atores judiciais e não por acadêmicos, dada a ausência de um mercado de advocacia e de
um campo acadêmico homólogo na área de punição de jovens (cf. BRETAN, 2008).
Na análise das obras jurídicas que serviram para a identificação dos grupos de decisões
paradigmáticas estudados nesta pesquisa, por exemplo, foram frequentes as menções a decisões
de tribunais, em especial ao STJ. Essas obras buscam não apenas apontar a solução dos tribunais
para os casos paradigmáticos, mas também sua fundamentação. Por outro lado, o próprio
tribunal menciona diversas obras jurídicas (inclusive as utilizadas neste trabalho) para
referendar suas decisões.
Por fim, em relação à afirmação de que a pessoalização dos argumentos faz com que as
decisões variem de acordo com quem ocupa a posição de decisão, é interessante observar que
nos casos analisados neste trabalho, houve pouquíssimas decisões sobre um mesmo tema que
não decidiam de modo idêntico. Assim, na área da punição de adolescentes, as decisões do STJ
parecem persistir ao longo do tempo, independentemente de quem ocupa a posição de decisão,
o que reforça sua importância enquanto fonte de comunicação da forma legítima de se punir
adolescentes.
Em resumo, neste capítulo propôs-se abordagem distinta das de outros trabalhos que
focalizam a decisão judicial. Argumentou-se que punição e decisão judicial podem ser
concebidas como atos de Estado, produtos de disputa, que detém o monopólio da violência
física e simbólica legítima, contribuindo, portanto, para a construção de uma visão legítima
sobre a punição. Assim, demonstrou-se a importância de se observar os diferentes vocabulários
de motivos – associados a diferentes ações situadas – utilizados pelo Superior Tribunal de
Justiça em suas decisões sobre a punição de adolescentes. O capítulo seguinte dedica-se à
revisão de literatura, demonstrando como o problema específico de pesquisa pode ser
formulado a partir da abordagem teórica apresentada neste capítulo.
40
3 BALANÇO BIBLIOGRÁFICO: OSCILAÇÕES E AMBIVALÊNCIAS
NA JUSTIÇA JUVENIL
Este capítulo apresenta a literatura referente à punição de adolescentes no Brasil e no
contexto internacional. O objetivo desta revisão é demonstrar como a construção teórica sobre
a punição e a decisão judicial realizada no capítulo anterior é utilizada para construir problema
de pesquisa específico em relação à construção legítima da punição de adolescentes pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Considerando que não apenas o surgimento, mas também
as transformações da justiça juvenil no Brasil guardam semelhanças com outros países, serão
realizadas comparações com os diagnósticos sobre esses outros contextos, de modo a lançar luz
sobre questões relevantes do cenário brasileiro.
Assim, a Seção 3.1 expõe uma revisão sobre as ideias que contribuíram para a criação
da justiça juvenil como um sistema separado da justiça criminal adulta, ao final do século XIX
e início do século XX, no Brasil e em outros contextos. A Seção 3.2 apresenta o modelo de
justiça estabelecido pelo Código de Menores de 1927. A Seção 3.3 aborda as mudanças
ocorridas na justiça juvenil no cenário nacional e internacional, focalizando especialmente as
transformações trazidas com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990.
Nessa seção, as regras estabelecidas pelo ECA em relação à punição são expostas com detalhes,
mencionando-se casos controversos que chegaram ao STJ em relação à interpretação dessas
normas, os quais serão analisados nos capítulos posteriores. Na sequência, a Seção 3.4 expõe
os diagnósticos atuais sobre a justiça juvenil, relacionando-os a transformações mais amplas no
contexto da punição. A Seção 3.5 demonstra a importância de se pensar o papel do judiciário
brasileiro na punição de jovens, levantando hipóteses de pesquisa. Esta seção destaca a
relevância de se observar como o judiciário brasileiro atua na definição das características que
o procedimento e a imposição de sanções devem ter, bem como na definição de quais são os
vocabulários legítimos para se pensar a justiça de jovens, os quais foram empregados de modo
ambivalente e oscilatório ao longo da história para justificar sua punição.
41
3.1 A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA JUVENIL
A justiça juvenil enquanto resposta especializada, distinta da justiça criminal adulta, foi
criada oficialmente no Brasil com a promulgação do Código de Menores de 192723. As
legislações anteriores, os Códigos Criminais de 1830 e de 1890, abordavam de maneira
extremamente superficial a punição aos jovens. O Código de 1890 previa a possibilidade de
responsabilizar pessoas entre nove e 14 anos que cometessem atos considerados criminosos se
agissem com discernimento. A sanção a esses jovens seria a “prisão disciplinar” a ser cumprida
em estabelecimentos industriais especiais (ALVAREZ et al., 2003, p. 17). Assim, apesar de
fazer uma diferenciação entre jovens e adultos, as legislações anteriores ao Código de Menores
não se dedicaram a estabelecer maiores especificidades em relação à punição de adolescentes.
O Código de Menores de 1927, portanto, foi a primeira legislação a prever uma intervenção
estatal especializada em relação a jovens que cometessem atos considerados criminosos, bem
como a jovens em situação de abandono.
Essa mudança na atuação do Estado frente aos adolescentes ocorreu em uma conjuntura
de transformações mais abrangentes relativas ao controle social na transição do império para a
república (final do século XIX e início do século XX). Em tal época, os principais centros
urbanos brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo, assistiram ao fim do trabalho escravo,
ampliação da população urbana, vinda de imigrantes e crescimento da indústria. Tais mudanças
provocaram modificações nos territórios urbanos, que passaram a ter maior circulação de
pessoas, muitas delas desempregadas. A partir dessas transformações sociais, aumentou a
preocupação das elites com o crescimento da criminalidade urbana – preocupação também
presente entre a elite europeia da época. Dessa forma, Alvarez conclui que, apesar da falta de
comprovação do crescimento do número de delitos, essa situação ganhou destaque no debate
social e político brasileiro (ALVAREZ, 2003). Nesse contexto é colocada a “questão do
menor”, a partir da qual “crianças e jovens das classes pobres serão vistos como menores
abandonados ou delinquentes caso não se enquadrem nas normas do trabalho e da educação”
(ALVAREZ, 2003, p. 178-179).
Assim, ao final do século XIX e início do século XX, formou-se um movimento de
salvação da infância vista como criminosa ou potencialmente criminosa: “Advogados, juízes,
educadores e médicos participam de uma verdadeira cruzada pela infância e adolescência
abandonada ou delinquente” (ALVAREZ, 1990, p. 52). Diversas mudanças na forma de
23 Apesar da promulgação do Código datar de 1927, já em 1923 havia sido criado o Juízo de Menores no Rio de
Janeiro e em 1924 em São Paulo (ALVAREZ, 2003, et al., p. 7).
42
tratamento dos jovens foram defendidas por tal grupo, como a regulamentação do trabalho
infantil e o fim da roda dos expostos (onde recém-nascidos eram abandonados). Contudo, seu
foco principal residia na preocupação em combater a criminalidade e as desordens urbanas.
Dessa forma, Alvarez conclui que “preservação da infância e combate à criminalidade estarão
intimamente ligadas, assim, nesse discurso que então se formava” (ALVAREZ, 1990, p. 82).
Diante dessa situação, os salvadores da infância adotaram como projeto a promulgação de uma
nova legislação que fosse mais adequada para lidar com os jovens abandonados e delinquentes.
Nos EUA – de modo semelhante ao que ocorreu no Brasil – a justiça juvenil nasceu a
partir de um movimento de preocupação com a juventude pobre urbana (PLATT, 1997), não
apenas delinquente, mas também em situações de vulnerabilidade. “A preocupação essencial
do movimento salvador da criança era a identificação e o controle do comportamento juvenil
desviante” (Ibid., p.152). Esse movimento tinha por objetivo declarado salvar os jovens que se
afastassem dos valores da disciplina, do trabalho e da religião e os que estivessem sujeitos a
más influências que poderiam levá-los a uma vida indigna e criminosa. A essa época foram
promovidas transformações institucionais para atender às novas preocupações sociais. Assim,
foi construída em 1825, em Nova Iorque, a primeira instituição para abrigar jovens envolvidos
em crimes (BERNARD; KURLYCHEK, 2010, p. 33). Em 1899, por sua vez, foi criado o
primeiro tribunal de justiça juvenil em Chicago (Ibid., p.33). De modo semelhante, no Brasil,
ainda durante a vigência do Código Criminal de 1890, que passou a prever a “prisão disciplinar”
para jovens, foi construído o Instituto Disciplinar em São Paulo em 190324, seguido pela
construção de outras instituições de controle social (ALVAREZ, et. al., 2003, p. 19) Após, em
1927, foi promulgado o Código de Menores.
Os idealizadores do Código inspiraram-se fortemente nas ideias da criminologia
positivista italiana. Preocupada em diagnosticar as origens biológicas e sociais da
criminalidade, a criminologia positivista europeia toma o criminoso como objeto de estudo. A
partir de procedimentos que se pretendiam científicos, a criminologia europeia da época
buscava diagnosticar as causas biológicas, morais e sociais da delinquência, vistas como
determinantes na produção do sujeito criminoso. Suas recomendações, portanto, baseavam-se
em um tratamento específico para cada delinquente segundo as suas características, com o
objetivo de prevenir que esse voltasse a delinquir, inaugurando a chamada ideologia da defesa
social (ALVAREZ, 2003). A punição teria, portanto, um caráter normalizador, isto é, de
24 Ao instituto eram enviados jovens vistos como delinquentes ou potencialmente delinquentes para serem
regenerados, projeto que consistia essencialmente na imposição de disciplina pelo trabalho (FONSECA, 2008, p.
7).
43
aproximação do criminoso àquilo que é socialmente considerado como normal (FOUCAULT,
2011 [1975]).
Dessa forma, a criminologia positivista criticava as noções do direito penal clássico que
se formaram na Europa do século XVIII e XIX, às quais se aproximava o Código Criminal
brasileiro de 1890 (ALVAREZ, 1990, p. 13). Sustentado filosoficamente pelo contratualismo e
pela crença na autonomia da vontade e na liberdade, o modelo clássico justificava a imposição
da punição pela escolha consciente do indivíduo em violar o contrato social (FOUCAULT,
2011 [1975], p.86). Assim, a consequência da violação da lei deveria ser conhecida
antecipadamente por todos, de modo que pudessem antever as consequências de seus atos.
Apenas a lei, instituída pelo legislativo, ao qual o contrato social delegou o poder para governar,
poderia prever a punição (BECCARIA, 2001 [1764], p. 10). Uma das principais características
desse modelo de punição residia na proporcionalidade estrita entre crime e castigo, o qual tinha
por objetivo dissuadir os cidadãos a não cometer crimes, por meio da ameaça da punição25. Esta
última deveria ser aplicada com o menor espaço de discricionariedade possível pela autoridade
judiciária (Ibid., p. 32), em um procedimento público. É a esses ideais de punição que a escola
positivista e os idealizadores do Código de Menores de 1927 se opunham (ALVAREZ, 1990,
p. 49).
3.2 UM NOVO MODELO DE JUSTIÇA: O CÓDIGO DE MENORES DE 1927
As características do novo modelo de justiça instituído pelo novo Código de Menores
podem ser observadas nos discursos de seus defensores. Em primeiro lugar, o novo modelo
deveria dar respostas diferenciadas a sujeitos distintos e não uma resposta geral, que se aplique
a todos. Isso porque, como defendia a criminologia positivista, era necessário investigar as
causas da delinquência e prescrever o tratamento individualizado. Nesse sentido, diversos
juristas criticaram a categoria do discernimento, utilizada pelos Códigos Criminais para definir
quais jovens deveriam ser responsabilizados criminalmente. Assim, é interessante observar a
crítica de Evaristo de Moraes, jurista que se dedicava ao tema da criminalidade de jovens, à
ideia do discernimento. Segundo Moraes, a avaliação do discernimento, além de não contar
com critérios seguros, não dava conta de diferenciar jovens, que, mesmo compreendendo que
sua ação é errada, agiram de modo ilícito devido ao ambiente em que cresceram e até mesmo a
patologias hereditárias (MORAES, 1927 apud ALVAREZ, 1990, p. 71). Uma das
25 Beccaria, por exemplo, indaga-se: “Qual o fim político dos castigos? O terror que imprimem nos corações
inclinados ao crime” (2001, p. 22).
44
características desse novo modelo de justiça, portanto, é a remoção do conceito de
discernimento presente no Código Criminal de 1890, passando o Código de Menores de 1927
a aplicar-se a todos os menores de 18 anos de idade26.
Ademais, considerando o foco na prevenção da criminalidade por meio da disciplina de
jovens vistos como indesejados, o novo Código aplicava-se tanto aos que cometiam atos
considerados criminosos como àqueles em situação de “abandono”. Assim, apesar de traçar
algumas diferenciações de tratamento entre esses dois tipos de jovens, o Código de Menores
prevê uma intervenção estatal semelhante a ambos, inclusive com seu recolhimento
institucional indiferenciado. Essa situação seria apenas modificada pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente em 1990, com a diferenciação entre medidas protetivas, destinadas a jovens em
situação de dificuldade, e medidas socioeducativas, aplicadas aos que cometem atos
considerados criminosos.
Além das modificações relativas ao alvo da nova intervenção estatal, a finalidade da
intervenção deveria ser radicalmente distinta. A sanção punitiva é vista como “estéril”, ao passo
que a reabilitação seria o caminho para salvar os jovens e impedir que se tornem criminosos.
Nesse sentido, era fundamental a separação dos “menores delinquentes” em relação aos presos
adultos (ALVAREZ, 1990, p.141), o que ficou consolidado no Código de Menores:
Art.86. Nenhum menor de 18 anos, preso por qualquer motivo ou apreendido, será
recolhido a prisão comum.
Art.87. Em falta de estabelecimento apropriados á execução do regime criado por este
Código, os menores de 14 a 18 anos sentenciados a internação em escola de reforma
serão recolhidos a prisões comuns, porém, separados dos condenados maiores, e
sujeitos a regime adequado: – disciplinar e educativo, em vez de penitenciário.
O comentário de Sofia Mineiro sobre o novo Código de Menores resume como
reabilitação do jovem, proteção da sociedade e prevenção de crimes são indissociáveis, o que
ficou conhecido como ideal de defesa social (ALVAREZ, 2003, p. 13):
26 A rejeição à categoria do discernimento no final do século XIX e início do século XX e seu retorno nos debates
políticos atuais revela as oscilações características da justiça juvenil. Entre as inúmeras propostas de emenda
constitucional (PECs) para reduzir a idade de imputação penal, algumas sugerem o retorno da categoria do
discernimento. A PEC 33 de 2012, por exemplo, propõe a criação do “incidente de desconsideração de
inimputabilidade”. Segundo tal proposta, em caso de cometimento de determinados crimes, o adolescente poderia
ser julgado como adulto a partir de uma avaliação feita pela autoridade judiciária, que levaria em conta a
“capacidade do agente de compreender o caráter criminoso de sua conduta, levando em conta seu histórico
familiar, social, cultural e econômico, bem como de seus antecedentes infracionais, atestado em laudo técnico (...)”
(BRASIL, 2012, p.2). Ao contrário dos juristas dos séculos passado e retrasado, a proposta discorda da ideia de
que se trata de um conceito arbitrário, justificando que “não nos parece insuperável a questão da possibilidade de
se aferir, com acurado rigor científico, o nível de consciência acerca da ilicitude de seus atos, de um adolescente
infrator de dezesseis anos” (Ibid., p. 10).
45
Sua obra (do juiz de menores) é toda feita de proteção, de vigilância, de preservação
ou de reforma. (...) Ele tem que dar ao tratamento dos jovens delinquentes um caráter
nitidamente educador, e não esterilmente penal; salvá-los das consequências funestas
de sua primeira falta, evitando que elas se tornem irreparáveis; impedi-los, por sua
educação séria e apropriada, de tornarem-se uma carga para a sociedade, uma ameaça
constante para a segurança pública: em uma palavra transformá-los em homens
honestos e úteis cidadãos (MINEIRO, 1929, p. 377 apud ALVAREZ, 1990, p. 151)
Assim, ao contrário das penas determinadas previamente por lei e proporcionais ao ato
cometido, a resposta estabelecida pelo novo código era de caráter indeterminado, a ser definido
de acordo com a maior ou menor adesão ao tratamento (ALVAREZ, 1990, p. 143). O artigo 80
do Código demonstra os critérios para se decidir sobre a liberação do adolescente já internado:
Art. 80. Tratando-se de menor de 14 a 18 anos sentenciado á internação em escola de
reforma, o juiz ou tribunal pode antecipar o seu desligamento, ou retardá-lo até ao
máximo estabelecido na lei, fundando-se na personalidade moral do menor, na
natureza da infração e circunstâncias que a rodearam no que possam servir para
apreciar essa personalidade, e no comportamento no reformatório, segundo
informação fundamentada do diretor.
Apesar do caráter personalizado da resposta prevista pelo Código, questões como
proporcionalidade entre crime e infração e reincidência – fatores centrais na determinação da
punição de adultos atualmente e, de certa forma presentes no ECA, como se verá a seguir – não
estavam ausentes do Código. Contudo, o modo como esses fatores são articulados na lei não é
a partir de uma necessidade de retribuição, mas sim de uma vinculação ao estado moral do
adolescente. O citado artigo 80 menciona a importância da gravidade (natureza da infração) não
enquanto parâmetro para a intervenção, mas sim como medidor para avaliar a personalidade do
adolescente. O mesmo pode se concluir a respeito da reincidência, que não indica a necessidade
de uma intervenção mais intensa, mas uma perversão moral:
Art. 85. O menor que ainda não completou 18 anos não pode ser considerado
reincidente; mas, a repetição de infração penal da mesma natureza ou a perpetração
de outra diferente contribuirá para o equiparar a menor moralmente pervertido ou com
persistente tendência ao delito.
Para que o ideal de correção fosse concretizado, o papel do juiz também deveria ser
diferente daquele exercido na justiça penal adulta. O magistrado, nas palavras de Alcindo
Guanabara, deveria ser com um “bom pai”, voltado à proteção do adolescente e “sem se
subordinar à rigidez das regras do Código Penal” (GUANABARA, 1917, p. 28 apud
ALVAREZ, 1990, p. 103). Conforme o jurista:
46
(...) prefiro francamente um juiz singular, um juiz togado, que pode ser recrutado no
mais alto tribunal local, habituado a julgar, que tome a si a proteção e defesa do menor
em abandono e que julgue o menor delinquente, em consciência, informando-se por
si mesmo das suas condições, do meio em que vive, do concurso de circunstâncias
que o fizeram criminoso. Esse juiz será, na frase da lei portuguesa “um bom pai”, que
saberá prever, aconselhar, repreender e corrigir (GUANABARA, 1917, p. 8 apud
ALVAREZ, 1990, p. 98-99).
De modo semelhante, na América do Norte, consolidou-se a doutrina da parens patriae
(pai da nação), segundo a qual o Estado deveria intervir quando os pais falhassem na condução
da educação de seus filhos. Criada na Inglaterra no século XVI, essa doutrina era utilizada para
afirmar o poder do Estado sobre crianças órfãs, tendo sido invocada pela primeira vez em um
caso em que os pais eram vivos quando a Suprema Corte da Pensilvânia, em 1838, enviou uma
menina a uma casa de refúgio contra a vontade de seu pai (BERNARD; KURLYCHEK, 2010,
p. 58-59). Essa doutrina tornou-se o fundamento legal para o surgimento do primeiro tribunal
de menores nos Estados Unidos, cerca de 60 anos depois (Ibid., p. 59).
No Brasil, para exercer a tarefa de “juiz-pai” e conseguir corrigir o adolescente
abandonado ou delinquente, o magistrado deveria contar com o apoio de profissionais de
diversas áreas, que fossem capazes de conhecer o jovem27. Nesse sentido, o ex-ministro do
Supremo Tribunal Federal, Ataulpho de Paiva, ilustra como deveria ser essa nova justiça:
Além dos juízes que se devem preparar especialmente para a missão da nova Justiça,
um corpo também especial de inquiridores, educados na nova escola, deve ser mantido
para não somente conhecer e pesquisar os antecedentes da criança, como para a
acompanhar diante do tribunal, fiscalizando mais tarde a sua própria liberdade.
(PAIVA, 1916, p. 74 apud ALVAREZ, 1990, p. 92-93).
É interessante observar que a medida de correção preferida pelos defensores da justiça
juvenil e codificada na lei de 1927 era o isolamento institucional. Nesse sentido, Alvarez
demonstra a centralidade do isolamento na imposição de disciplina e transformação de jovens.
O autor conclui que: “todas estas ações, sob seu comando, têm também, como lugar privilegiado
de realização, um novo espaço, diferenciado e reformador: os asilos e institutos disciplinares”
(1990, p. 146). Desse modo, é possível perceber que a reforma está estreitamente associada ao
isolamento. Essa conexão é explicitada no próprio Código, que prevê não apenas a internação
como medida a ser aplicada após o procedimento, mas também desde seu início. Analisando a
27 A leitura de Foucault (1979) sobre o fenômeno que identificou como uma invasão dos discursos disciplinares
no âmbito jurídico – sustentado pela teoria política da soberania – é interessante para perceber como saberes
normalizadores, como os médicos, puderam conviver nas codificações jurídicas, marca da justiça juvenil ao longo
de sua história.
47
justificação para esse tipo de intervenção, Pires conclui que esta se baseia em um paradigma da
inclusão social do criminoso (reabilitação), pela via de sua exclusão (privação de liberdade)
(2006, p. 627).
Tanto no Brasil como em outros contextos, as práticas criminológicas baseadas no ideal
da defesa social foram implementadas a partir da classificação, patologização e
institucionalização de jovens. Chávez-García (2012), por exemplo, reconstitui a história das
instituições para jovens na Califórnia demonstrando como um aparato de classificação baseada
na ciência da época foi criado, com o estabelecimento de institutos de treinamento de
profissionais e parcerias entre instituições juvenis e Universidades. A autora narra que milhares
de jovens passaram por avaliações de quociente de inteligência, as quais contribuíam para a
definição do tratamento adequado, que poderia envolver até mesmo a esterilização, evitando
que genes defeituosos fossem transmitidos.
No Brasil, foram criadas instituições como o Laboratório de Biologia Infantil
estabelecido no Rio de Janeiro e o Instituto de Pesquisas Juvenis, em São Paulo (cf. Bernal,
2004)28. Neste país, apesar de não terem sido promulgadas leis permitindo a esterilização
compulsória, a ciência da época norteou a classificação, patologização e segregação de jovens
abandonados e delinquentes (BERNAL, 2004). Alvarez, por exemplo, em análise de
prontuários de jovens internos do Serviço Social de Assistência e Proteção de Menores de São
Paulo, entre os anos de 1925 e 1935, revela que as avaliações dos jovens ligavam
“comportamentos a patologias clínicas e/ou vícios morais herdados e que eram fundamentais
para direcionar os destinos dos menores no circuito das instituições nas quais estavam
inseridos” (ALVAREZ et al., 2016, p. 9). Esses exemplos demonstram como os ideais da
criminologia positivista incorporados no Código de Menores de 1927 foram implementados nas
práticas das instituições responsáveis pelo tratamento dos jovens.
Apesar da utilização de técnicas que visavam à disciplina e à educação dos jovens, tanto
no Brasil quanto em outros contextos essas práticas não se deram em uma direção unívoca. No
caso dos Estados Unidos, por exemplo, muitas das instituições criadas em nome da recuperação
não foram mais do que locais de simples afastamento de jovens da sociedade (BERNARD;
KURLYCHEK, 2010, p. 58). Nesse sentido, a análise de Chávez-García da implementação de
práticas vistas como reabilitadoras nas instituições da Califórnia ao longo do século XX
demonstra como fatores contingenciais, como papel da mídia, eleições, orçamento disponível
28 Tanto Bernal (2004) a respeito do contexto brasileiro, quanto Chávez-García (2012) sobre o contexto
californiano, mostram que não apenas os adolescentes eram categorizados, mas também suas famílias e os
ambientes domésticos onde viviam.
48
e perfil dos dirigentes de instituições são fundamentais para explicar as oscilações nos discursos
e práticas, entre a imposição maior ou menor de castigos corporais e de métodos de correção
pedagógica baseada na ciência da época (2012).
No Brasil, igualmente, apesar dos argumentos em prol da disciplina e contra os castigos
físicos, considerados bárbaros, as instituições de isolamento de adolescentes eram locais de
violências corporais (e.g., MALLART, 2011). O objetivo dessa constatação não é o de
contrapor “teoria” e “prática”, apontando qualquer espécie de “incoerência” entre os discursos
justificadores dessa nova intervenção sobre a juventude e as práticas institucionais. Busca-se,
porém, demonstrar que as ambivalências e oscilações – também presentes na justiça criminal
adulta29 – marcaram não apenas as disputas em termos de ideais de justificação da punição, mas
também de sua concretização nas instituições destinadas a aplicá-la ao longo da história da
justiça juvenil.
Em relação ao procedimento por meio do qual a intervenção se realizaria, os defensores
da justiça juvenil no Brasil sustentavam que este deveria ser distinto do previsto no Código
Criminal, inspirado na escola penal clássica. Nesse sentido, Noé Azevedo, em 1920, defendeu
a importância se abandonarem as “praticas ridículas da instrução criminal” (AZEVEDO, 1920,
p. 97 apud ALVAREZ, 1990, p. 91). Assim, o Código estabeleceu que o menor de 14 anos “não
será submetido a processo penal de espécie alguma” (artigo 68), mas a um “processo especial”.
Nesse procedimento, qualquer pessoa poderia levar um “menor” abandonado ou que houvesse
cometido um crime até o juiz de menores (artigo 157), o qual ordenaria seu recolhimento a
abrigo para que o jovem passasse por exame médico e pedagógico (artigo 159). Nesse
procedimento a acusação caberia ao curador de menores (artigo 149), embora não fosse
necessário que este agisse para que o processo iniciasse, visto que o juiz poderia iniciar o
processo por sua iniciativa própria (artigo 185). Em relação ao direito à defesa, o Código previa
que os juízos de menores deveriam possuir um advogado para defender adolescentes que não
tivessem defensor (artigo 151).
Ao longo desse procedimento, o juiz poderia dispensar a presença do adolescente (artigo
178). Embora o procedimento seja descrito de modo breve, da leitura do Código é possível
depreender que o adolescente seria ouvido, bem como seriam ouvidas testemunhas indicadas
pela defesa, pelo curador ou pelo magistrado. O procedimento dar-se-ia na seguinte sequência:
aceitação ou rejeição da acusação (se o processo não houvesse sido instaurado pelo magistrado),
interrogatório do adolescente, com participação da defesa e do curador de menores, oitiva de
29 Cf. (CANÊDO; FONSECA, 2012).
49
testemunhas e apresentação de alegações da defesa – em que poderia solicitar diligências e
apresentar suas testemunhas, as quais seriam ouvidas na sequência. Após, seria ouvido o
curador de menores, e o magistrado sentenciaria o adolescente no prazo de cinco dias. Mesmo
que a sentença fosse no sentido da absolvição, o juiz poderia determinar que algumas medidas
fossem tomadas, como o artigo 73 demonstra:
Art. 73. Em caso de absolvição o juiz ou tribunal pode:
a) entregar o menor aos pais ou tutor ou pessoa encarregada da sua guarda, sem
condições;
b) entregá-lo sob condições, como a submissão ao patronato, a aprendizagem de um
ofício ou uma arte, a abstenção de bebidas alcoólicas, a frequência de uma escola, a
garantia de bom comportamento, sob pena de suspensão ou perda do pátrio poder ou
destituição da tutela;
c) entregá-lo a pessoa idônea ou instituto de educação;
d) sujeitá-lo a liberdade vigiada30.
Tratava-se, portanto, de um procedimento bastante simplificado e célere, com amplos
poderes ao magistrado, o qual poderia iniciar o processo por iniciativa própria, decidir quais
provas poderia produzir e quais testemunhas gostaria de ouvir, optar por internar o adolescente
ao longo do procedimento sem qualquer restrição, condená-lo e sentenciá-lo a medidas por
tempo indeterminado, ou ainda absolver o adolescente e submetê-lo a alguma forma de
intervenção.
Esse abrandamento da formalidade em relação ao procedimento penal adulto fez com
que, nos EUA, mesmo antes da criação da justiça juvenil, surgissem disputas jurídicas em torno
da punição de jovens. Em 1838, na Pensilvânia, em um caso em que uma menina pobre havia
sido internada pelo judiciário devido aos riscos de sua situação, o pai da menina ajuizou uma
ação de habeas corpus, visando à soltura da filha. Entre os argumentos utilizados pela Suprema
Corte da Pensilvânia para negar tal pedido, estava o de que, pelo fato de a menina não estar
sendo punida, ela “não tinha direito a qualquer proteção do devido processo formal conferida a
acusados em um julgamento criminal” (BERNARD; KURLYCHEK, 2010, p. 59). Em caso
semelhante, porém, em 1868, a Suprema Corte de Illinois concluiu que um menino internado
em uma instituição de reforma por estar em situação de vulnerabilidade não poderia tê-lo sido.
Apesar da semelhança com o caso da Pensilvânia, a corte de Illinois decidiu que o menino não
estava sendo ajudado, mas privado de liberdade de maneira injusta, destacando as condições
30 Segundo o artigo 92 do Código “A liberdade vigiada, consiste em ficar o menor em companhia e sob a
responsabilidade dos pais, tutor ou guarda, ou aos cuidados de um patronato, e sob a vigilância do juiz, de acordo
com os preceitos seguintes. 1. A vigilância sobre os menores será executada pela pessoa e sob a forma determinada
pelo respectivo juiz. 2. O juiz pode impor aos menores as regras de procedimento e aos seus responsáveis as
condições, que achar convenientes”.
50
ruins da casa de refúgio para onde ele havia sido enviado. Além disso, a corte comparou a
situação do jovem à de adultos, referindo que nem mesmo estes poderiam ser encarcerados sem
o devido processo legal (Ibid., p. 61). Esses dois casos demonstram que o tratamento
diferenciado a jovens em relação a adultos gerou tensões desde as suas origens. Ao longo da
história da justiça juvenil, tanto no Brasil como em outros contextos, a comparação com a lei
adulta e a ambivalência da finalidade da intervenção Estatal (punitiva e educativa) constitui
uma de suas tensões centrais.
Em resumo, a instituição da justiça juvenil, enquanto resposta especializada e separada
da justiça criminal adulta, pode ser inserida em transformações maiores no controle social,
observadas não apenas no Brasil, mas também em outros contextos. A partir da construção
teórica proposta no capítulo anterior, é possível compreender a promulgação do Código de
Menores e de outras legislações que inauguram a justiça juvenil no contexto internacional como
a construção legítima de um modelo de intervenção direcionado à juventude pobre vista como
perigosa. Esse modelo estabelecia: negação das práticas da instrução criminal; poder
discricionário do juiz de menores, que assumiria a figura de proteção e de vigilância do menor;
um corpo especial de funcionários para auxiliar o magistrado a conhecer o jovem; o
estabelecimento da reclusão como principal medida; a proporcionalidade da sanção com
referência não ao delito cometido, mas à periculosidade de quem o cometeu; e a indeterminação
das penas em vez de sua fixação prévia.
A partir de Mills (1940) é possível interpretar que os vocabulários de motivos
consolidados na justificação desse modelo legítimo consistiam na ideia de que o criminoso é
produto de fatores ambientais e biológicos, e de que a intervenção correta é aquela que busca
tratá-lo e não o punir, sendo esse tratamento mais bem-sucedido a partir do isolamento
institucional. Esse modelo, tornou-se, em termos Bourdieusianos, a visão ortodoxa – isto é,
forma reta, correta de ver o mundo – em matéria de punição de jovens (2010, p. 249).
Todavia, outros vocabulários de motivos, associados a novas práticas na área da punição
foram, pouco a pouco, sendo utilizados por atores que entraram em disputa com o antigo
modelo, ganhando espaço no campo da punição. Internacionalmente, novas práticas e
vocabulários de motivos sobre crime e punição de jovens redundaram na Convenção
internacional sobre os direitos da criança. No Brasil, um novo modelo de justiça seria instituído
a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990.
51
3.3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Antes da promulgação do ECA, outros eventos como a criação do Serviço de Assistência
ao Menor (SAM) em 1941, a ampliação da Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM)
em 1964 e a promulgação do Código de Menores de 1979 não romperam com o modelo
institucional delimitado pelo Código de 192731 (ALVAREZ, 2014, p. 113). O período de
atuação do SAM será marcado por inúmeros casos de corrupção e denúncias das condições
ruins a que eram submetidos os jovens, em lugares conhecidos como “sucursais do inferno”
(RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 35). Já a PNBEM, conforme Paula, “priorizava a intervenção
sobre o abandono, entendido como causa do envolvimento de crianças e adolescentes com
infrações penais” (2011, p. 45).
O novo Código de 1979, por sua vez, criou a categoria do menor “em situação irregular”.
Segundo Méndez, essa doutrina “não significa outra coisa, senão legitimar uma potencial ação
judicial indiscriminada sobre as crianças e os adolescentes em situação de dificuldade”
(MÉNDEZ, 1998, p. 27). De acordo com o Código, se enquadravam nesta situação desde o
jovem “privado de condições essenciais à sua subsistência”, “em perigo moral” e em “desvio
de conduta” até o “autor de infração penal” (artigo 2º). Esses últimos poderiam ser internados
pelo magistrado, sendo sua situação reavaliada no máximo a cada dois anos (artigo 41), sem a
definição de um limite máximo de tempo da sanção. Caso o jovem completasse 21 anos não
seria liberado, mas sua situação passaria à competência da justiça criminal (artigo 41).
Durante as décadas de 70 e 80, porém, ganhou força o movimento de crítica à
abordagem estatal à juventude pobre centrada, sobretudo, na internação. Alguns fatores que
impulsionaram essa crítica são elencados por Rizzini e Rizzini: articulação de movimentos
sociais, estudos acerca das consequências da internação sobre os jovens e acerca dos custos das
instituições, maior interesse de profissionais de diversas áreas por esse campo e denúncias das
condições a que eram submetidos os jovens, tanto na mídia quanto a partir da própria
movimentação dos adolescentes por meio de rebeliões (2004, p. 46). A partir dessa articulação
em torno dos direitos de crianças e de adolescentes, foi possível a promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente em 1990 e, já antes disso, a previsão do direito de crianças e
adolescentes à proteção integral na Constituição de 1988.
O Estatuto é frequentemente celebrado pela literatura como uma das mais avançadas
legislações em termos de proteção dos direitos de crianças e adolescentes (ALVAREZ, 2014,
31 Sobre o Serviço de Assistência do Menor e a instituição da política nacional de bem-estar do menor, conferir
(RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 33-41; PAULA, 2011, p. 37-54).
52
p. 114). Emílio García Méndez, por exemplo, afirma que o ECA está de acordo “com os mais
altos padrões internacionais de respeito aos direitos humanos” (MÉNDEZ, 2006, p. 22). De
fato, o texto do Estatuto reproduz em grande parte os artigos da Convenção internacional sobre
os direitos da criança de 1989, documento elaborado pela Organização das Nações Unidas e
ratificado por todos os países membros, à exceção dos Estados Unidos e da Somália. A
convenção é considerada como um documento que formulou um modelo de justiça baseado nos
“melhores interesses” dos jovens32 (MUNCIE, 2008, p 108).
Entre as mudanças promovidas pelo ECA33 e pela Constituição, está a substituição do
termo “menor” por criança e adolescente, entendida a primeira como aquela até 12 anos
incompletos e o segundo como aquele até 18 anos incompletos. Além disso, o Estatuto
promoveu uma diferenciação entre o tratamento dedicado a adolescentes em situação de
vulnerabilidade e os que cometem atos considerados criminosos. Aos primeiros seriam
aplicadas medidas de proteção, ao passo que aos segundos seriam aplicadas medidas
socioeducativas. Essa distinção é interpretada por Méndez como uma mudança no foco da
punição, visto que adolescentes deixariam de ser punidos pelo que são para passar a ser punidos
pelo que fazem34 (2008 p. 21).
Portanto, a aplicação das medidas socioeducativas estaria vinculada não mais à situação
de delinquência do menor, mas ao cometimento de um ato infracional pelo adolescente35, que
equivale à conduta descrita como crime ou contravenção penal na legislação adulta. Dessa
forma, se por um lado o ECA associa a necessidade de intervenção ao cometimento de uma
conduta considerada criminosa, o que o afasta do modelo de punição estabelecido pelos
Códigos de Menores, por outro, afirma a finalidade educativa, reabilitadora da sanção, como
faziam as antigas legislações. A promulgação do ECA, portanto, manteve a existência de uma
justiça especializada, apesar de promover modificações no modelo de atuação dessa justiça.
Em relação às medidas socioeducativas aplicáveis, o artigo 112 do ECA estabelece:
32 Além da Convenção, o ECA apresenta normas inspiradas nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a
Administração de Menores e nas Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil. 33 O Estatuto promoveu mudanças amplas na organização política de promoção dos direitos de crianças e
adolescentes. Neste trabalho, porém, serão focalizadas aquelas relativas à resposta ao cometimento de atos
considerados criminosos. 34 Essa ambivalência entre punir pelo que o adolescente “é” e pelo que “fez” estará presente nos vocabulários de
motivos observados nas decisões do STJ neste trabalho, os quais unem essas duas dimensões de maneira particular,
como será observado em capítulos posteriores. 35 O cometimento de condutas criminalizadas por crianças, isto é, pessoas que contam com até 12 anos
incompletos, é abordado pelo conselho tutelar. Este órgão, que não possui natureza jurisdicional, poderá aplicar,
diante de tal situação, medidas de proteção.
53
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
A advertência constitui-se em uma “admoestação verbal” realizada pelo magistrado. O
conteúdo dessa advertência, porém, não é especificado pelo ECA. Já a obrigação de reparar o
dano, pode ser aplicada em casos de atos infracionais que causem prejuízos patrimoniais.
Quanto à liberdade assistida, esta consiste basicamente em supervisão do adolescente por um
orientador que verifica sua frequência escolar, busca auxiliá-lo a se colocar no mercado de
trabalho, bem como verifica a possibilidade de inserção do jovem e de sua família em programa
de auxílio ou assistência social. Essa medida tem prazo mínimo de seis meses, podendo ser
renovada a critério da autoridade judiciária. Em relação à prestação de serviços à comunidade,
esta possui duração máxima de seis meses e jornada de até oito horas semanais. A internação e
a semiliberdade são medidas aplicadas pelo prazo máximo de três anos. Legalmente, a distinção
entre elas não é totalmente clara, o que sugere que sejam implementadas de maneiras distintas
em diferentes localidades36. Além disso, o número de unidades de cumprimento de
semiliberdade é bastante inferior ao de unidades de internação. Em 2013, por exemplo, havia
mais de 20 mil adolescentes internados e apenas cerca de dois mil em cumprimento de
semiliberdade (SDH, 2015, p. 20).
Apesar de o ECA estabelecer que apenas pessoas entre 12 e 18 anos incompletos possam
ser autoras de atos infracionais, o Estatuto prevê a possibilidade de aplicação de medidas
socioeducativas até os 21 anos de idade. Desse modo, um adolescente que comete um ato
infracional na véspera de seu décimo oitavo aniversário poderia ser responsabilizado como
adolescente37.
36 A distinção parece estar na possibilidade de realização de atividades externas. No caso da semiliberdade, o ECA
refere que estas podem ser realizadas independentemente de autorização judicial. Quanto à internação, o ECA
prevê que sejam realizadas atividades externas, salvo determinação judicial em contrário. Como será observado
neste trabalho, a questão sobre a possibilidade de restrição judicial de atividades externas é controversa no campo
jurídico. A orientação do STJ é a de que, no caso da semiliberdade não é possível a vedação judicial total das
atividades externas, mas é possível ao judiciário restringir algumas dessas atividades. 37 Alguns casos polêmicos foram levados ao STJ sobre a aplicação de medidas após os 18 anos. Um deles foi o
estabelecimento da maioridade civil pelo Código Civil de 2002 em 18 anos. Advogados de defesa de diversos
lugares do Brasil argumentaram perante o tribunal que essa previsão do Código impediria a aplicação de medidas
após os 18 anos. Outra controvérsia disse respeito à possibilidade de aplicação de medidas em meio aberto e da
semiliberdade após os 18 anos, visto que o ECA prevê a extensão da aplicação de medidas até os 21 anos apenas
para a internação.
54
Na escolha de qual medida aplicar, o ECA prevê que a autoridade judiciária leve em
conta a capacidade do adolescente em cumpri-la, bem como as circunstâncias e a gravidade da
infração cometida (art. 112, §1º, ECA). O Estatuto adiciona, também, a necessidade de se levar
em conta os princípios previstos no art. 100, que trata das medidas protetivas. Entre esses
princípios, vale destacar: condição do adolescente como sujeito de direitos, proteção integral e
prioritária, interesse superior, proporcionalidade da intervenção e intervenção mínima. Para
tomar essa decisão, o magistrado pode levar em conta relatório sobre o adolescente produzido
por profissional qualificado38.
Entre as maiores rupturas com o modelo de punição estabelecido pelo ECA em relação
aos Códigos de Menores, está o estabelecimento de limites à imposição da medida de privação
de liberdade, a qual deve ser cumprida em local chamado de estabelecimento educacional,
frequentemente denominado de unidade de internação39. Conforme o Estatuto, tal medida não
poderá ter duração maior que três anos40, limite bastante inferior aos 30 anos previstos para
adultos. Além disso, o ECA estabelece que a internação deve ser breve e excepcional e que “em
nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada” (artigo 122)41.
Para a definição judicial da aplicação da medida, o artigo122 do ECA estabelece que:
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
Assim, o Estatuto estabelece proporcionalidade entre ato cometido e sanção, já que a
medida está reservada para situações consideradas graves42, como o cometimento de atos
38 A obrigatoriedade ou não desse relatório foi uma das discussões que chegaram ao STJ. 39 Contudo, devido à falta de vagas em certas localidades, criou-se controvérsia no campo jurídico sobre a
possibilidade de adolescentes cumprirem medidas em estabelecimentos para adultos, como era previsto nos
Códigos de Menores. Este foi um dos casos que chegou até o STJ. 40 Discutiu-se no STJ se esse prazo de três anos é aplicável para cada acusação que o adolescente sofre (caso em
que poderia haver somatório do prazo se o jovem fosse processado mais de uma vez) ou se esse prazo nunca pode
ser excedido, independentemente do número de processos a que o jovem responda. 41 Orientação semelhante estava presente no Código de Menores de 1979, o qual, apesar de não estabelecer critérios
objetivos para a internação, previa que: “Art. 40. A internação somente será determinada se for inviável ou
malograr a aplicação das demais medidas”. 42 O que significa “gravidade”, porém, é objeto de controvérsia no campo jurídico. Entre os casos que chegaram
ao STJ sobre o tema, destacam-se a discussão sobre a possibilidade de internação pelo ato infracional de tráfico
de drogas e pelo ato de ameaçar alguém.
55
violentos ou a reiteração43 em condutas consideradas graves44. Trata-se, porém de uma
proporcionalidade mitigada, visto que a regra não obriga, mas apenas permite ao juiz aplicar
internação para os crimes graves e visto que tampouco estabelece uma quantidade de tempo de
internação. Não se trata, portanto, de uma proporcionalidade estrita entre crime e punição, como
ocorre na legislação penal adulta, em que estão previstos limites mínimos e máximos de tempo
de pena para cada crime, em um sistema complexo de cálculo de pena. Em relação à hipótese
de aplicação de internação por descumprimento de medida, esta é conhecida no campo jurídico
como “internação-sanção” e tem limite de três meses45. Todavia, o ECA prevê que, a qualquer
momento, o magistrado pode substituir a aplicação de qualquer medida pela internação46.
A forma como as medidas devem ser cumpridas é regulamentada não apenas pelo ECA,
mas, principalmente, pela lei do Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE), promulgada em
2012. Conforme a legislação, internação, semiliberdade e liberdade assistida podem ser
aplicadas por tempo indeterminado, devendo a decisão sobre sua manutenção, extinção ou
substituição por outra ser reavaliada a cada seis meses. Nesta reavaliação, o magistrado dispõe
do auxílio da equipe de funcionários que acompanha o adolescente e que produz um relatório.
Esse relatório deve resumir a evolução do jovem ao longo do cumprimento da medida de acordo
com os objetivos estabelecidos no Plano Individual de Atendimento, o qual deve ser elaborado
pela instituição em que ingressa o adolescente, com a participação deste e de sua família.
Portanto, se a internação de acordo com ECA é restrita em relação a suas hipóteses de aplicação
e tempo de imposição, de modo distinto do que era previsto nas legislações anteriores, a
indeterminação do tempo de medida foi mantida.
Para que medidas socioeducativas sejam impostas, é necessária a instauração de um
procedimento de apuração de ato infracional47. Para esse procedimento, a Constituição
estabeleceu certas garantias, as quais foram reproduzidas pelo ECA, que acrescentou outras.
43 Também o que significa reiteração é objeto de controvérsia nos tribunais. Em um dos casos analisados neste
trabalho, o STJ teve de decidir quantos atos configuram reiteração. Em outro, decidiu se o ato anteriormente
cometido poderia ser qualquer ato ou apenas o reconhecido por sentença judicial irrecorrível. As duas questões,
até o momento da pesquisa, não haviam sido decididas de modo definitivo, tendo dividido os dois órgãos do
tribunal responsáveis por julgar atos infracionais. 44 Como será observado, é controverso, no campo jurídico, se esses critérios se aplicam à medida de semiliberdade,
visto que o artigo do ECA destinado a descrevê-la apenas afirma que as disposições relativas à internação serão
aplicadas à semiliberdade “no que couber” (art. 120). 45 Uma das questões apresentadas ao STJ é a necessidade de se ouvir o adolescente sobre o porquê do
descumprimento. 46 A possibilidade dessa substituição, bem como se ela pode ser feita mesmo nos casos em que o adolescente
comete um ato não grave foram questões apresentadas ao STJ. 47 A descrição do procedimento realizada neste trabalho leva em conta as regras estabelecidas pelo ECA,
desconsiderando, portanto, práticas informais que dão contornos diferentes ao procedimento, como, por exemplo,
acordos entre defesa e acusação não previstos formalmente na lei. Exemplos dessas práticas podem ser observados
em (OLIVEIRA, 2016, p.192-194; ALMEIDA, 2016, p. 141).
56
Entre elas destacam-se o direito ao pleno e formal conhecimento da acusação; à defesa gratuita
por advogado; a ser ouvido pelas autoridades; a solicitar a presença de seus responsáveis em
qualquer fase do procedimento. Com estrutura relativamente semelhante à do processo penal
adulto, ao Ministério Público cabe a acusação, havendo uma defesa exercida por advogado e
sendo a sentença proferida pela autoridade judiciária. O processo inicia com a apreensão (termo
equivalente à prisão) em flagrante do adolescente ou por meio de investigação48. Após a
apreensão, o adolescente é conduzido imediatamente à delegacia de polícia especializada ou,
na falta dela, a uma delegacia comum da polícia civil. No prazo máximo de 24 horas, o
adolescente é ouvido por um representante do Ministério Público que pode decidir pelo
arquivamento dos autos, pela proposta de remissão ou pela representação49.
A remissão, que pode também ser proposta pelo magistrado, constitui uma espécie de
acordo em que o adolescente aceita cumprir uma medida socioeducativa, à exceção das
privativas de liberdade50, suspendendo-se ou extinguindo-se o processo51. A remissão pode,
ainda, não ser cumulada a nenhuma medida socioeducativa, o que se assemelha ao
arquivamento dos autos. Em relação a suas consequências, segundo o ECA, a remissão não
implica o reconhecimento da responsabilidade pelo ato imputado, tampouco prevalece para
efeitos de antecedentes52. Trata-se, portanto, de uma alternativa à judicialização das situações
de ato infracional, prevista na Convenção sobre os direitos da criança como diversion, isto é,
medida de redirecionamento da situação para outra forma de lidar com ela53. Não havendo
proposta de remissão ou arquivamento, o Ministério Público oferece a representação (acusação
formal) com o resumo dos fatos, a classificação jurídica do ato infracional e uma lista de
testemunhas. Essa representação, segundo o ECA, não depende de “prova pré-constituída da
autoria e materialidade” (artigo 182), ou seja, de que um ato infracional foi cometido e de que
o representado foi o responsável por esse ato.
48 Conforme pesquisa de Sposato e Minahim em varas de infância e juventude de Porto Alegre, São Paulo e Recife,
a grande maioria dos adolescentes que passam pela justiça juvenil são apreendidos em flagrante (2010, p. 49) 49 Chegou ao STJ discussão sobre a necessidade ou não de o adolescente contar com advogado em tal audiência,
bem como a necessidade ou não de este ser informado de seu direito de permanecer em silêncio. 50 Em realidade, o Estatuto não deixa claro se a remissão depende da aceitação do jovem ou pode simplesmente
ser-lhe imposta. Portanto, apesar de juristas costumarem se referir a remissão como um acordo (e.g., SPOSATO,
2013, p. 143), é possível que, no cotidiano, das varas da infância e juventude, ela seja utilizada de formas distintas. 51 A possibilidade de aplicação de medida socioeducativa no oferecimento da remissão foi questionada no STJ.
Além disso, discutiu-se se poderia o próprio Ministério Público aplicar tal medida. 52 Todavia, discussão sobre a possibilidade de utilização de remissões anteriores como forma de justificar a
internação do adolescente foi levada até o STJ. 53 Para uma descrição mais detalhada sobre a remissão, conferir (CHIES; CORNELIUS, 2013, p. 227-229).
57
Se decidir por representar o adolescente54, o promotor de justiça pode solicitar à
autoridade judiciária que o adolescente seja, desde logo, privado de liberdade. Segundo o art.
108 do ECA, essa internação tem prazo máximo de 45 dias55 (prazo previsto para o término de
todo o procedimento)56 e a decisão que a decretar deve se basear “em indícios de autoria e
materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida” (art. 108). Essa internação
antes da sentença é conhecida como internação provisória, a qual, como já observado, não
possuía limitações em sua aplicação nos Códigos de Menores. Depois da oitiva perante o
Ministério Público, o adolescente se apresenta em juízo, acompanhado de seu responsável,
sendo ambos ouvidos em tal ocasião57. Após essa audiência, o defensor dispõe de 03 dias para
apresentar a defesa prévia e o nome das testemunhas que pretende ouvir.
Embora o ECA não especifique o que pode ser alegado na defesa prévia, neste
documento pode ser apresentado contraponto à versão da acusação, bem como a existência de
não observância do procedimento (como apreensão de objetos sem mandado judicial). Fazendo-
se paralelo com o processo penal adulto, é possível dizer que, na defesa prévia, poderiam ser
levantadas questões relativas ao que o Código de Processo penal chama de absolvição sumária
e rejeição da representação. Essa rejeição se baseia geralmente na alegação de inépcia e de
ausência de justa causa. A representação inepta é a que não descreve satisfatoriamente como os
fatos ocorreram, o que impede a defesa de se contrapor adequadamente à acusação. A ausência
de justa causa consiste na falta de indícios de autoria e de materialidade.
Assim, a defesa poderá alegar a existência do que o Código Penal adulto chama de causa
excludente de ilicitude do fato (caso, por exemplo, da legitima defesa) e de culpabilidade (que
se verifica, por exemplo, quando o ato é cometido porque alguém coagiu o adolescente
moralmente e de forma que este não pode resistir). A defesa pode, igualmente, sustentar que o
fato descrito na representação não constitui crime ou que está prescrito, isto é, que transcorreu
o lapso temporal previsto no Código Penal para que o ato seja processado58. Após o
oferecimento da defesa prévia, o ECA estabelece que o juiz fará o seu recebimento, sem detalhar
se este se dá de modo automático ou se o juiz deve decidir sobre as questões alegadas no
54 Embora o ECA mencione que essa decisão seja tomada após a oitiva do adolescente, chegou ao STJ debate
sobre sua necessidade, isto é, se o membro do Ministério Público poderia acusar o adolescente sem ouvi-lo. 55 Contudo, chegou ao STJ questionamento sobre a possibilidade de ampliação desse prazo. 56 A celeridade do procedimento pode ser observada não apenas como previsão legal, mas também como objetivo
oficial das agências formais de controle. Na cidade de Porto Alegre, por exemplo, Nedel conta que foi criado
projeto chamado de “Justiça Instantânea”, havendo projetos semelhantes em outras cidades como o “Justiça
Dinâmica”, em Boa Vista, e o “Justiça sem Demora”, em Recife (2007, p. 65). 57 Uma das questões levadas ao STJ diz respeito à possibilidade de o jovem ser ouvido ao final do procedimento
– como previsto no Código de Processo Penal adulto –, após a defesa ter ciência de todas as provas produzidas. 58 A possibilidade de aplicação deste instituto – não previsto no ECA – foi objeto de decisão do STJ.
58
documento. De qualquer forma, após o recebimento da representação é marcada nova
audiência59.
Essa audiência é conhecida como audiência de continuação e se destina à oitiva das
testemunhas de defesa e de acusação60, passando-se a palavra às partes para suas alegações
finais, as quais precedem a prolação da sentença pela autoridade judiciária. Embora não haja
previsão no ECA, é possível a substituição dessa discussão oral entre as partes por alegações
escritas61, com posterior sentença também por escrito. Na sentença, a autoridade judiciária
deverá decidir se há prova dos fatos alegados e da participação do adolescente. Tanto Ministério
Público, como defesa podem recorrer de tal sentença, seja por questão relativa ao
reconhecimento do cometimento do ato infracional, seja em relação à medida aplicada.
Esse recurso é encaminhado ao Tribunal de Justiça (TJ) estadual e é frequentemente
julgado por um grupo de magistrados. Dessa decisão, defesa e acusação podem recorrer ao STJ,
em geral alegando que a decisão viola o ECA; ao Supremo Tribunal Federal (STF), em geral
sustentando violação à Constituição, – ou a ambos. É importante observar que, ao longo do
procedimento, existem decisões da autoridade judiciária que podem ser questionadas nos TJs
e, posteriormente, no STJ e STF. Conforme o ECA, as regras procedimentais relativas aos
recursos são as previstas no Código de Processo Civil, com algumas alterações62. Além disso,
o Estatuto prevê que podem ser aplicadas, de modo subsidiário ao procedimento descrito no
ECA, as normas previstas em outras legislações processuais, como o Código de Processo
Penal63.
A partir dessa descrição sobre as mudanças previstas pelo ECA em relação à justiça de
jovens, é possível fazer paralelo com as transformações na justiça juvenil em outros contextos.
Ao avaliar os 100 anos do estabelecimento da justiça juvenil, Jean Trépanier conclui que poucas
mudanças ocorreram nos sistemas de justiça juvenis na Europa e na América do Norte até a
década de 1960. A essa época, porém, diversos países promulgaram legislações com orientação
mais explicitamente voltada ao bem-estar de jovens abandonados e considerados criminosos.
Assim, reduziram a intensidade da intervenção judicial, dando preferência a procedimentos
informais, conduzidos por assistentes sociais (1999, p. 317).
59 Uma das questões levadas ao STJ disse respeito à necessidade ou não de essa audiência ser presidida pelo mesmo
magistrado que ouviu o adolescente na primeira audiência. 60 A obrigatoriedade ou não do comparecimento do adolescente a esta audiência foi discutida pelo STJ. 61 Em um dos casos que chegou ao STJ, a defesa sustentou que a possibilidade de fazer suas alegações por escrito
seria direito do adolescente. 62 A utilização do Código de Processo Civil para regulamentar os recursos do ECA gerou controversas no campo
jurídico, tendo chegado até o STJ. 63 Como se observará ao longo do trabalho, a comparação do procedimento da justiça juvenil ao da justiça penal
adulta é questão central nas decisões do STJ.
59
Analisando o plano jurídico-filosófico dessa mudança, Pires afirma que a teoria sobre a
reabilitação de criminosos por trás da justiça juvenil até os anos de 1960 calcava-se em uma
ideia de inclusão do jovem a partir de sua exclusão, dada a centralidade da privação de
liberdade. Contudo, a partir dos anos de 1960, a justiça juvenil nos Estados Unidos e no Canadá
passou a operar a partir de uma teoria sobre a reabilitação que visava a incluir sem excluir, isto
é, a partir de medidas distintas da privação de liberdade (2006, p. 627).
Essa transformação na justiça juvenil em direção a um paradigma mais inclusivo pode
ser compreendida na conjuntura do controle penal mais amplo. Nesse sentido, Garland afirma
que a justiça juvenil dos anos 60 é um exemplo do que ele chama de previdenciarismo penal,
isto é, “uma estrutura híbrida, ‘penalwelfare’ que combinava o legalismo liberal do processo e
sua pena proporcional com um compromisso correcionalista baseado na reabilitação, o welfare
e o conhecimento criminológico” (GARLAND, 2005 [2001], p. 71).
Esse movimento percebido não apenas na justiça juvenil brasileira, mas de modo geral,
na punição em outros contextos, como a Europa e os Estados Unidos no pós-guerra, pode ser
interpretado, a partir da construção teórica proposta, como um movimento de aproximação a
um consenso – ou uma visão ortodoxa do mundo – em relação à forma de se ver o crime, o
criminoso e a punição. Ainda que objeto de disputas – as quais, como se observará na sequência,
penderão para a formação de um novo consenso –, as práticas e ideias do penalwelfare se
estabilizaram como respostas legitimas à criminalidade.
No Brasil, embora uma política de penalwelfare não tenha se desenvolvido como nos
EUA e na Europa, houve certa tentativa de aproximação a esse modelo. Nesse sentido, Teixeira
(2006) sustenta que um movimento de humanização das penas ocorreu a partir do final da
década de 70 e início da década de 80. Alguns exemplos de criações legislativas nesse sentido
foram a promulgação de Lei de Execução Penal – que estabelece objetivos educacionais para a
punição e prevê a realização de exames criminológicos – a reforma do Código Penal em 1984,
com a previsão de penas restritivas de direitos em alternativa à pena de prisão (AZEVEDO,
2010, p. 333) e a Lei dos Juizados Especiais, que estabeleceu procedimentos de informalização
da justiça criminal (Ibid., p. 249). Desse modo, a promulgação do ECA pode ser entendida não
apenas a partir das disputas no campo específico da punição de adolescentes, mas também em
relação a tendências mais amplas no controle penal.
Na América Latina, embora o ECA tenha sido a primeira legislação a incorporar o
modelo de intervenção previsto na Convenção internacional sobre direitos da criança
(MÉNDEZ, 1998), a partir da metade da década de 90, diversos países criaram e sistemas de
justiça juvenil com maior ou menor aproximação ao modelo da Convenção (BELOFF, 2006, p.
60
45). Em relação ao Brasil, de modo geral, a percepção da literatura tanto das ciências sociais
quanto de outras áreas sobre o ECA é a de que este promoveu uma ruptura com o antigo modelo
de abordagem a jovens que cometem atos considerados criminosos, identificado por diversos
autores como “assistencial-repressivo” (e.g., ALVAREZ, 2014, p. 111; BUGNON; DUPREZ,
2010, p. 49). Assim, ao estabelecer que crianças e adolescentes são “sujeitos de direitos” e têm
direito à “proteção integral”, o ECA é celebrado como legislação progressista na promoção dos
direitos da criança e do adolescente. Mais especificamente em relação à punição, o Estatuto e a
Convenção são festejados por terem trazido limitações à imposição de medidas
socioeducativas, bem como incorporar as garantias ao procedimento de apuração de ato
infracional, estabelecendo um modelo de justiça baseado no bem-estar dos jovens64.
Em resumo, não apenas o ECA e a Constituição, mas também documentos
internacionais, como a Convenção internacional sobre direitos da criança, estabeleceram um
novo modelo de punição de jovens. A ampliação da proteção processual, a previsão de medidas
alternativas ao encarceramento e ao processo, a utilização da privação de liberdade de modo
excepcional, fazem parte de um modelo de punição que foi justificado a partir de vocabulários
de motivos como “proteção integral”, “sujeitos de direitos”, “responsabilização”, “pessoa em
condição de desenvolvimento” e “bem-estar”. Na literatura internacional esses vocabulários são
associados aos quatro “Ds”: “diversificação, descriminalização, desinstitucionalização e devido
processo legal” (DUNKEL, 2014, p. 34). Apesar disso, tanto no Brasil quanto no contexto
internacional, são inúmeras as constatações de que a Convenção e o ECA não foram
implementados. Antes de se observar o que as pesquisas brasileiras sobre a punição de jovens
revelam, serão feitas breves considerações sobre o contexto punitivo internacional, focalizando
principalmente a punição de adolescentes.
3.4 A GUINADA PUNITIVA E A JUSTIÇA JUVENIL
A partir dos anos 1970, houve transformações no modo como diversos países lidam com
o crime. A penalidade moderna, baseada na reabilitação e no tratamento de criminosos, foi
substituída por políticas retributivas, de dissuasão e incapacitantes (de afastamento do
criminoso da sociedade) (WACQUANT, 2009). Especificamente no sistema de justiça, essas
64 Isso não significa dizer que o Estatuto não sofra críticas. Por um lado, como se observará em sequência, existe
a percepção de que este daria respostas muito brandas ao crime, o que se percebe nas inúmeras propostas de
modificação da idade de responsabilidade penal e do tempo máximo de medida (CAMPOS, 2009; CAPPI, 2013).
Por outro, há os que façam críticas no sentido de que o ECA poderia ser mais protetivo aos direitos dos adolescentes
(e.g., SPOSATO, 2013).
61
mudanças se traduziram em sentenças mais longas, hiperencarceramento, procedimentos
abreviados e menos garantias processuais.
Nesse sentido, verifica-se convergência na atuação dos poderes judiciário, legislativo e
executivo, embora isso não tenha ocorrido de maneira linear e homogênea. O exemplo do que
ocorreu nos EUA é ilustrativo das referidas mudanças. Naquele país foram promulgadas
legislações nos âmbitos federal e estaduais, estabelecendo: penas mínimas obrigatórias a
determinados crimes (mandatory minimums); redução das possibilidades de progressão de
pena, em uma política conhecida como truth in sentencing, com o objetivo de que sentença
fosse cumprida em sua totalidade; construção de prisões privadas; maior rigor com criminosos
reincidentes, a partir do estabelecimento da regra “three strikes you’re out”, que permite a
imposição de penas altas, inclusive perpétuas, para crimes não violentos; estabelecimento de
penas altas para crimes relacionados a drogas, sobretudo o crack (WACQUANT, 2009). No
âmbito judiciário, destaca-se a utilização da prisão preventiva como regra e o sentenciamento
baseado não na ofensa ou na capacidade do agressor de ser reabilitado, mas em perfis de risco
(FEELEY; SIMON, 1992, p. 427).
A justiça juvenil – de modo geral – não passou incólume a essas novas tendências,
sofrendo modificações em direção a um maior recrudescimento penal, aproximando-se do
modo de funcionamento da justiça de adultos. Esse processo é frequentemente chamado de
adultificação da justiça juvenil65 (BOLIN, 2014, p. 3). De modo semelhante ao que vem
ocorrendo no Brasil atualmente, a preocupação com a criminalidade juvenil e a crença na
ineficiência da justiça especializada em lidar com ela impulsionaram debates públicos sobre a
questão, e novas legislações foram promulgadas.
No Canadá, críticas à leniência da legislação juvenil renderam votos a um partido
regional em 1993, o que fez com que os dois principais partidos do país prometessem endurecer
a legislação se eleitos (TRÉPANIER, 1999, p. 323). Na França, a plataforma de Sarkozy nas
eleições de 2007 incluía o tratamento de adolescentes reincidentes a partir de 16 anos como
adultos (MUNCIE, 2008, p.109). Na Alemanha, nas eleições regionais de 2008, a Chanceler
Angela Merkel anunciou planos de construir instituições para jovens em conflito com a lei,
sobretudo imigrantes (Ibid., p. 109)66. Nos Estados Unidos, Wacquant destaca a proeminência,
65 Apesar desse diagnóstico geral, é importante pontuar que há diversas variações de abordagens em diferentes
países e em diferentes localidades no mesmo país que variaram ao longo do tempo desde o início desse processo
descritos como adultificação da justiça juvenil. Ainda assim, com o propósito de identificar tendências no contexto
em que o ECA foi promulgado, essa apresentação geral é útil. 66 Apesar de reconhecer a importância dos discursos de endurecimento da punição no debate eleitoral, Dünkel
afirma que isso não necessariamente implica modificações no sistema de justiça juvenil, como o caso alemão
ilustra (2014, p. 37).
62
não apenas da questão criminal, mas da criminalidade juvenil no debate público (2009),
situação que também foi observada na Inglaterra (GARLAND, 2005 [2001], p. 102).
Conforme Trépanier, países como Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Canadá e França
alteraram suas legislações, estabelecendo medidas protetivas para adolescentes em
vulnerabilidade e uma justiça inspirada no modelo criminal para os jovens em conflito com a
lei (1999, p. 321). Mais recentemente, porém, Dünkel avalia que, apesar de algumas
disparidades entre os países europeus, é possível concluir que, de modo geral, a maioria dos
países europeus resistiu à virada punitiva (2014, p. 71).
Entre as mudanças legislativas, nos Estados Unidos e na Inglaterra, Muncie cita a
transferência de adolescentes para a justiça de adultos67, sentenças mínimas obrigatórias,
divulgação do histórico criminal de adolescentes para o público, toques de recolher para jovens
e políticas que visam a combater desordens e incivilidade “pré-criminais” (2008, p.108-109).
Conforme Muncie, nos EUA, entre 1992 e 1995, 90% dos estados revisaram sua legislação
referente à justiça juvenil. Ainda, neste país, apesar de a legislação variar entre os estados,
foram previstas pena de morte e prisão perpétua para adolescentes (BOLIN, 2014, p. 31)68.
No Canadá, Piñero narra que, em 1982, foi promulgada legislação que modificou a
punição baseada no welfarismo penal. Segundo a autora, o Young Offenders Act estava mais
orientado à “proteção da sociedade” do que “do adolescente” (2006, p. 261). Ainda em relação
ao Canadá, Hannah-Moffat e Maurutto (2007, p. 470) relatam que é comum a utilização de
programas de computador que fazem cálculo do risco que o adolescente oferece. Tais
programas analisam variáveis como antecedentes, nível educacional/profissional,
circunstâncias familiares, uso de substâncias entorpecentes, e padrões de comportamento
antissocial para produzir uma pontuação que reflete o nível de risco do adolescente. A partir
desse escore, são tomadas decisões judiciais sobre a intervenção a ser imposta.
Em revisão da literatura sobre a justiça juvenil nos EUA e na Europa, Muncie sugere
que “valores punitivos associados à retribuição, incapacitação, responsabilidade individual e
responsabilização do criminoso atingiram legitimidade política em detrimento de princípios
tradicionais de proteção e apoio à juventude” (2008, p. 109). Diante dessas transformações na
justiça juvenil, é frequente o diagnóstico de que a Convenção internacional sobre os direitos da
67 Esse tipo de procedimento consiste na possibilidade de julgar adolescentes que, em princípio, seriam submetidos
à justiça juvenil, mas que, pela seriedade do caso, poderia ser julgado como adulto. No Brasil, a PEC n. 33 de 2012
relativa à redução da maioridade penal propunha esse tipo de medida, chamada de incidente de desconsideração
da inimputabilidade penal. 68 Em 2005 e em 2012, contudo, a Suprema Corte do país proibiu a imposição de pena de morte e de prisão perpétua
para jovens (EUA, 2005; 2012).
63
criança, a qual estabelece modelo de punição distinto do supra-referido, é o documento de
direitos humanos mais ratificado e mais violado no mundo (e.g., MUNCIE, 2008, p.107).
Nesse sentido, em relação à administração da justiça, o Comitê sobre os Direitos da
Criança da ONU “vêm repetidamente constatando violações dos direitos humanos da criança,
tanto em nações desenvolvidas como em desenvolvimento” (MUNCIE, 2012, p. 54-55). A
diminuição da idade de responsabilização penal tampouco é exclusividade brasileira. Em um
“Comentário” divulgado pelo Comitê em 2016, este manifestou sua preocupação com o tema
em diversos países (ONU, 2016, p. 20). Nesse mesmo sentido, Abramson (2006, p. 15) afirma
que a convenção foi capaz de produzir avanços em áreas como combate ao trabalho infantil e à
exploração sexual, bem como promoção da educação universal, mas não em matéria de justiça
juvenil. Para o autor, a justiça de jovens seria “a criança indesejada do movimento pelos direitos
da criança” (ABRAMSON, 2006, p. 15).
Quanto às explicações sociológicas para as mudanças ocorridas no campo da punição,
David Garland percebe, na virada punitiva, um abandono das políticas de bem-estar social do
pós-guerra com um correlato recrudescimento das políticas penais. O centro de sua explicação
são as transformações culturais da modernidade tardia que redundaram em uma cultura do
controle – o que não impede o autor de considerar a esfera econômica como central. Desse
modo, a forma como atores sociais passaram a pensar e a reagir ao crime estaria relacionada a
novos problemas da modernidade, sobretudo à preocupação com a insegurança e a ineficiência
da justiça penal em lidar com ela, os quais, por sua vez, resultariam em mudanças nas práticas
punitivas (2005 [2001], p. 14).
Já Loïc Wacquant toma como marco explicativo dessas mudanças o neoliberalismo,
fenômeno que deve ser entendido para além da esfera econômica (2010). O bem-estar social
(welfare) seria preterido a partir dos anos 70 por uma política de benefícios sociais com
exigências disciplinares (workfare), destinada sobretudo às mulheres das classes trabalhadoras,
e por uma política penal neutralizadora (prisonfare), direcionada aos homens dessa classe.
Além de lidar com os efeitos da retirada dos benefícios sociais, o endurecimento penal
cumpriria a função de reafirmar a autoridade do Estado, compensando sua ausência em termos
de promoção de direitos sociais e de regulação econômica. Essas transformações não apenas
produziriam um hiperencarceramento, mas também um discurso oficial do Estado sobre o papel
da punição, conferindo uma justificativa institucional para a situação das classes trabalhadoras,
baseada na responsabilidade individual, noção chave para o neoliberalismo.
Embora, de fato, muitas das formas de controle penal no Brasil assemelhem-se às
empregadas nos Estados Unidos, explicar os contornos do controle penal brasileiro a partir do
64
neoliberalismo apresenta alguns obstáculos. No Brasil, fenômeno semelhante à virada punitiva
ocorreu em período distinto. Nesse sentido, Teixeira (2006) argumenta que, a partir dos anos
90, o Brasil passou a seguir a tendência internacional de aposta no encarceramento. Essa
tendência é verificada não apenas na inflação de normas penais, mas também no
estabelecimento de um consenso entre a população e os atores jurídicos na aposta no
encarceramento (TEIXEIRA, 2006). Um exemplo legislativo dessa tendência é a lei dos crimes
hediondos, que trouxe o aumento de penas para certos crimes e impôs obstáculos para a
passagem de regimes de cumprimento de pena mais brandos.
Contudo, como demonstram Azevedo e Cifali (2015; 2016), esse aumento não ocorreu
juntamente a uma diminuição de políticas sociais do Estado. Pelo contrário, o que ocorreu no
Brasil foi uma melhora na condição de vida de seus cidadãos, impulsionada por políticas de
bem-estar social, o que é atestado pelo aumento do Índice de Desenvolvimento Humano e pela
redução da desigualdade (2015, p. 112). No âmbito penal, conforme avaliam os autores, o Brasil
tampouco teve atuação legislativa e executiva em um sentido claro de fomento ao
encarceramento (2015, p. 123). No caso da punição de adolescentes, a situação é ainda mais
distante da constatada por Wacquant, na medida em que o ECA não foi alterado no sentido de
recrudescimento da punição. Isso sugere que a atuação do Ministério Público e do Poder
Judiciário é central para se compreender o crescimento na população encarcerada.
Independentemente da correção das explicações sociológicas para as transformações
penais narradas, é importante observar que o fenômeno identificado como “guinada punitiva”
trouxe novas maneiras de se perceber o criminoso e a punição. Na justiça juvenil, a redução da
idade de responsabilização criminal, a aposta no encarceramento e utilização de medidas
alternativas como extensão do controle penal é justificada a partir de vocabulários como
“responsabilidade individual”, “proteção da sociedade”, “risco”, “retribuição” e
“incapacitação”. A seção seguinte sugere a relevância de se pesquisar como essas práticas e
esses vocabulários se manifestam na atuação do poder judiciário brasileiro.
3.5 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO NA PUNIÇÃO DE
ADOLESCENTES
Uma das dimensões em que o Brasil parece estar se aproximando do movimento de
“guinada punitiva” na justiça juvenil é a legislativa. Nesse sentido, observam-se tendências no
âmbito legislativo em direção ao endurecimento do controle penal de adolescentes. Nesse
65
sentido, Cappi constatou a existência de 37 propostas de redução da idade imputabilidade penal
entre 1993 e 2010 em trâmite no Congresso (2013).
Mais recentemente, no dia 1º de julho de 2015, foi aprovada, em primeiro turno, na
Câmara dos Deputados, proposta que reduz a idade de imputabilidade penal de 18 para 16 anos
em relação aos crimes hediondos, ao homicídio doloso e à lesão corporal seguida de morte.
Ainda, no dia 14 de julho de 2015, o Senado Federal aprovou projeto de lei que aumenta o
limite de tempo de internação (privação de liberdade) de três para 10 anos para crimes
hediondos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Essas medidas têm amplo apoio popular. Em pesquisa do Instituto Datafolha, realizada
em 2015, 87% dos entrevistados declararam-se a favor da redução da maioridade penal de 18
para 16 anos (DATAFOLHA, 2015, p.17), número que se mantém estável em comparação a
pesquisas anteriores. Entre os favoráveis à redução, a média de idade que consideram adequada
é de 15,2 anos (Ibid., p.12). Quanto às situações em que ela deveria ocorrer, 74% é a favor da
redução para qualquer crime (Ibid., p.22).
Além da crítica de que o Estatuto é demasiadamente leniente em sua resposta ao
cometimento de condutas consideradas criminosas, constata-se a existência de crítica de que o
ECA não teria sido implementado de modo satisfatório em diversos trabalhos acadêmicos. Em
balanço bibliográfico de sua tese de doutorado, Almeida constata que “em dezoito das vinte e
duas pesquisas revisadas foi possível encontrar comentários sobre a não aplicação do ECA ou
a distorção de seus princípios nas práticas investigadas” (2016, p. 43). Assim, o diagnóstico de
que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança não é implementada por seus países
signatários guarda semelhança com os diagnósticos em relação à implementação do Estatuto da
Criança e do Adolescente no Brasil.
Nesse sentido, Craidy e Gonçalves (2005) argumentam que há uma dificuldade de
implementação do ideal socioeducativo previsto no Estatuto em relação à medida de internação.
Esse diagnóstico é realizado também em relação ao meio aberto. Liana de Paula (2011), por
exemplo, analisou discursos e práticas referentes à medida de liberdade assistida em São Paulo.
A autora observou “práticas cotidianas de violência perpetradas pelos funcionários” (Ibid., p.
251) e concluiu que as medidas socioeducativas servem “somente como punição aos desvios”
(Ibid., p. 249).
Outra questão constantemente criticada em relação à aplicação do ECA é a utilização
frequente da internação (e.g., SPOSATO, 2013). Essa crítica parece convergir com os dados
sobre encarceramento de adolescentes. No período entre 2010 e 2013, houve aumento de 30%
no número de adolescentes em privação de liberdade. Expandindo-se a série histórica, percebe-
66
se que houve um aumento de 443,36% do número de jovens privados de liberdade entre o
período de 1996 a 2013 (AZEVEDO, 2015, p. 125). Essa evolução pode ser observada no
Gráfico 1.
Gráfico 1 – Adolescentes privados de liberdade no Brasil (1996-2013). Fonte: FBSP (2015, p. 92)
Em termos relativos à população de jovens, o Brasil possuía uma taxa de 28,8
adolescentes privados para cada 100 mil habitantes em 2002 (IPEA, 2003, p. 16). Já em 2013,
essa taxa passou para 111,3, o que corresponde a um aumento de 386% (FBSP, 2015, p. 86).
Esse aumento superou o da população carcerária adulta para período semelhante (1997-2013),
que foi de 243% (FBSP, 2015, p. 83). Considerando que não houve mudanças legislativas no
sentido de estimular o encarceramento de jovens, é fundamental observar a atuação do Poder
Judiciário. Se o ECA estabelece que a internação deva ser utilizada como último recurso, por
que seu uso aumentou de maneira tão intensa? É possível concluir que o judiciário brasileiro
contribua para essa situação?
A construção dessa hipótese não pretende ignorar a realidade do crescimento da
violência letal no país. Em 2014, o Brasil foi a nação com a maior quantidade de homicídios no
mundo: 59.627, número mais alto da história do país (IPEA, 2016). De fato, desde a década de
1970, cresce o número de mortes decorrentes das “tensões internas a vários mercados ilícitos,
e das tensões desses mercados com as práticas policiais operadas na sua repressão ou resultantes
da interligação clandestina com suas redes” (MISSE, 1999, p. 46), processo que alcança
visibilidade pública no varejo do narcotráfico nas zonas periféricas das grandes cidades
brasileiras a partir da década de 1980 (Ibid., p. 46). Uma das explicações possíveis para esse
fenômeno reside em mudanças na forma de socialização de jovens da periferia, sobretudo de
meninos. Nesse sentido, Zaluar constata que a emergência do narcotráfico varejista entre as
Apesar desse vácuo na literatura, observa-se que a atuação do judiciário nesses casos
paradigmáticos é fundamental para se compreender os contornos da punição de adolescentes
no Brasil. Isso porque esses casos expressam questões estabelecidas como controversas no
campo jurídico a respeito do controle penal e da proteção processual dirigidos a adolescentes.
Assim, é provável que, no julgamento dessas temáticas, sejam abordadas questões abrangentes
sobre a punição de adolescentes, como a visão sobre a criminalidade de jovens e o papel do
Estado. Nesse sentido, Miraglia (2005) observou que até mesmo o debate entre os atores
judiciais que trabalham em primeira instância costuma centrar-se em questões que extrapolam
os casos concretos. Segundo a autora, as divergências entre defensores, promotores e juízes
constituem mais uma celeuma política sobre a punição do que divergências acerca dos casos
em si, assomando questões sobre “menoridade, punição, culpabilidade e a própria ideia de
Estado” (Ibid., p. 80). Desse modo, é ainda mais provável que questões mais amplas sobre a
83
punição de adolescentes sejam abordadas por um tribunal superior que julga casos
paradigmáticos.
As questões controversas expressas em casos paradigmáticos não são exclusividade de
tribunais superiores. Juízes de primeira instância e tribunais de justiça estaduais também julgam
questões controversas em seu dia a dia. Contudo, esses tribunais não possuem a missão formal
de comunicar suas decisões para todos os juízes e tribunais do país. Assim, tribunais superiores
são, pelo menos do ponto de vista formal, melhores referências para se observar casos
paradigmáticos. Entre os dois tribunais superiores que julgam casos paradigmáticos sobre a
punição de jovens, optou-se por estudar o Superior Tribunal de Justiça. A justificativa para
escolher o STJ como unidade primária de análise reside no fato de este ser o tribunal mais alto
na hierarquia judiciária que costuma interpretar o ECA e que define como a justiça juvenil se
dá no Brasil. Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) seja hierarquicamente superior ao STJ,
não julga casos relativos a esse tema com tanta frequência quanto aquele. Isso se deve,
provavelmente, à demora para os casos chegarem ao STF combinada à celeridade do
procedimento de apuração de ato infracional. Assim, são grandes as chances de que, no
momento do julgamento pelo STF, a situação que motivou o recurso ao tribunal sequer exista
mais. Esse fator é possivelmente complementado por outro: o fato de os adolescentes acusados
de ato infracional serem assistidos em sua maioria pela Defensoria Pública, que apresenta
dificuldades na defesa de adolescentes (BRASIL, 2010b, p. 47).
Desse modo, optou-se por analisar as decisões do STJ. Esse tribunal tem como função
formal unificar a interpretação de leis federais – entre elas o Estatuto da Criança e do
Adolescente – no país. Embora seja atribuída ao STJ a última palavra em casos
infraconstitucionais (abaixo da Constituição) e ao STF em casos constitucionais, aquele
também se manifesta sobre a constitucionalidade das leis. Assim, por meio do que os juristas
chamam de jurisprudência74, o tribunal estabelece diretrizes para a atuação dos magistrados do
juizado da infância e juventude75, que processam e julgam atos infracionais (1ª instância), e
para a atuação dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal (2ª instância). Apesar
de as decisões do STJ não serem vinculantes, isto é, de os órgãos hierarquicamente inferiores
74 Sobre o significado da palavra jurisprudência, Rodriguez esclarece que: “A definição do que seja jurisprudência,
como qualquer conceito teórico, é objeto de muita discussão. Vou utilizar o termo em seu sentido mais usual, ou
seja, há jurisprudência quando casos julgados formam um padrão que serve de referência para a decisão de casos
futuros. A jurisprudência trata, portanto, de padrões decisórios que, como veremos, podem ser justificados de
maneiras diversas (2013, p. 48). 75 Em realidade, a maioria das cidades brasileiras não conta com juizados da infância e juventude, de modo que
muitos adolescentes são julgados por juízes de direito que julgam também outras questões. Levantamento realizado
pelo Conselho Nacional de Justiça constatou que, em 2009, havia apenas 64 Varas com atuação exclusiva em
matéria de infância e juventude no Brasil (CNJ, 2012, p. 27).
84
não serem obrigados a segui-las, constituem parâmetro relevante para nortear o julgamento de
magistrados no direito brasileiro. Assim, os entendimentos expressos nas decisões do STJ serão
entendidos neste trabalho como “orientações”.
Os casos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça são oriundos de recursos76
formulados por membros do Ministério Público (órgão responsável pela acusação) e pela defesa
do adolescente, com o objetivo de modificar decisão proferida por Tribunal de Justiça. Quando
um recurso chega ao STJ, é designado, por sorteio, um ministro77 – nome dado aos juízes que
pertencem ao STJ – para fazer um relatório do caso e apresentar a solução jurídica que considera
correta (voto) em uma sessão de julgamento de que participam os demais juízes. O STJ se divide
em turmas, compostas por cinco juízes cada. A Quinta e a Sexta turmas são responsáveis por
julgar questões relativas ao ato infracional, bem como ao direito penal adulto. Nessa sessão, os
demais ministros da mesma turma podem aderir ao voto do colega, ou discordar dele. O
resultado é obtido a partir da contagem dos votos e a decisão resultante é chamada de acórdão.
Em alguns casos, as turmas se reúnem para julgar a situação em conjunto78. Na maioria das
vezes, porém, proferem decisões separadamente.
Como já observado, os casos selecionados dizem respeito à extensão dos direitos de
adolescentes que passam pelo sistema de justiça juvenil. Desse modo, embora as questões
analisadas originem-se de casos individuais em que defesa ou acusação solicitam algo em
relação a um adolescente, a questão julgada extrapola o caso específico.
4.2 PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DAS DECISÕES
O procedimento de seleção das decisões foi realizado em quatro etapas: a) identificação
de questões controversas no âmbito jurídico sobre a punição de adolescentes; b) busca dessas
questões no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça; c) seleção das decisões relevantes;
d) registro das decisões relevantes e agrupamento das decisões que dizem respeito à mesma
questão. Essas quatro etapas estão descritas de modo separado nas quatro subseções seguintes.
76 Neste trabalho, serão denominados “recursos” os meios pelos quais advogados privados, defensoria pública
(defesa) e Ministério Público levaram as questões analisadas ao STJ, independentemente de sua classificação
jurídica. 77 Frequentemente, o STJ “convoca” desembargadores (juízes de tribunais de hierarquia inferior) para atuarem
temporariamente como juízes no tribunal, até que seja nomeado um ministro de modo definitivo para a vaga. 78 Não é relevante para a pesquisa especificar as situações jurídicas que fazem com que as turmas se reúnam.
Contudo, vale destacar que o fato de um caso ter sido julgado pela reunião das turmas – que compõem a Terceira
Seção do tribunal – torna provável que essa decisão seja seguida nos futuros julgamentos de cada turma.
85
4.2.1 A identificação de questões controversas
Algumas características dos tribunais superiores brasileiros fazem com que seja difícil
a identificação do que constituem casos paradigmáticos. Em primeiro lugar, diferentemente de
tribunais que julgam poucos casos, os quais são facilmente identificados como paradigmáticos
– como a Suprema Cortes dos Estados Unidos, por exemplo –, o Superior Tribunal de Justiça
julga milhares de casos todos os anos (CNJ, 2016, p. 208). Nesse sentido, é possível falar em
uma “torrente de julgados”, como argumenta Rodriguez (2013, p. 48). Em segundo lugar, esses
casos, apesar de representarem uma orientação a outros tribunais e juízes brasileiros, são
revisitados frequentemente. Isso quer dizer que é comum que o STJ decida sobre a mesma
questão de modo recorrente. Em terceiro lugar, essas questões controversas são decididas não
a partir de uma decisão que todos sabem que trata de determinada questão específica, mas em
inúmeras decisões em que outras questões controversas são julgadas. Portanto, mais correto que
falar em decisões paradigmáticas, é falar-se em grupos de decisões sobre temas paradigmáticos.
Diante dessas peculiaridades do funcionamento do STJ, não é possível consultar um
livro de direito que elenque casos paradigmáticos para identificá-los. Se nos Estados Unidos,
por exemplo, uma breve consulta a um textbook de direito penal permite observar as principais
questões paradigmáticas já decididas pela Suprema Corte do país, no Brasil há uma dificuldade
maior em identificar esses precedentes.
Diante dessa situação, houve esforços recentes para facilitar a identificação de como
tribunais julgam em casos semelhantes, como a edição de súmulas. Essas súmulas consistem
em enunciados curtos que expressam a posição do tribunal sobre determinada questão jurídica
após o julgamento de diversos recursos sobre o tema79. No caso da punição de adolescentes, o
tribunal formulou cinco súmulas. Além disso, o STJ, a partir de 2013, passou a publicar um
informativo chamado “Jurisprudência em Teses”80, no qual é realizada compilação de diversos
julgados sobre o mesmo tema, acompanhada de um enunciado que resume como o tribunal
julgou a questão. Essa publicação, porém, é realizada por meio da Secretaria de Jurisprudência81
do tribunal e não por seus órgãos julgadores, como é o caso das súmulas. A elaboração desse
documento se dá a partir de pesquisa feita pela Secretaria de Jurisprudência à ferramenta de
busca disponibilizada no sítio eletrônico do tribunal. Em relação à punição de adolescentes, foi
79 As súmulas do STJ podem ser acessadas em http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf 80 Segundo o sítio eletrônico do tribunal, a “Jurisprudência em Teses” é uma “Publicação periódica que apresenta
um conjunto de teses sobre determinada matéria, com os precedentes mais recentes do Tribunal sobre a questão,
selecionados até a data especificada”. 81 Segundo Veçoso, a Secretaria é o “órgão responsável pela base de pesquisa de jurisprudência do tribunal” (2014,
p. 120).
86
elaborada a Edição 54, intitulada “Medidas Socioeducativas” em 30 de março de 2016, em que
são resumidas 20 “teses” veiculadas pelo tribunal e em que são listadas as decisões que teriam
gerado tais teses82. Algumas dessas teses consistiram na simples comunicação daquilo que já
havia sido anunciado em súmula pelo tribunal.
Assim, de modo a aproveitar essas duas formas de compilação de julgados
paradigmáticos do tribunal, este trabalho utilizou-as como referência para a identificação de
questões controversas decididas pelo STJ. Contudo, considerou-se que essas fontes são
insuficientes para que se identifiquem os casos paradigmáticos julgados pelo tribunal, já que
refletem apenas aquilo que o tribunal entende como controverso a ponto de ser alçado à
condição de súmula ou de “tese”.
Dessa forma, optou-se pelo exame de três obras jurídicas de grande circulação dedicadas
à análise do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com o objetivo de se identificarem
as questões polêmicas em torno da interpretação do Estatuto. Duas delas consistem em
“legislação comentada”, sendo a terceira um “curso” sobre o ECA, tipos de obra comuns no
campo do direito. Ainda, observa-se que um desses trabalhos possui apenas um autor, ao passo
que os outros dois contam com diversos autores, cada um responsável por comentar um ou mais
artigos ou questões relativas ao ECA. São elas:
CURY, Munir (Org.). Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. São Paulo: Malheiros, 2010.
MACIEL, Kátia (Org.). Curso de direito da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
NUCCI, Guilherme. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
Essas obras foram escolhidas por analisarem minuciosamente o ECA, incluindo
questões pertinentes à prática cotidiana da justiça juvenil. Igualmente, foram selecionadas por
apresentarem uma preocupação em indicar o posicionamento dos tribunais sobre tais questões.
Seus autores são, em sua maioria, profissionais do direito, como juízes, promotores, advogados
e defensores públicos que trabalham diretamente com o tema. Desse modo, não se trata de
trabalhos acadêmicos e densos teoricamente, como os que são resultados de teses e dissertações
(e.g. SPOSATO, 2013), que têm o objetivo de discutir os fundamentos jurídicos da punição de
adolescentes. Trabalhos desse segundo tipo foram revisados na Seção 3.5.3, em que se observou
o debate sobre o “direito penal juvenil”. Contudo, não foram utilizados como fonte para a
identificação dos casos a serem analisados, visto que não se preocupam em apresentar detalhes
sobre o funcionamento da justiça juvenil e sobre a posição dos tribunais. A leitura das três obras
selecionadas, portanto, permitiu a identificação de celeumas que surgem na prática cotidiana
do sistema de justiça juvenil.
A partir da leitura das obras jurídicas, identificaram-se como polêmicas, isto é, com
potencial de terem sido objeto de decisão do STJ, as questões: i. apontadas pelos autores como
explicitamente controversas, como, por exemplo, as que utilizavam expressões como “discute-
se entre os doutrinadores se...”; ii. questões simplesmente descritas pelos autores, mas com a
indicação de precedente de algum tribunal sobre a questão; iii. questões em que o autor
apresenta sua opinião sobre o tema, indicando que determinado jurista ou órgão judiciário
entende de maneira diversa. A partir dessas três orientações foram identificadas diversas
questões consideradas controversas por esses autores.
Além desses critérios de seleção das decisões consideradas polêmicas, é importante
observar que foram excluídas do trabalhou um grupo específico de decisões: as que chegaram
ao STJ a partir de recursos que não foram formulados por defesa ou por acusação, uma vez que,
nesse caso, seria impossível observar como o tribunal decide em relação ao que solicitam as
partes (o que, como se verá com mais detalhes no Capítulo seguinte, constitui critério
fundamental para se observar como o tribunal decide). Assim, por exemplo, o grupo de decisões
que julgou se adolescentes que cometem atos que, se cometidos por adultos seriam julgados
pela justiça federal, deveriam ser julgados por esta ou pela justiça estadual não foi incluído.
Nesse caso, quem levou o caso ao STJ não foram defesa ou acusação, mas magistrados
pertencentes à justiça federal ou estadual.
A escolha desse método de seleção das decisões deveu-se à peculiaridade do objeto.
Como diversas dessas situações polêmicas foram apresentadas ao STJ apenas uma vez, ao passo
que outras foram apresentadas inúmeras vezes, a utilização de uma amostra probabilística
aleatória (em que todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de ser
escolhidos) provocaria uma sub-representação de tais casos, de modo que dificilmente
comporiam a amostra. Entretanto, o fato de uma questão jurídica ter sido levada apenas uma
vez ao tribunal não diminui sua importância, pois, para todos os efeitos, essa decisão representa
o modo como o tribunal orienta o judiciário brasileiro a decidir em casos semelhantes àquele.
Portanto, considerando-se que a leitura da íntegra de todas as decisões do STJ sobre o tema
seria impraticável83, e que a construção de uma amostra probabilística não refletiria a realidade
83 Até a data de 30 de abril de 2016, foram publicadas 3.582 decisões colegiadas (acórdãos) pela Quinta e Sexta
turmas do STJ, que exibam as palavras-chave: "ato infracional" ou "estatuto da criança e do adolescente" ou
"medida socioeducativa" ou "medida sócio-educativa". Não necessariamente todas elas são relativas à punição de
88
da população de decisões tomadas pelo tribunal, optou-se por método de seleção distinto.
Assim, embora o método utilizado neste trabalho não necessariamente identifique todas as
questões paradigmáticas julgadas pelo STJ desde a promulgação do ECA, possui o mérito de
observar aquelas às quais foi conferida relevância pelo próprio tribunal e por autores jurídicos
que abordam o funcionamento da justiça juvenil minuciosamente. Dessa forma, conclui-se que
as questões controversas identificadas representam aquelas consideradas mais significativas no
mundo jurídico. Após a identificação dessas questões, foi realizada busca no sítio eletrônico do
STJ, de modo a se verificar se o tribunal decidiu sobre elas, isto é, se essas questões controversas
se tornaram casos paradigmáticos.
4.2.2 A busca no sítio eletrônico do STJ
Em uma segunda etapa, portanto, verificou-se se as questões observadas nas obras
jurídicas haviam sido julgadas pelo STJ, a partir de busca no sítio eletrônico do tribunal, que
disponibiliza todas as suas decisões84. Quanto às orientações observadas nas súmulas do
tribunal, optou-se por tomar como paradigmáticas as decisões que a própria súmula aponta
como precedentes que a originaram, dado seu caráter oficial. Já em relação às questões
apontadas como paradigmáticas pelo informativo “Jurisprudência em Teses”, optou-se por
buscar tais decisões na ferramenta de buscas do tribunal85. Isso porque as “teses” indicadas em
tal informativo não representam o entendimento oficial do STJ, sendo resultado de uma
pesquisa realizada pela Secretaria de Jurisprudência. Assim, a busca dessas decisões permitiu
confirmar se tais questões foram, de fato, decididas pelo STJ, e que o enunciado elaborado pela
Secretaria de Jurisprudência, de fato, revela a orientação do tribunal sobre a questão.
Em relação ao lapso temporal que compreende a busca realizada, pesquisaram-se todas
as decisões disponíveis no sítio eletrônico do tribunal desde a promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente com data de publicação até o dia 30 de abril de 2016. Quanto ao tipo
adolescentes, mas como não é possível diferenciá-las sem a sua leitura, todas elas teriam que ser lidas para a
identificação de todas as questões controversas já decididas pelo tribunal. 84 Em realidade, a Secretaria de Jurisprudência do tribunal, responsável pela disponibilização das decisões, em
algumas situações em que a questão é decidida repetitivamente, seleciona um caso para ser considerado o
“principal”, o qual entra na busca, apontando quais seriam os casos sucessivos (VEÇOSO et al., 2014, p.124).
Isso significa que, em princípio, todas as decisões do tribunal são disponibilizadas. Todavia, para se ter certeza
sobre a disponibilização do conjunto total de decisões, seria melhor que fosse disponibilizado o banco completo,
sem nenhum tipo de modificação. Na busca realizada neste trabalho, foram poucas as ocasiões em que se observou
essa classificação pela Secretaria de Jurisprudência. 85 Uma das questões apresentadas no informativo sequer foi buscada, pois foi abrigada por outras questões mais
específicas. Trata-se da orientação do tribunal sobre se é possível a flexibilização dos critérios do art. 122 para a
internação.
89
de decisão pesquisada, selecionaram-se as do tipo colegiado, isto é, tomadas pelo conjunto
(colégio) de juízes de cada turma. As decisões proferidas por apenas um magistrado não foram
analisadas, pois em geral dizem respeito a situações que serão posteriormente julgadas pela
turma ou que não o serão, visto que o ministro considera que a questão já foi decidida
anteriormente pelo tribunal. Além disso, as decisões tomadas pelo conjunto dos juízes são as
que costumam servir de referência para o mundo jurídico, como se observou na leitura das obras
jurídicas, as quais costumavam citar majoritariamente decisões colegiadas.
Como já observado, o STJ está constantemente decidindo sobre esses casos. Ou seja, há
várias decisões ao longo de sua história sobre os temas polêmicos que serão analisados neste
trabalho. Portanto, nessa busca de questões polêmicas, foi necessário identificar não uma
decisão, mas um grupo de decisões que dizem respeito a cada uma delas. Essa procura foi
realizada com a utilização de diversos conjuntos de palavras-chave para cada questão polêmica,
por meio da ferramenta de busca do tribunal. Para cada conjunto de palavras-chave relativo a
cada questão foi obtido um conjunto de decisões.
A ferramenta busca as palavras digitadas em documento chamado “espelho” do acórdão,
o qual “contém todas as informações contidas no inteiro teor, porém de forma organizada em
campos de consulta” (VEÇOSO et al., 2014, p. 25). No campo “Pesquisa Livre” foram digitados
grupos de palavras-chave, unidos pelo conector “e” para cada questão controversa identificada.
Em alguns casos, foram utilizados os campos “Legislação”86 e “Órgão Julgador”87 para refinar
a pesquisa, de modo a limitar o número de casos retornados.
Para decidir quais decisões diziam respeito à questão buscada, foram lidas suas ementas
– resumos dos casos que acompanham cada decisão. É importante observar, novamente, que as
decisões, em geral, dizem respeito a diversos argumentos levantados pela parte que recorreu ao
tribunal. Isso significa que uma única decisão pode trazer mais de uma questão polêmica.
Assim, é possível que a mesma decisão seja encontrada em buscas diferentes. Nas situações em
que a leitura da ementa não foi o suficiente para identificar se as questões eram relevantes, foi
lida a decisão integralmente88.
Alguns critérios foram estabelecidos para se avaliar se as decisões deveriam ser
86 Em alguns casos esse campo foi preenchido com a legislação pertinente à questão buscada (Estatuto da Criança
e do Adolescente ou Lei do Sinase) e com o artigo específico que se refere a tal questão. 87 Alguns grupos de palavras-chave utilizadas para buscar algumas questões retornaram um grande número de
decisões de outros órgãos do tribunal, os quais não são responsáveis por julgar questões relativas à punição de
adolescentes. Nesses casos, utilizou-se o referido campo para se obter as decisões apenas proferidas pela Quinta e
Sexta Turmas do STJ. 88 Em algumas situações a ementa da decisão pareceu indicar que o tribunal se manifestou sobre determinado tema,
embora a leitura do inteiro teor tenha revelado o contrário. Em casos como este, prevaleceu a leitura do inteiro
teor, visto que as ementas apenas resumem o que efetivamente é julgado no inteiro teor das decisões.
90
incluídas na pesquisa, além de, obviamente, dizer respeito à questão pesquisada. O objetivo da
instituição desses critérios foi o de obter decisões que verdadeiramente refletissem a orientação
do tribunal sobre a questão pesquisada. Em primeiro lugar, selecionaram-se apenas as decisões
cujo teor correspondia àquilo que foi solicitado pela parte recorrente. Assim, se a decisão chega
à determinada conclusão sobre um assunto que não foi objeto de pedido da parte recorrente,
procedeu-se a sua exclusão89. Isso porque se observou, em pesquisa exploratória, que o tribunal
costuma se manifestar sobre certas situações que não estão sob julgamento de maneira distinta
do que faz quando estão abordando a questão diretamente90. Em segundo lugar, foram excluídos
os casos em que o pedido do recorrente se baseou em acontecimento que o tribunal concluiu
não ter ocorrido91. Em terceiro lugar, foram excluídas decisões em que o tribunal sugere que a
parte teria direito a ver seu pedido atendido, mas decide que, na situação específica, esse direito
não deve ser reconhecido92. Em quarto lugar, foram excluídas as decisões em que o tribunal
disse não poder se manifestar, por qualquer razão que seja93. Em quinto lugar, foram excluídas
as decisões em que o tribunal deixa claro estar decidindo a partir das peculiaridades do caso
concreto, de modo que sua decisão não formula uma orientação geral94. Em sexto lugar, foram
excluídos os casos em que não foi possível compreender qual a orientação do tribunal sobre a
temática abordada95.
89 Tendo em vista que a íntegra dos recursos apresentados pelas partes ao tribunal não é disponibilizada pelo STJ,
considerou-se que a decisão correspondeu ao pedido da parte que recorreu quando esse pedido foi mencionado no
relatório da decisão ou em seu inteiro teor. 90 Por exemplo, algumas decisões afirmam que o não comparecimento dos responsáveis pelo adolescente à
audiência de apresentação não é um problema desde que o jovem seja assistido por curador (e.g., HC 133874/SP).
Todavia, quando confrontado com a situação de um jovem a quem não foi nomeado curador, o tribunal afirmou
ser desnecessária a nomeação de curador (e.g., REsp 1125548/RS). 91 Por exemplo, houve uma decisão em que a parte recorrente sustentou que um adolescente havia recebido
remissão sem que o Ministério Público houvesse sido consultado, mas o STJ disse que isso não teria ocorrido. 92 Por exemplo, foi identificada como polêmica nas obras jurídicas a questão de se um adolescente pode ser
processado sem que haja indícios de autoria e de materialidade. No STJ, porém, o tribunal não disse expressamente
se isso é possível ou não, mas resolveu analisar se, no caso concreto, se havia indícios de autoria e de materialidade.
Isso sugere que o tribunal concorda com o pedido da defesa. Contudo, em todas as decisões sobre esse tema, o
tribunal chegou à conclusão de que esse entendimento não se aplicaria ao caso concreto. Ou seja, em nenhuma
decisão julgou de modo favorável à defesa, apesar de parecer sugerir que esta estava correta. 93 De modo geral, as razões oferecidas nesse caso disseram respeito ao fato de que o tribunal hierarquicamente
inferior não se manifestou sobre a questão, o que, na visão do tribunal, seria empecilho para que este se
manifestasse sobre o caso. 94 Essa distinção, apesar de parecer subjetiva, pôde ser feita sem dificuldades. Por exemplo, foi encontrada questão
controversa nas obras jurídicas acerca da possibilidade de internação em casos de tentativa de homicídio, pois esta
poderia ser considerada como um ato que não causasse violência ou grave ameaça à pessoa. Porém, encontrou-se
no STJ apenas um caso em que o tribunal faz uma análise muito específica sobre o veneno utilizado pelo
adolescente na tentativa de matar familiares, não decidindo de modo genérico, como faz na maioria de seus casos,
utilizando construções como “a tentativa de homicídio conduz à medida de internação”. 95 Isso ocorreu em relação a duas questões. A primeira em relação a como o cálculo do instituto da prescrição deve
ser feito. Nesse caso, apesar de as obras jurídicas indicarem que não há um critério claro adotado pelo STJ, as
decisões foram buscadas e lidas em sua íntegra. Contudo, concluiu-se que, de fato, não é claro o critério adotado
pelo tribunal. A decisão mais recente da 5ª turma em relação ao cálculo da prescrição na situação em que não há
uma medida específica imposta ao adolescente (HC 185908 / RJ), utiliza como critério o tempo do crime previsto
91
Entre as decisões obtidas a partir da busca no sítio eletrônico do STJ (identificadas nas
obras jurídicas, e no informativo “Jurisprudência em Teses”) e as decisões indicadas nas
súmulas do tribunal como precedentes que as originaram e após a exclusão das decisões que
não se encaixam nos critérios estabelecidos, identificaram-se 53 grupos de decisões, cada um
identificado neste trabalho como um caso paradigmático decidido pelo STJ. O processo de
registro dessas decisões e a seleção de quais delas serão analisadas é descrito na seção seguinte.
4.2.3 O processo de registro e as características das decisões
A terceira fase de seleção das decisões consistiu em seu registro e na identificação de
três questões relevantes para a etapa de análise: i. identificação do entendimento mais recente
do tribunal; ii. identificação de divergências entre os órgãos julgadores do tribunal; iii.
identificação de divergências entre magistrados de um mesmo órgão julgador.
A primeira questão é de natureza temporal. Como já observado, o STJ está
constantemente decidindo sobre essas questões. Tendo em vista que o objetivo do trabalho é
identificar como o tribunal orienta o funcionamento da justiça juvenil por meio da interpretação
do ECA atualmente, compõem o objeto empírico deste trabalho as decisões que expressam o
entendimento mais recente do tribunal96. Consideraram-se como mais recentes as decisões que
expressam o último resultado (a favor da defesa ou da acusação) a que o tribunal chegou,
independentemente da data em que a decisão foi proferida. Assim, se o STJ proferiu 20 decisões
a favor da acusação acerca de certa temática até o ano de 2008 e apresentou cinco decisões a
favor da defesa a partir dessa data, analisaram-se as últimas cinco, pois esse é o entendimento
mais atual. Isso ocorreu em relação a três questões97 (Caso 2, Caso 20, Caso 50).
Na análise do padrão decisório do tribunal, portanto, tomaram-se como referência as
decisões mais recentes do tribunal. Na análise dos vocabulários de motivos expressos nessas
decisões, foram utilizadas as decisões mais antigas entre as que expressam a orientação mais
no Código Penal para calcular a prescrição, citando precedente do Supremo Tribunal Federal. Contudo, outras
decisões afirmam que deve ser utilizado o prazo de três anos. Inclusive, uma decisão da 5ª turma publicada cerca
de apenas um mês antes e relatada pela mesma Ministra (HC 150380 /SP) utiliza o critério de 03 anos e não o do
tempo no Código Penal. A segunda questão em que não foi possível identificar a posição do tribunal disse respeito
à possibilidade de aplicação do instituto da prescrição antes de o adolescente ser processado, conhecida como
prescrição antecipada. Há duas decisões sobre o tema, afirmando que essa aplicação não é possível. Em uma delas,
porém, apesar de o tribunal sustentar que a prescrição antecipada não é aplicável, o resultado é por sua aplicação. 96 Apesar de as decisões cuja orientação foi modificada não terem sido diretamente analisadas no trabalho, algumas
delas foram mencionadas nos Capítulos 6 e 7 (relativos à análise do material empírico), de modo a ilustrar a
argumentação desenvolvida. 97 Em um grupo de decisões (Caso 49) observou-se uma situação que não expressou uma mudança de
entendimento, mas algumas decisões esparsas contrariando as demais decisões majoritárias (seis de 27).
92
recente do tribunal sobre cada temática98. Isso porque se observou que essas decisões costumam
ser mais extensas e desenvolver melhor seus argumentos. As decisões tomadas posteriormente
a elas costumam limitar-se (via de regra) a mencionar julgados anteriores, trazendo, portanto,
justificação mais exígua. Para a identificação das decisões mais antigas foram incluídas não
apenas as decisões que retornaram da busca, mas também as decisões indicadas no item “veja”,
atrelado às três últimas decisões retornadas99. Esse item “veja” indica decisões mais antigas
sobre a mesma questão julgada nas decisões retornadas da busca100. Na identificação da questão
mais antiga, privilegiaram-se as decisões que não apenas tenham se manifestado diretamente
em relação ao pedido da parte recorrente, mas também cujo resultado tenha sido favorável a
essa parte. Isso porque, em algumas situações o tribunal pode dar razão à parte recorrente em
relação à determinada questão levantada, mas decidir contra ela por outros motivos. Assim,
considerou-se que os casos em que o resultado coincide com a orientação do tribunal sobre a
questão deixam mais clara sua posição101. Por fim, destaca-se que as decisões mais antigas
foram lidas em seu inteiro teor de modo a se identificar como o tribunal decidiu em cada
questão.
A segunda questão observada diz respeito à organização do tribunal. Como já
mencionado, o tribunal divide-se em turmas. Portanto, é possível que haja conflitos entre suas
decisões, ou seja, que em determinada questão polêmica, uma turma decida favoravelmente à
defesa do adolescente e outra decida favoravelmente à acusação. A análise das questões em que
houve divergência (Casos 52 e 53) será fundamental, como se observará no Capítulo 7.
A terceira questão verificada é a da variação entre o entendimento de ministros da
mesma turma. Como as decisões são tomadas sob a forma de votação, é possível que os juízes
discordem sobre a solução para o caso. Esse tipo de divergência, porém, foi encontrada apenas
em decisões relativas a um caso (Caso 49).
Após a identificação dessas três questões (variação temporal, variação entre turmas e
variação entre ministros), obtiveram-se 53 casos. É relevante observar, nesse ponto, a coesão
do tribunal, cujo entendimento variou em apenas três casos ao longo do tempo e cujas turmas e
98 O mesmo foi feito em relação às súmulas, à exceção da súmula 492, em que diversas decisões apontadas como
originárias expressaram entendimento contrário ao da súmula. 99 Igualmente, foram incluídas as decisões da seção “veja” quando foram encontradas menos de cinco decisões até
que fossem obtidos cinco casos, de modo a obter-se uma pluralidade maior de casos, iniciando-se a conferência
pelos casos mais antigos. 100 Apenas em três casos foram encontradas decisões relevantes na seção “veja” (Caso 3, Caso 32, Caso 53). 101 Isso não foi possível apenas em um caso (Caso 19). Nesse caso, a defesa argumentou que o adolescente não
poderia ser internado provisoriamente antes de ser formalmente acusado do cometimento de ato infracional. O STJ
decidiu que a acusação formal não é pré-requisito para a internação, mas decidiu pela soltura do adolescente, pois
considerou a decisão de primeira instância que impôs a internação mal fundamentada.
93
ministros discordaram em apenas dois casos. Assim, se os trabalhos que buscam estudar os
preditores das decisões de tribunais costumam tomar características dos juízes como variáveis
explicativas do comportamento do tribunal, essa não parece ser uma boa estratégia para o STJ,
dada a falta de variação entre as posições de seus juízes. Porém, deve-se fazer a ressalva de que
isso não significa que os juízes não discordem, mas apenas que não manifestam suas
discordâncias nos julgamentos. É possível, pois, que encontrem outros meios, não observáveis
em pesquisa como esta, de compor suas divergências.
O Apêndice A desta pesquisa resume informações básicas sobre o processo de seleção
das decisões. Nele, são encontrados os grupos de decisões selecionados para compor o objeto
empírico da investigação (referidos no trabalho como casos). Esses casos são identificados a
partir de numeração em ordem crescente de acordo com a sequência do procedimento de
apuração de ato infracional (descrito no Capítulo 3), à exceção das decisões em que houve
divergência entre as turmas, deixadas por último. Esse apêndice traz os trechos das obras
jurídicas que indicaram que cada questão é considerada controversa102, bem como o grupo de
palavras-chave utilizado e a lista de decisões encontradas em cada busca, identificadas pela sua
numeração dada pelo STJ. Além disso, o campo “observação” indica se houve a aplicação de
algum critério de exclusão, entre os definidos nesta seção, bem como informa se houve
divergência entre órgãos julgadores e ministros em relação a cada questão. Por fim, o apêndice
reúne informações sobre a decisão mais antiga de cada grupo (cujos vocabulários de motivos
serão analisados). Essas informações consistem no que foi pedido pela parte recorrente e no
que foi decidido pelo tribunal.
4.3 AS DECISÕES SELECIONADAS
O quadro disponibilizado no Apêndice B resume essas questões. Elas são colocadas sob
a forma de pergunta, enfatizando o que representam na prática para os adolescentes submetidos
à justiça juvenil e não o que significam em termos jurídicos. Juntamente com essa pergunta, é
apresentado um resumo da questão a partir do que as partes solicitaram em termos práticos. Na
formulação dessas questões, buscou-se manter a questão da forma como foi elaborada nas obras
jurídicas pesquisadas e no informativo “Jurisprudência em Teses”. Contudo, em algumas
situações, a questão colocada pelas obras jurídicas foi traduzida de modo distinto pelo tribunal.
102 No caso de mais de uma obra ter indicado a questão como controversa, foi escolhido o trecho que melhor
resume a questão.
94
Nesses casos, formulou-se a questão a partir da forma como o tribunal decidiu sobre o tema103.
Os casos são apresentados de acordo com a sequência do procedimento, cuja descrição
detalhada pode ser observada no Capítulo 3 (inclusive com menção à maioria desses casos). A
numeração utilizada é a mesma encontrada no Apêndice A, servindo de referência aos casos ao
longo do texto.
103 Por exemplo, nas obras jurídicas foi encontrada questão sobre a necessidade de o adolescente ser acompanhado
por curador caso seus pais não estejam presentes em audiência. Contudo a questão formulada pelo STJ disse
respeito à necessidade de o curador ser pessoa distinta do defensor público. Desse modo, a pergunta formulada foi
feita a partir dessa questão.
95
5 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA: A QUALITATIVE COMPARATIVE
ANALYSIS E A CODIFICAÇÃO DOS VOCABULÁRIOS DE MOTIVOS
O objetivo deste trabalho é observar o que o Superior Tribunal de Justiça decide em
relação ao controle penal e à proteção processual de adolescentes e como suas decisões são
justificadas. Nesta seção, essa questão é separada em duas partes. Para se observar o padrão
decisório do tribunal, utiliza-se técnica de pesquisa chamada qualitative comparative analysis
(QCA), a qual permite a observação da associação entre fenômenos em estudos de n pequeno
ou médio, a partir da utilização da teoria dos conjuntos. Para se observarem as justificativas
apresentadas pelo tribunal, serão identificados e codificados os vocabulários de motivos
utilizados.
Embora essas duas etapas envolvam procedimentos de pesquisa realizados
separadamente, a análise do material empírico, com o objetivo de responder à pergunta de
pesquisa, será realizada em conjunto. Como se observou no Capítulo 2, o “o quê” e o “porquê”
da punição são compreendidos como teoricamente associados neste trabalho: relações de força
são, também, relações de sentido (BOURDIEU, 2015, p. 176). A Seção 5.1 aborda as técnicas
de pesquisa utilizadas para a identificação do padrão decisório do tribunal. A Seção 5.2 descreve
os procedimentos realizados para a identificação dos vocabulários de motivos utilizados pelo
tribunal.
5.1 ANÁLISE DO PADRÃO DECISÓRIO
A observação de como o tribunal decide quando se depara com situações em que pode
optar por ampliar ou reduzir o controle penal de adolescentes e ampliar ou reduzir a proteção
processual a que estes têm direito poderia ser feita de maneira bastante simples. Bastaria tomar
os 53 casos encontrados neste trabalho como paradigmáticos, separá-los em casos relativos ao
controle penal e casos relativos à proteção processual e observar quais os resultados das
decisões em cada grupo. Se em 80% dos casos relativos à proteção processual, o STJ decidisse
de acordo com o que a acusação pede, seria possível concluir que o tribunal atua, de modo geral,
no sentido de restringir a proteção processual de adolescentes. Se em 60% dos casos relativos
ao controle penal de adolescentes o STJ decidisse de acordo com o que a acusação pede, seria
possível concluir que o tribunal atua, de modo geral, no sentido de ampliação do controle penal,
embora sua atuação seria mais ambivalente do que a observada nos casos sobre proteção
96
processual. Considerando que esses números correspondem não a uma amostra, mas à
totalidade da população104 de casos paradigmáticos decididos pelo tribunal, desde a
promulgação do ECA, seria possível fazer tais inferências.
Contudo, conforme proposto no Capítulo 3, há outras dimensões do comportamento do
tribunal que são consideradas a partir da revisão da literatura. Uma delas é sua atuação de acordo
com a gravidade do caso. Outra é sua postura em relação à imposição da medida de privação
de liberdade. Além dessas duas questões, esta seção proporá – em seguida – que seja observada
também a solução que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece para cada caso. Assim,
argumenta-se que é relevante apreender como o tribunal decide em relação a todos esses
aspectos: i. tipo de caso (relativo ao controle penal ou à proteção processual); ii. gravidade; iii.
internação e iv. solução do ECA. A verificação de como o tribunal julga em relação a essas
questões exige uma técnica distinta da simples quantificação do resultado das decisões de
acordo com o tipo de caso. Essa seção demonstra que esses aspectos da atuação do tribunal
podem ser estudados a partir da adaptação da qualitative comparative analysis (QCA). O caráter
comparativo dessa técnica reside no fato de que ela promove uma comparação entre casos (que
neste trabalho correspondem a cada grupo de decisões do STJ sobre uma questão
paradigmática), buscando observar um padrão de associação entre os atributos de cada caso
(que neste trabalho correspondem aos quatro aspectos supramencionados) e seu resultado (que
neste trabalho corresponde a um desfecho favorável à acusação ou à defesa).
A QCA é uma abordagem e uma técnica de pesquisa desenvolvida por Charles Ragin
(2014 [1987]), baseada na teoria (booleana) dos conjuntos, ainda pouco utilizada no Brasil105.
Ela constitui uma abordagem, pois tem um modo específico de pensar a conexão entre
fenômenos sociais e de pensar a relação entre teoria e dados empíricos. Ela é também uma
técnica, pois constitui um conjunto de regras que permitem a execução da pesquisa. Embora a
utilização da QCA neste trabalho se dê na condição de técnica de pesquisa e não de abordagem,
esses dois aspectos serão desenvolvidos para que se compreenda como ela será
instrumentalizada. A seção seguinte descreve a proposta de abordagem da QCA.
104 Ou pelo menos ao total de casos mais relevantes que chegam ao tribunal, como observado no Capítulo 4. 105 Em 2011, Dias realizou levantamento sobre o uso dessa abordagem no país, não tendo encontrado nenhum
artigo que a utilizasse (p. 11).
97
5.1.1 A QCA como abordagem de pesquisa
A proposta de Ragin se insere em uma tradição comparativista das ciências sociais, que
busca explicar fenômenos macrossociais a partir da comparação entre grandes unidades de
análise, como diferentes países (RAGIN, 2014, p.7). Um desse tipo, por exemplo, buscaria
explicar a ocorrência de revoluções camponesas em diferentes países. Embora a QCA possa ser
utilizada tanto em estudos que tenham pretensões distintas da de produzir uma explicação
causal a fenômenos sociais, bem como em estudos que não busquem estudar fenômenos
macrossociais, é importante situar o contexto em que a proposição de Ragin se insere.
Conforme Ragin, duas formas de pensar a pesquisa social estariam colocadas nos
estudos comparativos: uma abordagem quantitativa e uma qualitativa. Desse modo, Ragin
percebeu que a própria forma de pensar a pesquisa social e as relações de causalidade estavam
moldadas por essas abordagens. Assim, sem rejeitar a tarefa de produzir explicações causais
para fenômenos sociais, Ragin propôs uma maneira diferente de pesquisa que as sintetizasse106.
No estudo de revoluções, por exemplo, a tendência dos pesquisadores seria de ampliar
o foco da pesquisa, comparando um grande número de países em que houve revoluções, ou de
restringir a pesquisa a uma análise em profundidade de um grupo restrito de países (RAGIN,
2008, p. ix). Enquanto nos primeiros é possível que se perca a conexão entre os dados
examinados e os processos empíricos que de fato ocorreram, nos segundos, a capacidade de
generalização das conclusões obtidas é extremamente restrita. Segundo Ragin, a principal
diferença entre os trabalhos do primeiro e do segundo tipo é o fato de serem variable-oriented
(orientados por variáveis) e case-oriented (orientados por casos), respectivamente.
Nos estudos orientados por casos, o foco principal são os casos em sua complexidade.
Mais preocupada com a especificidade do objeto empírico do que com o teste de teorias,
essa abordagem busca verificar o que os casos têm de único. Assim, a comparação entre
poucos casos permite observar complexos causais, isto é, como características específicas
dos casos se combinam para explicar por que determinado fenômeno ocorre. Além disso,
essa proximidade com os casos suspende as pressuposições de que os casos e suas
características se equivalem (RAGIN, 2014). Essa percepção seria mais difícil de alcançar
em estudos que trabalham com banco de dados extensos nos quais as características dos
casos são expressas a partir de valores ou categorias que os tornam equivalentes na análise.
106 A QCA é sintética, pois ela reúne algumas características de ambas as perspectivas mencionadas. Assim, não
se trata de uma combinação de abordagens, em que, por exemplo, o estudo de caso é realizado juntamente com
uma análise de regressão, como é frequente em estudos que utilizam mixed methods.
98
Estudos de caso, porém, apresentam algumas limitações. Uma delas é sua baixa
capacidade de generalização – afinal, não se sabe se os muitos casos não analisados se
comportam de modo semelhante aos analisados. Ainda, a análise de casos em sua especificidade
torna difícil a percepção de semelhanças entre eles, já que, com um exame aprofundado, sempre
é possível perceber algo que dois ou mais casos têm de diferente, apesar de sua similitude.
As investigações que enfatizam a relação entre variáveis, por outro lado, interessam-se
menos pelo que os casos têm de único do que pela comparação entre algumas dimensões
partilhadas pelos casos, traduzidas em variáveis. Desse modo, recorrendo frequentemente à
análise de regressão aplicada a uma amostra de n grande, observam o efeito médio de uma
variável em outra, controlados os efeitos das demais variáveis. Essa abordagem, se por um
lado possui uma grande capacidade de generalização, por outro, sacrifica a complexidade
dos casos, os quais representam apenas uma linha em um banco de dados.
Tendo em vista as vantagens e limitações dos dois grupos de trabalhos, Ragin buscou
desenvolver uma abordagem capaz de abranger estas e superar aquelas (2008, p.2). Uma dessas
superações consiste em apreender um padrão de comportamento de determinado fenômeno,
sem perder de vista as características específicas dos casos, ou seja, combinar generalização e
profundidade. Isso se concretizaria, para Ragin, por meio de uma combinação de perspectivas.
O pesquisador partiria de preocupações específicas anteriores à pesquisa (dedução), mas
reformularia essas preocupações a partir das características dos casos examinados (indução),
em um movimento duplo entre teoria e empiria. Desse modo, no teste de um modelo de
explicação, novas variáveis poderiam ser adicionadas, bem como reclassificadas quanto ao seu
valor, a partir da análise dos casos, e até mesmo alguns casos poderiam ser excluídos da análise
ou outros incluídos de acordo sua relevância teórica. Assim, a QCA possibilita a construção de
determinados problemas de pesquisa e a utilização de abordagem metodológica coerente com
eles que não seriam formulados e abordados de modo adequado pelas abordagens
tradicionais107.
Para desenvolver essa abordagem, Ragin valeu-se de princípios da teoria (booleana) dos
conjuntos. Conforme o autor, as ciências sociais se baseiam fundamentalmente na ideia de
pertencimento a conjuntos, embora isso não seja formulado expressamente. Assim, quando se
constata, por exemplo, que pequenos fazendeiros são avessos a tomar decisões arriscadas, está-
107 O objetivo desta subseção é sintetizar o raciocínio utilizado por Ragin para desenvolver a QCA. Assim, não
será realizada comparação específica sobre estudos qualitativos e quantitativos que buscam formular explicações
causais. Para uma revisão sobre o tema conferir (RAGIN, 2014, p. 53-68). Para uma comparação entre os principais
pressupostos das duas abordagens conferir (SEAWRIGHT, 2005).
99
se dizendo que pequenos fazendeiros compõem um subconjunto que faz parte do conjunto de
pessoas que são avessas ao risco (2008, p. 13). Segundo Ragin, trabalhos qualitativos
frequentemente operam a partir da ideia de conjuntos, já que buscam semelhanças entre os casos
que analisam, de modo a identificar conexões explícitas entre eles. Em investigações que
consistem na entrevista de indivíduos, por exemplo, pesquisadores frequentemente constroem
tipologias que classificam os entrevistados em grupos. Embora não reivindiquem que seus
resultados se estendem a populações maiores, é comum que afirmem que, pelo menos naqueles
casos, indivíduos que partilham determinadas características comportaram-se desta ou daquela
forma.
O que Ragin sugere é que esse tipo de raciocínio pode ser mais bem realizado pensando-
se as conexões entre fenômenos em termos de relações de conjunto, o que auxilia a compreender
como uns são causados por outros. As “variáveis independentes”, portanto, seriam vistas como
condições que causam um resultado, a “variável dependente”. Diz-se que uma condição é
necessária para produzir o resultado se sempre que o resultado ocorre ela está presente (ou seja,
a condição é um superconjunto que contém todos os casos em que o resultado ocorreu). De
outra parte, diz-se que uma condição é suficiente, se, sempre que ela está presente, o resultado
ocorre (ou seja, a condição é um subconjunto contido pelo conjunto de casos em que o resultado
ocorreu).
Desse modo, a comparação entre casos que partilham um resultado semelhante pode
mostrar que todos eles têm uma característica ou uma combinação de características em comum,
algo, portanto, que parece ser necessário para que o fenômeno ocorra108. Se, sempre que um
resultado ocorre, está presente determinada condição, ela é condição necessária para que ele
ocorra. Já a comparação de casos que têm uma combinação de características idênticas pode
revelar que eles apresentam um resultado semelhante, o que, portanto, parece indicar que essas
condições são suficientes para que o resultado ocorra. Se, sempre que essas condições ocorrem,
o resultado ocorre, elas são suficientes para que ele ocorra.
É importante observar que a causalidade buscada por essa técnica difere da buscada por
métodos quantitativos. Estes se baseiam em uma causalidade probabilística para calcular o
efeito médio que variáveis independentes exercem em uma variável dependente. A noção de
causalidade da QCA, por outro lado, é configuracional, isto é, permite observar como uma
condição interage com outras (formando uma configuração de condições) na produção de
determinado resultado. Além disso, parte de uma ideia de equifinalidade, ou seja, mais de uma
108 Utiliza-se a expressão “parece ser”, pois a conclusão de que um fenômeno causa outro depende de considerações
teóricas.
100
condição ou configurações de condição podem explicar o mesmo resultado.
Ainda, observe-se que a relação entre condições e resultados é assimétrica, o que difere
da ideia de correlação, em que se baseia a regressão. A correlação é simétrica, pois ocorre
apenas quando a presença de uma condição está vinculada à presença de um resultado, e a
ausência dessa condição está vinculada à ausência desse resultado (no caso de uma correlação
positiva). Para a QCA, porém, o fato de uma condição ser suficiente para que um resultado
ocorra não significa que a ausência dessa condição seja suficiente para que o resultado não
ocorra. Portanto, se uma correlação explica a ocorrência do resultado e sua não ocorrência, para
a QCA é necessário explicá-los separadamente.
A partir dessa breve descrição da QCA é possível abordar o modo como ela será
utilizada neste trabalho e as semelhanças e diferenças em relação à proposta de Ragin. Em
primeiro lugar, destaca-se que a QCA é útil para se pensar a associação entre atributos dos casos
e seus resultados, em um estudo como este, em que o número de casos é de 53. Apesar de Ragin
demonstrar que é possível a utilização da QCA para estudos de n grande (2008, p. 190-212), e
de usuários da QCA enfatizarem que a grande inovação da QCA reside na forma de se pensar
a associação entre fenômenos (SCHNEIDER; WAGEMANN, 2012, p. 77), é inegável sua
contribuição no sentido de possibilitar a apreensão de um padrão de associação entre fenômenos
em estudos de n pequeno e médio, em que técnicas estatísticas, como a regressão, não podem
ser utilizadas.
Em segundo lugar, observa-se que, diferentemente do que Ragin propõe, a busca pela
associação entre atributos dos casos e seu resultado neste trabalho é feito de modo
exclusivamente dedutivo, a partir da revisão de literatura exposta no Capítulo 3. Portanto, não
houve uma busca por novos atributos a partir da leitura dos casos, o que se explica pelo fato de
que, ao contrário do que propõe Ragin, este trabalho não busca condições que possam explicar
por que o tribunal decide de uma forma ou de outra, mas sim observar como o tribunal decide
na presença dos atributos selecionados como relevantes.
Em terceiro lugar, destaca-se que a preocupação desta pesquisa não é a de testar um
modelo construído teoricamente que explique o comportamento do Superior Tribunal de
Justiça. Nesse sentido, o próprio Ragin sugere que a QCA não necessariamente “envolve o uso
de conceitos ou da linguagem de necessidade e suficiência ou qualquer linguagem de
causalidade” (2008, p. 20). Sua principal vantagem reside na capacidade de demonstrar ligações
entre fenômenos sociais. Portanto, em vez de condições suficientes ou necessárias, o
pesquisador pode estar apenas buscando conexões entre atributos que seus casos exibem e
101
resultados, sem tentar estabelecer qualquer tipo de conexão causal. Esse é precisamente o caso
deste trabalho.
É justamente a relação entre atributos e o resultado das decisões o que se busca
evidenciar nesta pesquisa a partir da utilização da QCA. Por exemplo, objetiva-se saber não
apenas como o STJ decide em casos relativos ao controle penal, mas também em casos que são
relativos ao controle penal e que são graves. Igualmente, busca-se observar como o STJ decide
em casos que são não apenas relativos à proteção processual, mas também em que o ECA sugere
um resultado contrário à defesa, por exemplo. A relação entre esses atributos pode ser pensada,
portanto, a partir de relações de conjuntos, como propõe a QCA.
Nesse sentido, embora sem a utilização da linguagem de necessidade e suficiência, as
características básicas da QCA são úteis a esse trabalho. São elas: i. a ideia de que uma
combinação de atributos pode estar associada a um resultado (que Ragin chama de causalidade
configuracional); ii. a ideia de que um resultado pode estar associado a mais de uma combinação
de atributos (equifinalidade) e iii. a ideia de que a associação de certos atributos a determinado
resultado não significa que a ausência desses atributos esteja associada à ausência desse
resultado. Por exemplo, se casos que são relativos à proteção processual e que dizem respeito a
casos graves estiverem associados a um resultado a favor da acusação, isso indica que diante
dessa combinação de atributos o STJ costuma restringir garantias (primeira ideia); mas isso não
significa que essa combinação de atributos seja a única associada a este resultado, pois, por
exemplo, o STJ pode também decidir a favor da acusação em casos que são relativos ao controle
penal e que são graves (segunda ideia); o que não significa que casos que não são relativos ao
controle penal e que não são graves estejam associados ao resultado oposto – a favor da defesa
–, pois as associações entre combinações de atributos e resultados não são simétricas (terceira
ideia). Uma vez compreendida a forma como a lógica de pesquisa da QCA será adaptada a este
trabalho, é possível observar sua instrumentalização enquanto técnica de investigação. A
próxima seção ocupa-se dessa questão.
5.1.2 A QCA como técnica de pesquisa
Para realizar a análise do padrão de associação entre atributos dos casos e resultados
neste trabalho, são necessárias quatro etapas. Essas etapas serão descritas brevemente nesta
seção e executadas nas subseções seguintes. Apesar de essa opção implicar certa repetição,
acredita-se que a descrição abstrata da instrumentalização da QCA nesta seção, seguida pela
102
aplicação de cada passo de modo aplicado ao trabalho na seção seguinte, permite que a
execução seja mais bem compreendida.
O primeiro passo da utilização dessa técnica é estabelecer quais são os atributos que se
buscam relacionar com determinado resultado. De acordo com o problema de pesquisa
proposto, essas condições são: i. o tipo de caso (relativo ao controle penal ou a proteção
processual), ii. a gravidade do caso (grave ou não), iii. o fato de o caso dizer respeito à
internação e iv. a solução literal que o ECA apresenta à questão (a favor da defesa ou da
acusação). Igualmente, é necessário escolher o resultado a ser associado a essas condições, isto
é, o fato de o STJ decidir a favor da defesa ou da acusação. A importância dos três primeiros
foi justificada no Capítulo 3. A importância do atributo “solução do ECA” será abordada mais
adiante. Já os resultados que se buscam observar dizem respeito ao caso ter como desfecho uma
decisão favorável ao pedido da defesa ou da acusação, classificação que será descrita na
sequência.
A segunda etapa do procedimento consiste na classificação, de cada um dos 53 casos de
acordo com os atributos que estes exibem. Isso é feito atribuindo-se valores distintos para cada
atributo de modo dicotômico, isto é, com valores de 1 e 0. O valor 1 indica a presença do
atributo e o valor 0 indica sua ausência ou a presença de um atributo oposto. A escolha desses
valores é feita de modo aleatório, visto que não há nenhuma diferença entre designar o valor 1
ou o valor 0 para cada atributo ou resultado. A única questão relevante nessa classificação é
que todas as decisões classificadas da mesma forma exibam o mesmo valor.
Assim, aos casos graves, por exemplo, pode ser atribuído o valor 1 e aos casos “não
graves” o valor 0. Isso indica, portanto que os casos com valor 1 para este atributo pertencem
ao conjunto de casos graves e não pertencem ao conjunto de casos não graves, ao passo que os
casos com valor 0 pertencem ao conjunto de casos não graves e não pertencem ao conjunto dos
casos graves. É possível, porém, classificar as condições em mais de dois tipos, utilizando-se,
por exemplo, valores 0, 1 e 2109. Por exemplo, como se verá mais adiante, será relevante a este
trabalho classificar a gravidade em três categorias: graves, leves, e aqueles que não são nem
graves nem leves, pois a gravidade não é relevante ao caso. O resultado, a seu turno, deve ser
109 A utilização da classificação dicotômica é chamada de csQCA, pois trabalha com crisp sets, isto é, conjuntos
bem delimitados. Já a classificação com mais de um valor é denominada mvQCA, pois é multi-value, ou seja,
apresenta múltiplos valores. Posteriormente, Ragin desenvolveu outra abordagem baseada na ideia de graus de
pertencimento a conjuntos, em que um caso pode pertencer a um conjunto em determinado grau e a outro conjunto
em outro grau (RAGIN, 2008). Ela é chamada de fsQCA, pois trabalha com fuzzy sets, isto é, conjuntos que não
são bem delimitados. Isso permitiria, por exemplo, diferenciar casos mais graves e menos graves. Assim, um caso
gravíssimo poderia ter valor 0,9 e um caso um pouco grave valor 0,6. Essa diferenciação não foi feita neste
trabalho, pois considerou-se que o pertencimento a conjuntos bem delimitados é apropriado para classificar os três
diferentes atributos investigados.
103
classificado dicotomicamente. O procedimento de atribuição de valores a cada atributo e a cada
resultado exibido por cada caso é chamado de calibragem.
Na terceira etapa, após a calibragem, é construída uma “tabela crua” que mostra como
cada caso foi classificado em relação a cada atributo e a cada resultado. Nessa tabela, as linhas
são representadas pelos casos e as colunas mostram como os atributos e o resultado de cada
caso foram classificados. Assim, todos os casos que tenham recebido valores idênticos para
todos os atributos são agrupados, o que permite a observação de qual resultado é mais observado
em cada combinação de atributos.
Esse agrupamento permite a execução da quarta etapa do procedimento: a confecção de
uma “tabela da verdade”. Em vez de mostrar como as condições e os resultados se manifestam
em cada caso, a “tabela da verdade” resume a relação entre atributos e resultados, demonstrando
quais combinações de atributos estão associadas a cada resultado. Assim, cada linha dessa
tabela corresponde a uma combinação de casos com atributos idênticos, sendo as colunas
indicativas dos valores dos atributos dessa combinação e o resultado ao qual elas estão
associadas.
5.1.2.1 Classificação do resultado dos casos
Segundo a hipótese do “pior dos dois mundos”, o judiciário brasileiro estaria tratando
adolescentes com a mesma severidade frequentemente constatada na justiça criminal adulta,
mas com a informalidade historicamente associada à justiça juvenil. A primeira parte da
hipótese é a de que o judiciário costuma ampliar o controle penal de adolescentes quando tem
essa oportunidade. A segunda parte é a de que o judiciário costuma restringir a proteção
processual a adolescentes quando tem essa oportunidade. Para saber se isso, de fato, ocorre na
atuação do Superior Tribunal de Justiça, utilizando-se a QCA, é necessário diferenciar os
resultados possíveis a que o tribunal pode chegar nos casos paradigmáticos em que decide.
Como parâmetro para classificar o resultado dos casos, utilizou-se a solicitação da parte
que recorreu ao tribunal em cada caso. Assim, se a defesa recorreu, e o tribunal decidiu de
acordo com o que esta pediu, o resultado foi classificado como “a favor da defesa”. Por outro
lado, se o tribunal decidiu de modo contrário à defesa, o resultado foi classificado como “contra
a defesa”. Nos casos em que a acusação recorreu, e o tribunal decidiu de acordo com o que esta
pediu, classificou-se o resultado como “a favor da acusação”. Por outro lado, se o tribunal
decidiu de modo contrário ao que a acusação pediu, o resultado foi classificado como “contra
a acusação”. Resultados classificados como “a favor da defesa” ou “contra a acusação” serão
104
considerados idênticos. Igualmente, resultados classificados como “contra a defesa” ou “a favor
da acusação” serão considerados idênticos.
Assim, independentemente de quem recorrer, o resultado de uma decisão será
classificado sempre como “a favor da defesa”/“contra a acusação” ou “a favor da
acusação”/“contra a defesa”. Ao primeiro par foi atribuído o valor “0”. Ao segundo par foi
atribuído o valor “1”. Ao longo do trabalho as referências a esses resultados serão realizadas
de modo independente de quem efetivamente recorreu no caso110. O Apêndice C demonstra
como cada caso foi classificado em relação ao resultado, trazendo pequeno trecho de cada
decisão que resume o desfecho dado pelo STJ à questão.
Duas observações são relevantes em relação a essa classificação. A primeira delas é a
de que concluir que a decisão foi “a favor da acusação” quando a defesa recorreu e não teve seu
pedido atendido não significa que os membros do Ministério Público, órgão responsável pela
acusação, que participaram de qualquer fase do processo (seja em primeira instância, seja em
segunda instância, seja, ainda, no STJ) tenham manifestado uma tese contrária à sustentada pela
defesa. Na dinâmica do procedimento, quando uma parte recorre, é dada oportunidade à outra
parte de se manifestar sobre o pedido feito no recurso. Essa manifestação, contudo, não é
obrigatória, nem deve ser no sentido contrário ao do recurso. Portanto, é teoricamente possível
que, diante de um recurso da defesa, o Ministério Público não se manifeste ou, ainda, que
manifeste concordância com o pedido da defesa111. Igualmente, é teoricamente possível que a
defesa concorde ou não se manifeste sobre o pedido da acusação, quando esta recorre. Apesar
dessa constatação, será considerado que uma decisão “contrária à defesa” equivale a uma
decisão “favorável à acusação” e que uma decisão “contrária à acusação” equivale a uma
decisão “favorável à defesa”, para facilitar a menção aos resultados das decisões.
A segunda observação pertinente à classificação do resultado é a de que é importante
perceber que decidir “a favor” da defesa ou da acusação não diz respeito a um juízo de valor
sobre se o conteúdo da decisão teria um impacto “positivo” ou “negativo” em termos de
controle penal e de proteção processual. Realizar esse tipo de raciocínio implicaria o
engajamento em um debate normativo sobre a questão que, embora possa ser relevante em
110 A identidade do recorrente não foi considerada relevante, já que a questão foge ao problema de pesquisa
proposto. Contudo, é importante frisar em boa parte dos 53 temas paradigmáticos, há decisões originadas de
recursos da defesa e outras originadas de recursos da acusação (cada parte solicitando o oposto da outra). 111 No caso das ações de habeas corpus – que compreendem uma grande parte dos “recursos” que chegam ao
Superior Tribunal de Justiça sobre a punição de adolescentes, pelo menos em relação à internação (BRASIL,
2010b, p. 39), – não há possibilidade de a parte contrária se manifestar sobre o recurso.
105
outros âmbitos, não auxilia na execução desta pesquisa, que deve se pautar por critérios
objetivos.
Assim, discussões sobre se a medida de internação é algo positivo ao jovem, pois
poderia retirá-lo de um ambiente de violência, ou negativo, pois a convivência com outros
internos poderia ampliar seu contato com a criminalidade, são irrelevantes a este trabalho.
Portanto, se a defesa sustentar a impossibilidade de internação (como fez em todos os casos em
que esta esteve em jogo), é em relação a esse pedido que o resultado do caso será classificado
como a favor da defesa ou da acusação. Desse modo, por exemplo, se a defesa recorrer em um
caso relativo à proteção processual do adolescente, e o STJ decidir contra esse pedido, será
considerado que o tribunal atuou no sentido de restrição da proteção processual, pois o resultado
foi “a favor da acusação”.
5.1.2.2 Classificação dos tipos de caso
A hipótese relativa à atuação do tribunal em relação ao controle penal de adolescentes
e à proteção processual exige que os casos sejam diferenciados entre aqueles que dizem respeito
à primeira questão e aqueles que dizem respeito à segunda. Essa diferenciação, de certa forma,
corresponde à classificação nativa entre aquilo que é relativo ao direito material (ou
substantivo) e aquilo que é relativo ao direito processual (ou adjetivo). Diferentes autores do
direito podem definir cada uma dessas áreas de modo distinto, mas, de maneira sintética, pode-
se afirmar que as questões relativas ao direito material dizem respeito à definição de condutas
criminosas, às sanções aplicáveis a elas e ao conjunto de princípios que regem a aplicação das
normas relativas à definição de condutas criminosas e de sanções. Já as questões relativas ao
direito processual são aquelas que dizem respeito ao procedimento por meio do qual é possível
a aplicação do direito material112.
112 Essa descrição coincide com a apresentada em obra de grande circulação no campo jurídico: “(...) Direito
material, é o Direito Penal propriamente dito, constituído tanto pelas normas que regulam os institutos jurídico-
penais, definem as condutas criminosas e cominam as sanções correspondentes (Código Penal), como pelo
conjunto de valorações e princípios jurídicos que orientam a aplicação e interpretação das normas penais. Direito
Penal adjetivo, ou formal, por sua vez, é o Direito Processual, que tem a finalidade de determinar a forma como
deve ser aplicado o Direito Penal, constituindo-se em verdadeiro instrumento de aplicação do Direito Penal
substantivo” (BITENCOURT, 2006, p. 8). No sistema garantista proposto por Luigi Ferrajoli, caro à discussão
sobre o direito penal juvenil observada no Capítulo 3, a definição do que correspondem a garantias penais e
garantias processuais pode ser observada no seguinte trecho: “Precisamente porque ‘delito’, ‘lei’, ‘necessidade’,
‘ofensa’, ‘ação’ e ‘culpabilidade’ designam requisitos ou condições penais, enquanto que ‘juízo’, ‘acusação’,
‘prova’ e ‘defesa’ designam requisitos ou condições processuais, os princípios que os primeiros exigem se
chamarão garantias penais, e os exigidos pelos segundos, garantias processuais” (FERRAJOLI, 1995, p. 91).
106
Neste trabalho, porém, propõe-se classificação distinta da operada pelos nativos, que
corresponda à construção do problema de pesquisa exibida no Capítulo 3. A primeira parte da
hipótese levantada em tal capítulo é a de que o judiciário possa estar atuando em um sentido de
colocar um número maior de adolescentes sob alguma forma de intervenção estatal (seja em
meio aberto, seja em meio fechado) e de intensificar essa intervenção (no sentido de utilizar
medidas que implicam maior restrição de liberdade), especialmente a internação.
Portanto, serão considerados como relativos ao controle penal de adolescentes os casos
em que o STJ estava diante de uma situação em que sua decisão tinha por escopo ampliar ou
restringir i. a possibilidade de imposição de determinada sanção ou ii. a possibilidade de
imposição de qualquer sanção (o que equivale a dizer que o tribunal está decidindo pela
colocação de maior ou menor número de jovens sob alguma forma de controle)113. Um exemplo
do primeiro tipo é o Caso 32, em que o tribunal teve de decidir se a medida de semiliberdade
pode ser aplicada em qualquer caso ou apenas nos casos em que há cometimento de violência
ou grave ameaça contra pessoa, reiteração no cometimento de infrações graves e
descumprimento reiterado de medida. Um exemplo do segundo tipo é o Caso 34, em que o
tribunal teve de decidir se adolescentes poderiam ser punidos quando passado muito tempo
entre o cometimento de um ato infracional e seu processamento ou quando o próprio
processamento levou muito tempo, ou ainda quando entre o processamento e a imposição da
medida tenha passado muito tempo. Essa decisão tem como consequência o aumento ou a
diminuição do número de jovens punidos, já que todos aqueles que se encaixam nas três
situações descritas poderão ou não ser punidos de acordo com o que o tribunal estabelecer.
Desse modo, algumas situações que seriam classificadas no âmbito jurídico como
relativas ao direito processual serão categorizadas neste trabalho como relativas ao controle
penal de adolescentes. Por exemplo, no Caso 14, o STJ teve de decidir se a manifestação da
vítima é necessária para que adolescentes possam ser punidos quando cometem determinados
crimes para os quais a legislação adulta exige essa manifestação, como o estupro e o ato de
danificar objeto de outra pessoa (crime de dano). Essa questão jurídica costuma ser classificada
como relativa ao procedimento, uma vez que diz respeito a uma condição para que o processo
possa ser iniciado. Todavia, de acordo com a preocupação deste trabalho, a situação se enquadra
em um caso em que o tribunal teve de decidir sobre a possibilidade de punição de determinado
113 Houve ainda um caso em que se discutiu a possibilidade de restrição de atividades externas de adolescentes em
cumprimento de medida de semiliberdade pelo poder judiciário (Caso 49). Considerando que, neste caso, o que
estava em disputa era a possibilidade de imposição de uma sanção mais ou menos intensa, considerou-se que ela
diz respeito à possibilidade de imposição de determinada sanção.
107
grupo de adolescentes (aqueles que cometem atos cujo processamento a legislação adulta exige
a manifestação da vítima). Mais do que dizer respeito ao procedimento, portanto, essa questão
diz respeito à ampliação ou restrição do controle penal de adolescentes114.
O Apêndice D demonstra como cada caso foi classificado, apontando se a questão diz
respeito i. à ampliação ou diminuição do número de adolescente submetidos à punição; ii. a
respeito da ampliação ou diminuição de possibilidade de aplicação de determinada sanção, ou
ainda iii. a uma questão que embora seja tratada como processual no campo do direito, diga
respeito a um dos itens anteriores. Além disso, indica que a casos classificados dessa forma foi
atribuído o valor 0.
Os casos relativos à proteção processual de adolescentes foram assim entendidos por
dizerem respeito a qualquer questão levantada pelas partes relacionada ao procedimento (a não
ser que envolvessem o que se definiu como “controle penal” nos parágrafos anteriores).
Portanto, mesmo quando o caso não tenha se referido a questões que, no âmbito dos estudos da
punição, sejam consideradas como garantias (como, por exemplo, o direito a um advogado), foi
classificado como relativa à proteção processual por dizer respeito ao procedimento. Por
exemplo, no Caso 41 o STJ teve de decidir qual seria o prazo correto para a apresentação de
determinado recurso ao tribunal. Embora essa questão possa não ser entendida como
obviamente relativa à proteção processual do adolescente, ela expressa uma controvérsia no
mundo jurídico a respeito do procedimento a ser seguido para a imposição de uma punição,
cujo resultado pode favorecer a tese apresentada pela defesa ou pela acusação. Assim, esse caso
foi classificado como relativo à proteção processual.
Por fim, observa-se que as próximas seções deste trabalho farão referência aos casos
relativos ao controle penal de adolescentes como casos “materiais” e aos casos relativos à
proteção processual de adolescentes como casos “processuais”. Isso porque, apesar de essas
nomenclaturas referirem-se a categorias nativas que não correspondem exatamente às
114 De modo semelhante à proposta deste trabalho, Machado, Pires e outros (2010a) propõem uma classificação
distinta da utilizada pelos nativos do campo jurídico. Seguindo os trabalhos de Pires (2001 apud BRASIL, 2010a),
a preocupação dos autores é a de criar uma tipologia para ser usada como ferramenta analítica para examinar a
produção legislativa de normas penais. Em sua proposta, criam sete tipos de normas penais, entre os quais se
assemelham a este trabalho as categorias “normas de sanção” e “normas de processo”. As primeiras “fornecem
informações sobre qual, quanto e como será a pena” (p. 21). As segundas “estabelecem os mecanismos que
permitem equacionar, conduzir e decidir sobre um conflito que possa ser objeto de intervenção penal” (p. 22).
Essas categorias, porém, não são idênticas as propostas neste trabalho, visto que alguns dos casos decididos pelo
STJ se encaixariam em outras das sete categorias propostas pelos autores. Apesar de os sete tipos de normas penais
propostos pelos autores serem úteis para apreender a complexidade não apenas de normas penais, mas também de
comportamentos de tribunais, como é o caso deste trabalho, optou-se pela utilização de classificação simplificada,
que seja suficiente para dar conta do problema de pesquisa proposto.
108
categorias analíticas utilizadas neste trabalho, elas cumprem a função de tornar a leitura do texto
mais fluida, visto que abreviam expressões muito longas.
5.1.2.3 Classificação da gravidade dos casos
Conforme desenvolvido no Capítulo 3, entre os objetivos desta pesquisa está o de
observar como o Superior Tribunal de Justiça decide quando se depara com casos considerados
graves e com casos considerados não graves. Em tal capítulo observou-se que alguns autores
interpretam essa ênfase no que o adolescente praticou como uma descaracterização da justiça
juvenil, a qual teria sido inicialmente criada para atuar a partir das características dos jovens e
não a partir de seus atos (e.g., FELD, 1993, p. 240). Igualmente, observou-se que trabalhos
como os de Oliveira (2016), Almeida (2016), Dal Pos (2010) e Silva (2010) demonstram que
essa distinção faz parte do funcionamento das varas de infância e juventude no Brasil. Além da
questão do cometimento de crimes graves, esses trabalhos apontam para a relevância da
reincidência, sobretudo em crimes graves.
Portanto, para observar como o STJ decide em relação a essa questão, os 53 casos
julgados pelo tribunal foram classificados entre graves, leves, e aqueles que se aplicam a
qualquer grupo de adolescentes independentemente da gravidade. Em estudos sobre sentencing,
isto é, sobre como réus condenados a determinados crimes são sentenciados, a classificação do
que é leve ou grave pode ser feita tendo como base os crimes cometidos por cada réu. De igual
modo, a definição de quais réus são reincidentes e quais não são pode ser feita a partir da ficha
de antecedentes de cada réu. Neste trabalho, porém, os casos não dizem respeito a adolescentes
específicos. Em realidade, cada caso estudado neste trabalho afeta determinado grupo de
adolescentes cuja situação se encaixe na questão decidida no caso. Por exemplo, no Caso 6 o
STJ teve que decidir se adolescentes que descumprem uma medida socioeducativa imposta a
partir de remissão podem ser internados. Nesse caso nenhum ato específico foi cometido por
um adolescente específico. Contudo, o caso afeta um grupo de adolescentes que se encaixam
na situação “ter descumprido medida imposta a partir de remissão”. A questão que se coloca,
portanto, é como definir gravidade e reincidência a partir de casos assim.
Em primeiro lugar, destaca-se que foram agrupados na categoria “graves” os casos em
que o adolescente é reincidente e os casos em que cometeu ato grave. Para definir se um ato é
grave ou leve foi utilizada como parâmetro a legislação penal adulta, a qual estabelece
quantidade mínima e máxima de tempo de punição. Assim, por exemplo, o Caso 29, em que o
STJ teve que decidir se adolescentes que praticam o ato infracional de tráfico de drogas – para
109
o qual a legislação adulta prevê pena de cinco a 15 anos – podem ser internados, foi considerado
grave. Já o Caso 28, em que o tribunal teve que decidir se adolescentes que praticam o ato
infracional de ameaça – para o qual a legislação adulta prevê pena de um a seis meses –, foi
considerado leve.
Contudo, a grande maioria dos casos julgados pelo STJ não diz respeito a adolescentes
que tenham cometido atos específicos, como já observado. Por exemplo, no Caso 50, o STJ
teve que decidir se é possível que adolescentes cumpram medida de internação em
estabelecimentos prisionais (destinados a adultos). Já no Caso 5, o STJ teve que decidir se é
possível a aplicação de medidas socioeducativas quando o adolescente recebe uma remissão.
Em casos como estes não é possível fazer uma associação direta às penas previstas na legislação
adulta, pois não dizem respeito a atos específicos. Todavia, é possível associá-los,
indiretamente, a essas penas.
Isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos três incisos de seu artigo 122,
estabelece como possibilidade de aplicação de medida de internação as seguintes situações: i.
“ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa”; ii. “reiteração no
cometimento de outras infrações graves” 115; iii. “descumprimento reiterado e injustificável da
medida anteriormente imposta”. Como pode se observar, o primeiro inciso se refere a situações
às quais a legislação penal atribui penas altas116. Um exemplo de crime cometido mediante
violência ou grave ameaça à pessoa é o roubo, cuja pena é de quatro a 10 anos. Já o segundo
inciso diz respeito à reincidência (reunida aos casos que dizem respeito a atos graves neste
trabalho). Todos os casos, portanto, que trataram de adolescentes que se enquadram nos incisos
i e ii foram classificados como graves117. Por exemplo, no Caso 18, o STJ teve que decidir se o
tempo de internação provisória (antes da sentença) pode exceder 45 dias. Como a internação
provisória é aplicável nos casos abarcados pelos incisos i. e ii., esse caso foi considerado como
grave.
115 Da leitura desses dois itens é difícil depreender o que a legislação estabelece como reincidência em atos graves.
Certamente esses atos não são os cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, já que estariam cobertos
pelo primeiro inciso. Contudo, a legislação deixa em aberto o que são esses atos graves. Essa questão foi decidida
pelo STJ no Caso 31. 116 Não foi necessário, portanto, o estabelecimento de uma quantidade precisa de pena que divida as penas entre
altas ou baixas, visto que: a) em apenas dois casos foi utilizado tempo de pena da legislação adulta (um deles com
pena de cinco a 15 anos e outro com pena de um a seis meses); b) nos demais casos pressupôs-se que a violência
ou grave ameaça equivale a uma pena alta na legislação adulta. 117 Os casos que envolviam adolescentes aos quais foram aplicada remissão mais de uma vez, como no Caso 30
em que o STJ teve que decidir se o recebimento de remissões anteriores poderia ser considerado “reiteração” e,
portanto, autorizar a aplicação da medida de internação, foram classificados como leves. Isso porque a remissão
não envolve um procedimento por meio do qual se declara que o adolescente tenha cometido um ato, mas apenas
uma decisão de que o processo não prosseguirá.
110
Em resumo, os casos graves são aqueles aos quais a lei adulta atribui penas altas, aqueles
em que se pressupõe que a lei adulta atribua penas altas (por terem sido cometidos mediante
violência ou grave ameaça) e os casos de reincidência118. Aos casos graves foi atribuído o valor
1. Todos os demais casos foram considerados como não graves. A esses casos foi atribuído o
valor 0.
Além dessa diferenciação entre casos graves e não graves, é interessante para este
trabalho diferenciar, entre os casos não graves, aqueles que são indiferentes à gravidade e
aqueles que são propriamente leves. Essa classificação “escalonada” da gravidade permitirá
uma análise mais detalhada do comportamento do STJ. Foram considerados “leves” os casos
diametralmente opostos aos graves, isto é, aqueles aos quais são aplicáveis penas baixas de
acordo com a legislação adulta e aqueles aos quais indiretamente se pressupõe que são aplicadas
penais baixas, ou seja, os que não se enquadram nos incisos I e II do artigo 122 do ECA. Foram
considerados “indiferentes à gravidade” os casos que se aplicam a adolescentes que podem se
encaixar tanto nas situações descritas como graves, quanto nas situações descritas como leves.
Por exemplo, no Caso 38, o STJ teve que decidir se é possível a aplicação de medidas
socioeducativas a adolescentes que completaram 18 anos de idade. Como esse caso se aplica a
qualquer medida e a qualquer adolescente (reincidente ou não), ele é considerado indiferente à
gravidade. Nessa classificação escalonada da gravidade, foi atribuído o valor 1 para os casos
leves, 2 para os indiferentes à gravidade e 3 para os graves.
As duas classificações – a que sublinha a diferença entre casos graves e não graves e a
que sublinha a diferença entre casos graves, leves e indiferentes à gravidade –, portanto, serão
utilizadas neste trabalho. A justificativa para classificar cada caso, bem como os valores
atribuídos a eles pode ser observada no Apêndice E.
Por fim, para tornar possível a observação de como o tribunal atua em relação à
internação, os casos foram classificados como “relativos à internação” ou “não relativos à
internação”. Aos primeiros, foi atribuído o valor 1 e aos segundos o valor 0. Considerando que
essa classificação é evidente, não foi criado apêndice específico para justificar porque cada caso
foi classificado de uma ou de outra forma. Contudo, a atribuição dos valores pode ser observada
na tabela crua, sobre a qual trata a seção 5.1.2.5.
118 A palavra reincidência, aqui, é utilizada sem nenhuma conotação jurídica, mas apenas com o intuito de indicar
a repetição do cometimento de um ato infracional. Como será observado no Caso 52, em que o STJ teve que
discutir o que significa “reiteração no cometimento de infrações graves”, a diferenciação entre a categoria jurídica
da reincidência e da reiteração será objeto de disputa entre os órgãos julgadores do tribunal.
111
5.1.2.4 Classificação da “solução do ECA”
Observar o que o STJ decide em relação ao que as partes solicitam em seus recursos é
extremamente revelador da orientação que o tribunal emite acerca da punição de adolescentes,
já que permite verificar como o STJ se comporta quando tem a possibilidade de ampliar e de
restringir o controle penal e de ampliar ou restringir a proteção processual de jovens. Contudo,
não se sabe quão arrojados ou inovadores juridicamente são os diferentes pedidos. Por exemplo,
a defesa solicitou, no Caso 22, que seja reconhecido pelo STJ que adolescentes devem ter o
direito de apenas se manifestar no processo após todas as testemunhas serem ouvidas, o que lhe
permitiria se defender melhor. Contudo, o ECA prevê que o adolescente seja ouvido no início
do processo. Assim, o que a defesa está solicitando é que o tribunal amplie a proteção processual
de adolescentes em relação ao que a lei estabelece. Em situação distinta, no Caso 18, a defesa
pediu que o STJ reconheça que adolescentes não podem permanecer internados
provisoriamente por mais de 45 dias, como prevê o ECA. Nesse caso, a defesa solicitou que
seja concedida exatamente a proteção processual que a lei estabelece. O Caso 22 e o Caso 18,
portanto, são diferentes em relação ao que está sendo demandado do tribunal.
O fato de o tribunal estar mais ou menos inclinado a ampliar ou a restringir a proteção
processual do adolescente não apenas em relação ao que a defesa pediu, mas também em relação
ao que a lei estabelece, é extremamente revelador de sua orientação. Tomando o conjunto de
todos os casos processuais, é possível pensar que há níveis de proteção processual que o tribunal
está disposto a conceder: i. maior do que a lei prevê; ii. igual ao que a lei prevê e iii. menor do
que a lei prevê. O mesmo pode ser dito em relação aos níveis de controle penal que o tribunal
pode estabelecer. O que se propõe neste trabalho é a criação de um atributo que dê conta dessas
diferenças, de modo a se observar de maneira mais detalhada o comportamento do tribunal.
Por exemplo, se o tribunal decidir a favor da acusação na grande maioria dos casos
processuais isso significa que, diante da possibilidade de ampliar ou de restringir a proteção
processual de jovens, o tribunal costuma optar pela restrição. Contudo, se em todos esses casos,
o que a defesa pediu estava além do que o ECA previa, então, na realidade, o tribunal não se
mostrou disposto a restringir a proteção processual em relação à legislação, mas apenas a
conceder a proteção já prevista em lei. Portanto, observar diante de quais casos (materiais ou
processuais, graves ou leves, relativos à internação ou não) e diante das diferentes combinações
entre esses atributos o tribunal se mostrou disposto a interpretar de modo criativo o Estatuto
para decidir a favor da defesa ou da acusação é mais revelador de sua posição do que sem a
inclusão desse atributo.
112
Assim, cada caso será classificado de acordo com a compatibilidade do pedido das
partes em relação ao que o ECA estabelece, de modo a se verificar, se, em cada caso, a parte
está pedindo algo que está previsto no ECA ou algo além do que está previsto no ECA. Essa
classificação, todavia, merece alguns esclarecimentos. A principal dificuldade desse
procedimento, conforme Ortiz (2014), reside no fato de o cientista social, ao levar em conta o
que o direito ou a lei estabelece em sua investigação, correr o risco de se deslocar da posição
de um observador de fatos para à de um operador do jurídico, que interpreta normas de acordo
com as fontes do direito.
Para evitar esse problema, categorizaram-se as decisões do STJ de acordo com a solução
literal que o ECA (e em algumas situações a Lei do SINASE) dá ao caso. Apesar de os juízes
do tribunal disporem de inúmeras fontes para decidir, como a doutrina jurídica, precedentes,
Constituição e outras leis, decidiu-se instrumentalizar esta variável a partir da literalidade do
ECA para evitar que o pesquisador produza sua própria interpretação sobre o direito. Assim,
não se está sustentando que quando o tribunal decide de modo distinto ao que o ECA estabelece,
esteja agindo ilegalmente. O que ocorre, neste caso, é que o tribunal se mostrou disposto a
exercer uma interpretação mais criativa (com base em outros critérios) para decidir a favor da
defesa ou da acusação, o que é extremamente revelador de sua posição em relação aos outros
atributos definidos como teoricamente relevantes.
Por exemplo, a acusação solicitou em uma das decisões que diz respeito ao Caso 8 que
o STJ reconhecesse que é desnecessário que o membro do Ministério Público ouça o
adolescente antes de decidir processá-lo, apesar de o ECA prever essa exigência. Diversas
opiniões jurídicas são possíveis sobre a questão. O Tribunal de Justiça de cuja decisão a
acusação recorreu concluiu que mesmo que seja difícil encontrar um adolescente em algumas
situações e levá-lo até o Ministério Público, é fundamental tentar localizar o jovem para que ele
seja ouvido, pois, a partir dessa oitiva, o Ministério Público pode decidir não processar o jovem
e oferecer uma remissão. O STJ, por outro lado, concluiu que essa decisão sobre a remissão
pode ser tomada pelo Ministério Público a partir do relato escrito do caso, não sendo necessário
que o adolescente seja ouvido. Do ponto de vista desta pesquisa nenhuma das duas decisões é
errada, ilegal, inconstitucional ou contrária à “doutrina jurídica”. Entretanto, o fato de que o
STJ esteja disposto a decidir a favor da acusação mesmo quando o ECA sugere um resultado a
favor da defesa mostra que o tribunal está disposto a utilizar outros critérios, que diferem do
que a lei estabelece, para restringir a proteção processual de adolescentes. Se fizer isso na
maioria dos casos que decide, por exemplo, revelará que está disposto a conceder menos
proteção processual do que o ECA estabelece – independentemente de seus motivos serem
113
corretos ou não –, o que revela sua posição sobre o tema.
Desse modo, em cada caso apresentado ao tribunal, observou-se o que as partes
solicitaram e qual o resultado previsto nos artigos do ECA diretamente relativos à questão.
Assim, por exemplo, no Caso 13, a defesa pediu que o STJ reconhecesse que é necessária, nos
crimes que envolvam drogas, a realização de um laudo preliminar sobre a substância para que
o adolescente possa ser processado. Considerando que o ECA não prevê a realização desse
laudo e estabelece que a representação não depende de prova de autoria e de materialidade119,
a solução do ECA para o caso foi considerada “a favor da acusação”. Já no Caso 44, por
exemplo, a defesa solicitou que o STJ reconhecesse que adolescentes que descumprem medida
de internação em meio aberto possam ficar internados apenas por três meses. Considerando que
o ECA estabelece o prazo de três meses para essa internação, a solução foi classificada como
“a favor da defesa”. É importante observar que, mesmo quando as partes invocaram a aplicação
de outra lei, levou-se em consideração apenas o que o ECA prevê, de modo que o mesmo
parâmetro de classificação foi usado para todos os casos. Além disso, é importante observar
que nos casos em que nenhum artigo do ECA previa solução para a situação (Casos 1, Caso 40
e Caso 43), utilizou-se o próprio resultado da decisão para classificar a solução do ECA. Assim,
nestes três casos, como a decisão do STJ foi contra o jovem, o atributo “solução do ECA” foi
classificado como “contra a defesa”. Ainda, observa-se que, em dois casos (Caso 32 e 36), não
foi possível estabelecer qual seria a solução do ECA. Nesses dois casos o STJ teve de decidir
se determinadas regras relativas à internação deveriam ser aplicadas à semiliberdade. O artigo
do Estatuto que regula a questão, porém, estabelece que à semiliberdade aplicam-se “no que
couber, as disposições relativas à internação”. Considerando que “no que couber” é uma
expressão absolutamente vaga, considerou-se que o ECA não prevê solução para a questão.
Nesses casos, portanto, a solução foi classificada a partir do resultado a que o STJ chegou.
É importante notar que essa estratégia, conquanto reduza a imprecisão da classificação
e evite o engajamento em uma postura normativa, não torna a classificação indiscutível, visto
que o próprio sentido literal da lei pode não ser interpretado da mesma forma por observadores
distintos. Considera-se, porém, que o viés que esse tipo de interpretação carrega é inerente a
qualquer tentativa de estabelecer um sentido preciso da literalidade da lei. Desse modo, a
alternativa a ela seria simplesmente aceitar que a legislação possui conteúdo absolutamente
indeterminado e tratar os casos como iguais independentemente do que defesa e acusação
solicitam ao tribunal em relação à lei, o que, como se observou, implicaria uma análise menos
119 Sobre essa questão, conferir a descrição do procedimento na Seção 3.3.
114
precisa do comportamento do tribunal. A medida mais adequada a se tomar, portanto, é realizar
essa classificação expondo os critérios que a nortearam em cada caso, de modo que se
demonstre claramente o raciocínio empregado. Essa classificação pode ser encontrada no
Apêndice F. O texto que explica como cada caso foi classificado toma a perspectiva do que a
defesa solicitou, já que a maioria dos casos levados ao STJ foi originada por recursos da defesa.
Nos casos em que o recurso se originou da acusação, a explicação considerou que o pedido da
defesa é o oposto ao da acusação. Ao final desse exercício, foram atribuídos os valores 1 para
quando o ECA prevê solução a favor da acusação, e 0 para os casos em que prevê solução a
favor da defesa.
5.1.2.5 A tabela crua
Após a classificação de cada atributo de cada caso, é montada uma “tabela crua”. Essa
tabela indica o pertencimento de cada caso aos conjuntos de atributos e aos dois resultados
possíveis. A tabela crua que resume os dados deste trabalho pode ser observada abaixo. Os
casos 52 e 53 não foram incluídos nessa tabela, visto que não farão parte da análise do padrão
decisório por meio da QCA. Isso porque esses casos não têm um resultado único, já que os dois
órgãos julgadores do tribunal divergem em relação à orientação correta nesses casos. Isso não
significa que eles não serão mencionados ao longo da análise, mas apenas que não serão
analisados via QCA, pois essa técnica não admite que o mesmo caso tenha resultados
contraditórios, pois um caso não pode pertencer ao conjunto de casos com resultado 0 e ao
mesmo tempo pertencer ao conjunto de casos com resultado 1.
Tabela 1 – Tabela crua
Número do
Caso Tipo de Caso Gravidade
Gravidade
Escalonada
Internação Solução do
ECA Resultado
1 0 0 2 0 1 1
2 1 0 2 0 1 1
3 1 0 2 0 1 1
4 1 0 1 0 1 1
5 0 0 1 0 1 1
6 0 0 1 1 0 0
7 1 0 1 0 0 0
8 1 0 2 0 0 1
9 1 0 2 0 0 1
10 1 0 2 0 0 1
11 1 0 1 0 1 0
12 0 0 1 0 1 0
115
13 1 0 2 0 1 0
14 0 0 2 0 1 1
15 1 0 2 0 0 0
16 1 0 2 0 1 1
17 0 0 1 1 1 0
18 0 1 3 1 0 0
19 1 1 3 1 1 1
20 1 0 2 0 0 0
21 1 0 2 0 1 1
22 1 0 2 0 1 1
23 1 0 2 0 1 1
26 1 0 2 0 1 1
27 1 0 2 0 1 1
28 0 0 1 0 1 1
29 0 0 2 0 1 1
30 0 0 1 1 1 0
31 0 1 3 1 0 1
32 0 0 1 1 0 0
33 0 0 1 1 1 0
34 0 0 1 0 1 1
35 0 0 2 0 0 0
36 0 0 2 0 1 0
37 1 0 2 0 1 0
38 0 0 1 0 1 1
39 0 0 1 0 0 1
40 0 0 2 0 1 1
41 0 1 3 1 0 1
42 0 1 3 1 1 1
43 1 0 2 0 0 1
44 1 0 1 1 1 0
45 1 0 1 1 1 1
46 0 0 1 1 0 0
47 0 1 3 1 1 1
48 0 0 1 1 1 0
49 0 0 2 0 1 1
50 0 0 2 0 1 1
51 0 0 1 0 1 1
É a análise da intersecção ente esses conjuntos – expressos em cada coluna – que permite
à QCA observar a associação entre fenômenos. Por exemplo, se os casos que pertencem aos
conjuntos “grave”, “processual” e “solução do ECA a favor da defesa” também pertencerem ao
conjunto de casos “resultado a favor da acusação”, isso indicaria que o tribunal costuma
contrariar o ECA em casos processuais e graves para restringir garantias processuais a
adolescentes. Apesar de a QCA operar a partir da observação da relação entre conjuntos, não é
necessário à análise que os conjuntos sejam expostos graficamente, visto que a tabela da
116
verdade resume a relação entre os conjuntos. A construção de todas as tabelas da verdade
utilizadas neste trabalho foi feita utilizando-se o programa TOSMANA (versão 1.53), criado e
disponibilizado gratuitamente por Lasse Cronqvist120.
O exame do padrão decisório completo do tribunal é feito a partir da análise da “tabela
da verdade”, a qual sintetiza como o tribunal se comportou em cada combinação de atributos
de casos. Essa tabela é extremamente semelhante à tabela crua. A principal diferença é que ela
agrupa, na mesma linha, os casos que exibem os mesmos atributos, o que diminui o número de
linhas da tabela e permite observar mais claramente a associação entre combinações de atributos
e resultados. Por exemplo, a tabela da verdade feita a partir da tabela crua acima teria – se
excluída a coluna da gravidade e mantida a da gravidade escalonada (que traz a mesma
informação que a anterior, mas com mais detalhes) – 24 linhas, isto é, 24 combinações de
atributos possíveis. A primeira coluna à esquerda, portanto, exibiria as 24 combinações de
atributos121. Já a última coluna à direita indica o resultado que costuma estar associado a cada
combinação de atributos. Contudo, essa tabela não será utilizada para a análise deste trabalho.
De acordo com a proposta de Ragin de utilização da QCA, a tabela da verdade deveria
ser analisada levando-se em conta todos os atributos dos casos, isto é, incluindo-se todas as
colunas da tabela crua. Isso porque o objetivo do autor é o de observar se combinações de
atributos (que ele chama de condições) são suficientes ou necessárias para a produção de um
resultado122. Assim, a exclusão de uma das colunas da tabela crua na construção da tabela da
verdade seria ilógica, visto que os atributos dessa coluna seriam fundamentais para testar
hipóteses causais sobre como esses atributos (combinado com os das outras colunas) explicam
os resultados.
Todavia, nesta pesquisa, o objetivo não é o de testar se os atributos dos casos e suas
diferentes combinações são condições suficientes para que o tribunal decida a favor da defesa
ou da acusação. Seu objetivo é o de observar como o tribunal decide quando diante de situações
(atributos) distintas. Assim, é possível construir diferentes tabelas da verdade a partir das
120 O software está disponível em: https://www.tosmana.net/. 121 O número de combinações possíveis é dado pela fórmula 2k2 * 3k3 ... * nkn em que k = número de atributos (ou
condições) e n = número de classificações para cada atributo (VLINK; VLIET, 2007, p. 11). No caso deste
trabalho, a fórmula é 23 * 31 = 24. Isso porque há três atributos que exibem duas classificações e um atributo que
exibe três. 122 Para concluir se determinada combinação de condições é suficiente para a produção de um resultado, Ragin
(2008, p. 46) sugere que essa combinação esteja associada a determinado resultado em 75% dos casos, índice que
o autor chama de “consistência”. Assim, mesmo que se observassem contradições entre combinações de condições
e resultados, se essas contradições ocorressem em menos de 25% dos casos, ainda assim a relação de suficiência
estaria configurada. Todavia, o autor argumenta que o procedimento ideal diante de contradições seria o de buscar,
por meio do exame dos casos contraditórios, explicações da contradição, criando novas condições até que se
observassem relações perfeitas entre conjuntos de combinações de condições e resultado.
situações que se desejam sublinhar. Por exemplo, se em determinado momento da análise o
objetivo for o de comparar como o tribunal decide, em casos processuais e em casos materiais,
então as colunas “gravidade” (e “gravidade escalonada”), e “internação” podem ser suprimidas.
A seção seguinte apresenta um panorama geral do comportamento do STJ nos casos processuais
e materiais, levando em conta o atributo “solução do ECA”. Os capítulos 6 e 7 farão análises
mais específicas, levando em conta os outros atributos.
5.1.3 Panorama do padrão decisório do Superior Tribunal de Justiça
Antes de se observar o panorama do padrão decisório do tribunal com a inclusão do
atributo “solução do ECA”, é apresentada quantificação abrangente de como o tribunal decidiu.
De maneira geral, o STJ decidiu de modo favorável à defesa em 39% dos casos e à acusação
em 61% dos casos. Especificamente quanto à hipótese do “pior dos dois mundos”, essa
proporção é semelhante. Em relação aos casos processuais, o tribunal decidiu a favor da defesa
em 32% dos casos e a favor da acusação em 68% deles. Já no que toca aos casos materiais, a
defesa foi favorecida em 45% dos casos e a acusação em 55% dos casos. Esses números
relevam, portanto, que, pelo menos em relação ao que é solicitado pelas partes, o tribunal está
mais disposto a ampliar o controle penal de adolescentes e restringir suas garantias. Todavia, a
diferença de apenas 10 pontos percentuais no resultado dos casos materiais revela uma certa
ambiguidade do tribunal em relação ao tema – a qual será analisada mais adiante. Além disso,
tais percentuais revelam que o tribunal está mais inclinado a restringir garantias do que a
ampliar o controle penal. A Tabela 2 auxilia a visualizar tais conclusões.
Tabela 2 – Comportamento do STJ de acordo com o tipo de caso
Número de
Casos Resultado Defesa
Resultado
Acusação
Processual 22 32% 68%
Material 29 45% 55%
Tais conclusões são extremamente reveladoras da posição do tribunal, visto que, diante
da possibilidade de favorecer qualquer das partes, optou por decidir em favor da acusação de
modo majoritário, tanto em casos processuais quanto em casos materiais. Contudo, como
mencionado anteriormente, é importante observar como o tribunal decide em relação àquilo
que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Dessa forma, é possível obter uma percepção
118
mais acurada do comportamento do tribunal, visto que tanto defesa quando acusação podem ter
solicitado interpretações jurídicas que destoam do que o Estatuto estabelece. Inserindo o
atributo “Solução do ECA”, portanto, é possível observar quais são as situações em que o
tribunal está inclinado a realizar uma interpretação mais criativa do ECA e em quais casos o
STJ simplesmente decide de acordo com o que está previsto no Estatuto.
Desse modo, a Tabela 3 resume quatro cenários distintos, que representam quatro
possíveis combinações de atributos: 1) casos processuais com o ECA favorável à defesa; 2)
casos processuais com o ECA favorável à acusação; 3) casos materiais com o ECA favorável à
defesa e 4) casos materiais com o ECA favorável à acusação. Em tal tabela, são apresentados
os resultados a que o tribunal chegou em cada um desses cenários, bem como o número de
casos levados ao STJ que se encaixam em cada cenário.
Tabela 3 - Comportamento do STJ de acordo com o tipo de caso e com a solução do ECA
Combinação Tipo de caso Solução do
ECA
Número de
Casos
Resultado
Defesa
Resultado
Acusação
C1 processual defesa 7 43% 57%
C2 processual acusação 15 27% 73%
C3 material defesa 10 70% 30%
C4 material acusação 19 32% 68%
Essa tabela revela não apenas em quantos casos o tribunal optou por contrariar a
literalidade da lei para negar garantias e expandir o controle penal mas também em quantas
situações o STJ contrariou o ECA para conceder mais garantias e restringir o controle penal. A
principal conclusão que pode ser inferida dessa tabela é a de que, comparando-se a atuação do
STJ em casos processuais e materiais – levando-se em conta sua postura diante do ECA –, o
STJ é mais “duro” em relação às garantias processuais do que em relação à expansão do controle
penal. Isso porque, de modo geral, o STJ adota uma interpretação literal do ECA em casos
materiais, quando este favorece a defesa (C3), mas, em casos processuais, tende a contrariar o
ECA para decidir a favor da acusação (C1). Além disso, a comparação entre as situações em
que o STJ adota orientação contrária ao que o ECA estabelece para decidir a favor da defesa
demonstra que o tribunal está mais disposto a fazê-lo nos casos materiais (32% dos casos),
como mostra C4, do que nos casos processuais (27%), como mostra C2, apesar de tal diferença
ser pequena.
Especificamente, em relação aos casos processuais, C1 demonstra que o STJ está
disposto a conceder poucas das garantias processuais previstas no ECA, visto que decidiu de
119
modo contrário ao que o ECA estabelecia em 4 de 7 casos (57%). Desse modo, a percepção dos
operadores do direito de que as garantias previstas pelo Estatuto não são observadas pelo
judiciário se confirma em relação à atuação do Superior Tribunal de Justiça.
Apesar dessa tendência em não conceder aos adolescentes as garantias processuais
previstas no ECA, C2 revela que, em 4 de 15 casos (27%), o STJ concedeu garantias não
previstas literalmente no Estatuto. Se por um lado, isso indica que o tribunal majoritariamente
não está disposto a ampliar as garantias processuais previstas no ECA, por outro, demonstra
não estar totalmente fechado a essa hipótese, pois se mostrou disposto a ampliar as garantias de
adolescentes em 04 situações. Portanto, embora o STJ tenha uma postura restritiva de garantias,
tanto em relação à perspectiva das partes quanto em relação ao que o ECA estabelece, há casos
em que esteve disposto a ampliar a proteção processual de adolescentes, o que revela certa
ambiguidade em sua atuação.
Em relação aos casos materiais (C3 e C4), por outro lado, levar em conta a solução do
ECA releva que o tribunal não age de modo claro no sentido de expansão do controle penal.
Em realidade, o STJ, na maioria dos casos, simplesmente afirma a interpretação literal do
Estatuto. Quando o ECA favorece a defesa, o STJ favorece a defesa em 70% dos casos (C3).
Quando o ECA favorece a acusação, o STJ favorece a acusação em 68% dos casos (C4). Ao
contrário do que faz nos casos processuais, portanto, nos casos materiais o STJ não contraria o
ECA (na maioria dos casos) para decidir contra a defesa, como mostra a comparação entre C1
e C3. Ainda, é interessante notar que, apesar de o STJ estar disposto a ampliar o controle penal
de adolescentes em contrariedade ao ECA em 30% dos casos (C3), está disposto a contrariar o
Estatuto para reduzir o controle penal em 32% dos casos (C4). Essa aparente ambiguidade da
posição do tribunal é mais bem compreendida observando-se como se comporta nos casos
materiais graves e leves, o que será abordado no Capítulo 7. Em tal seção será demonstrado
como o tribunal costuma restringir o controle penal em casos leves e ampliá-lo em casos graves.
De modo semelhante, costuma atrair os adolescentes reincidentes e que cometem atos graves
para a internação, ao mesmo tempo em que restringe tal medida para os casos leves.
Em resumo, essa exposição preliminar do padrão decisório do Superior Tribunal de
Justiça em relação aos casos processuais e materiais e em relação ao que estabelece o ECA
permite as seguintes inferências: i. quando diante da oportunidade de ampliar ou de diminuir o
escopo da proteção processual de adolescentes, o STJ decide no sentido de diminuição; ii.
quando diante da oportunidade de ampliar ou diminuir o controle penal sobre adolescentes, o
STJ decide no sentido de sua ampliação; portanto iii. em relação às questões que defesa e
acusação levam ao tribunal, o STJ se comporta de acordo com a hipótese do “pior dos dois
120
mundos”, afastando garantias e ampliando a punição. Contudo, levando em conta o que
estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, conclui-se que: iv. o STJ tende a decidir
pela diminuição das garantias processuais, mesmo que isso contrarie o ECA, embora esteja
inclinado, em alguns casos, a contrariar o ECA para conceder maior proteção processual, o que
revela uma postura relativamente ambígua em relação às garantias; v. o STJ tende a decidir pela
ampliação do controle penal quando o ECA recomenda tal ampliação e pela sua diminuição
quando o ECA recomenda tal diminuição, mas revela uma postura relativamente ambígua, visto
que ao mesmo tempo que em alguns casos contraria o ECA para ampliar o controle penal, em
outros o contraria para restringir o controle penal, o que é compreendido quando observado o
atributo “gravidade”, como se verá nos capítulos seguintes.
5.2 A CODIFICAÇÃO DOS VOCABULÁRIOS DE MOTIVOS DAS DECISÕES
Conforme Mills, “vocabulários de motivos ordenados a diferentes situações estabilizam
e guiam o comportamento e a expectativa das reações de outros” (1940, p. 911). Essa definição
é alinhada com a proposta de se tomar a decisão judicial punitiva como ato de Estado, que
carrega o monopólio da violência física e simbólica legítima (BOURDIEU, 2015). A imposição
da punição em diferentes situações ou “ações situadas” é, portanto, acompanhada de
vocabulários de motivos que as legitimam. No caso do presente trabalho, propõe-se que as ações
situadas são as diferentes situações em que o tribunal decide. As quatro principais ações
situadas que nortearão a análise das orientações do Superior Tribunal de Justiça são: i. ampliar
o controle penal; ii. restringir o controle penal; iii. ampliar a proteção processual; iv. restringir
a proteção processual. Outras ações situadas relevantes são, por exemplo, os casos em que o
tribunal decide sobre a imposição da medida de privação de liberdade ou em casos que exigem
diferentes graus de gravidade. Já os vocabulários de motivos são as justificativas que o tribunal
apresenta para decidir em cada caso. Assim, este trabalho busca observar as conexões desses
vocabulários às diferentes ações situadas. Para tanto, é necessário identificar, codificar e
agregar em tipos semelhantes os vocabulários de motivos apresentados pelo STJ. Esta seção
descreve esse processo.
Para cada caso paradigmático foi selecionada uma decisão representativa para a análise,
conforme explicado no Capítulo 4. Ao total foram codificados vocabulários de 55 decisões.
Essas 55 decisões abrangem as representativas dos 51 casos em que não houve divergência
entre os órgãos julgadores do tribunal e uma decisão de cada turma do tribunal nos dois casos
em que a divergência foi identificada (Casos 52 e 53).
121
O primeiro procedimento realizado consistiu na leitura das decisões e na identificação
dos trechos relativos à questão paradigmática abordada em cada caso. Esse passo foi necessário,
pois as decisões podem julgar mais de uma questão polêmica, de modo que é fundamental isolar
as justificativas do tribunal para as questões especificamente estudadas em cada caso123. Além
disso, foram excluídos trechos de decisões de primeiro e de segundo grau utilizados apenas para
narrar os fatos (de modo a focalizar apenas os vocabulários que efetivamente estavam sendo
apresentados como motivos da decisão), bem como referências a precedentes dos tribunais sob
a forma de ementa, quando utilizados para reforçar o argumento da decisão124.
Após essa etapa, cada trecho relevante de cada decisão foi importado para o programa
QSR NVivo 11, software do tipo CAQDAS (computer-aided qualitative data analysis
software), que auxiliou na codificação dos casos. A utilização do programa NVivo facilita o
trabalho de codificação e de análise. Esses trechos são tratados como “fontes” no programa e
podem ser codificados em “nós”. Tais nós “são recipientes que armazenam a codificação, ou
seja, os nós irão conter a referência a uma porção de texto codificado” (BECKER; TEIXEIRA,
2001, p. 97). Essa forma de codificação permite, ao longo da leitura, a seleção do trecho a ser
codificado e o seu “envio” para a categoria escolhida, sendo desnecessária qualquer operação
adicional, como copiar e colar o texto para outro arquivo. Ainda, possibilita que o mesmo trecho
seja codificado em quantos “nós” forem necessários, caso determinada porção de texto se
enquadre em mais de uma categoria. Os nós, portanto, foram utilizados para codificar os
vocabulários de motivos ao longo da leitura de cada decisão, ficando os vocabulários do mesmo
tipo agregados no mesmo nó.
Dessa forma, quando se realizou a análise dos vocabulários de motivos, puderam-se
acessar todos os trechos de todas as decisões que se relacionem a um mesmo tipo de
vocabulário, sem necessidade de se os procurar em cada decisão. Outra vantagem da utilização
do programa é que ele permite a importação da tabela crua, abordada na seção anterior,
possibilitando a vinculação entre os vocabulários de motivos codificados e as diferentes ações
situadas, isto é, aos diferentes conjuntos de atributos das decisões. Essa ferramenta é
imprescindível para a análise exposta nos Capítulos 6 e 7, visto que é justamente na vinculação
entre tipos de vocabulários de motivos e ações situadas que está o foco deste trabalho.
123 Entre os 55 casos analisados, houve uma decisão que se referiu a dois casos (Casos 3 e 22). Em cada caso,
porém, analisou-se o trecho da decisão que abordou a questão paradigmática à qual o caso se refere. 124 Em geral esses casos consistiam em uma argumentação seguida por expressões como “Nesse sentido” ou “Veja-
se” e citação de ementas de outras decisões.
122
O processo de identificação dos vocabulários apresentados nas decisões deu-se, de
maneira dedutiva, a partir do balanço bibliográfico sobre o tema da punição de adolescentes
esboçado no Capítulo 3. Assim, buscaram-se identificar a utilização de vocabulários como:
função atribuída à punição, comparação com a justiça criminal adulta, referências à gravidade
e às circunstâncias pessoais dos adolescentes. Todas essas questões foram abordadas pelas
decisões com maior ou menor frequência. Contudo, ao longo da leitura das decisões observou-
se (indutivamente) a utilização de vocabulários relativos a normas jurídicas (como a menção à
Constituição)125 e a importância de que se tomem decisões de acordo com o caso concreto na
justiça juvenil. Esses vocabulários também foram codificados.
Algumas decisões utilizaram diversos desses vocabulários, ao passo que outras
utilizaram apenas um. Houve ainda quatro decisões que não fizeram nenhuma menção a esses
vocabulários (Casos 36, 43, 51 e a decisão da Quinta Turma relativa ao Caso 53). Isso não
significa que essas decisões não apresentaram nenhum motivo, mas apenas que seus motivos
não se enquadram nos tipos de vocabulários construídos. Trata-se de decisões extremamente
curtas126, que utilizaram linguagem vaga127, ou ainda apenas citam algum artigo do ECA para
respaldar suas conclusões. A análise aprofundada desses vocabulários é realizada nos Capítulos
6 e 7. Contudo, assim como se fez em relação ao padrão decisório do STJ, apresenta-se, na
seção seguinte, um panorama dos vocabulários codificados e os critérios para seu agrupamento
em diferentes tipos.
5.2.1 Panorama dos vocabulários de motivos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça
Em relação aos vocabulários de motivos utilizados, observou-se a predominância das
referências à finalidade da medida (identificadas como conjunto punição e conjunto reabilitação
no Gráfico 2). É interessante observar, também, as referências à legislação adulta que foram
realizadas em 20 decisões, demonstrando a importância que o tribunal atribui à comparação
entre a justiça juvenil e a justiça criminal adulta. Já os vocabulários que afirmam a importância
125 Menções a artigos do ECA não foram codificadas como vocabulários de motivos, uma vez que quase todas as
decisões mencionam o Estatuto, já que os casos paradigmáticos dizem respeito justamente à sua interpretação. 126 No Caso 51, por exemplo, a porção da decisão que aborda a questão paradigmática examinada está neste trecho:
“Sem dúvida, merece acolhida a irresignação. Na verdade, constata-se dos autos que o recorrente nasceu em
25/11/1974, fl. 59, possuindo, à época da decisão de primeiro grau, 23 anos e atualmente 28, não mais sendo
possível impor-lhe quaisquer das medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, não
se justificando, assim, o prosseguimento da representação contra ele instaurada, que evidentemente perdeu seu
objeto”. 127 No Caso 36, por exemplo, o magistrado refere que sua decisão está correta, pois “basta uma simples
confrontação com os objetivos e os princípios da órbita infracional juvenil para conceber a possibilidade
questionada.”, sem referir quais sejam os objetivos da justiça juvenil.
123
de se observarem as características pessoais do adolescente foram os menos frequentes, apesar
das inúmeras referências ao caráter reabilitador da medida, comumente associado pela literatura
à ideia de reabilitação. Os vocabulários de motivos codificados nas decisões dos 53 casos
analisados podem ser observados no Gráfico 2. Os vocabulários do mesmo tipo utilizados mais
de uma vez na mesma decisão foram desconsiderados na confecção do gráfico para evidenciar
sua relevância entre as decisões.
Gráfico 2 – Tipos de vocabulários de motivos
Os vocabulários relativos ao papel da intervenção podem ser divididos em dois grupos:
os que afirmam a finalidade reabilitadora e de proteção ao adolescente da intervenção (conjunto
reabilitação) e os que afirmam sua finalidade punitiva (conjunto punição). Entre os primeiros,
foram agrupados os vocabulários que: i. afirmaram o caráter educativo da intervenção, alguns
deles acompanhados de ii. negação do caráter punitivo; iii. afirmaram o caráter educativo do
procedimento e iv. afirmaram a finalidade de proteção e contribuição para o desenvolvimento
do jovem. Os do segundo tipo afirmaram: v. o caráter punitivo da medida; vi. a necessidade de
proteção da sociedade e vii. a necessidade de prevenção de novas infrações. Portanto, esses
tipos de vocabulários foram agrupados a partir da referência direta ou indireta ao papel da
medida. Quanto às referências indiretas, o item iv foi associado à reabilitação dada a
proximidade da ideia de proteção e de desenvolvimento do jovem a esse ideal de intervenção.
Já os itens vi e vii foram associados à “punição”, visto que são finalidades vinculadas a
justificações da intervenção indiferentes à reabilitação do indivíduo, conforme sustenta Pires
(2006, p. 626).
10
8
9
9
19
11
20
9
5
4
Nulidades
Internação é excepcional
Gravidade é importante
Constituição
Conjunto reabilitação
Conjunto punição
Comparação lei adulta
Caso a caso
Características pessoais
Ato não é grave
124
Os vocabulários agrupados sob o tipo “Constituição” dizem respeito à invocação do
texto constitucional ou de princípio constitucional (como “devido processo legal”, por
exemplo), para respaldar a decisão. Já os vocabulários agrupados sob o tipo “Nulidades” dizem
respeito à referência à teoria jurídica das nulidades. Essa teoria diz respeito à solução jurídica
que deve ser encontrada para a situação em que a formalidade do procedimento não é obedecida.
Como se observará no Capítulo 6, esses dois vocabulários serão fundamentais para se
compreender a atuação do tribunal em relação à proteção processual de adolescentes.
Os vocabulários do tipo “ato não é grave” afirmam que determinado crime específico
não é grave, como, por exemplo, o ato de ameaçar alguém. Já os vocabulários do tipo
“gravidade é importante” afirmam a gravidade como um critério relevante para a tomada de
decisões no âmbito da justiça juvenil, sem se manifestar sobre a gravidade específica de algum
ato. Considerando que os primeiros estiveram sempre associados a resultados favoráveis à
defesa e os segundos, à acusação eles foram codificados em categorias distintas, apesar de que
a afirmação de que certo ato não seja grave afirme, também, a importância da gravidade.
A comparação à lei adulta diz respeito às situações em que o STJ buscou comparar a
situação de adolescentes à de réus adultos. De certa forma, os vocabulários com referência à
teoria das nulidades também dizem respeito a uma comparação com a situação de adultos, já
que essa teoria é amplamente utilizada no direito penal adulto. Contudo, dada sua especificidade
em relação às demais comparações realizadas, ela foi codificada em separado.
A ambiguidade em relação ao padrão decisório pode ser observada, também, na
associação dos distintos vocabulários aos possíveis desfechos das decisões (favorável à defesa
ou à acusação), como se observa no Gráfico 3. Nesse sentido, observa-se que o caráter
reabilitador da intervenção é mobilizado tanto para favorecer a defesa quanto para favorecer a
acusação. Contudo, o mesmo não pode ser concluído em relação ao caráter punitivo, muito mais
frequente em decisões favoráveis à acusação. Por outro lado, a comparação da justiça juvenil
com a justiça criminal adulta é associada tanto a resultados favoráveis à defesa quanto àqueles
favoráveis à acusação, o que revela que a comparação à justiça penal adulta é mobilizada de
modo ambivalente.
125
Gráfico 3 – Vocabulários de motivos mobilizados de acordo com o resultado das decisões
Mais importante, porém, que a apresentação geral sobre o padrão decisório do tribunal
(Seção 5.1.3) e os vocabulários de motivos utilizados (Seção 5.2.1), é analisar esses dois
aspectos conjuntamente, atentando para como o tribunal institui os contornos legítimos da
punição de adolescente no Brasil e as formas legítimas de se pensá-la. Os capítulos seguintes,
portanto, buscam observar quais vocabulários de motivos estão associados ao padrão dominante
de comportamento do STJ tanto em relação ao procedimento quanto em relação à intensidade
do controle penal, atentando para como esses vocabulários são construídos especificamente.
Além disso, buscam observar mais atentamente as ambivalências em relação ao padrão
decisório e aos vocabulários de motivos mobilizados. Portanto, nos Capítulos 6 e 7 serão
analisados em conjunto o padrão de comportamento do Superior Tribunal de Justiça e os
vocabulários de motivos utilizados, isto é, será abordado o que o tribunal “faz” e o que o tribunal
“diz”. Essa abordagem segue a proposição teórica de não desvincular prática e significado,
imposição física da punição e simbólica de sua legitimação. Todavia, considerando que as duas
grandes questões colocadas neste trabalho dizem respeito à atuação do STJ em relação à
126
proteção processual e ao controle penal de adolescentes, a análise é dividida em um capítulo
dedicado a cada tema.
127
6 A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS
CASOS RELATIVOS À PROTEÇÃO PROCESSUAL DE
ADOLESCENTES
A busca por um padrão de comportamento do tribunal em relação à proteção processual
de adolescentes permitiu duas conclusões. A primeira é a de que há uma tendência do STJ em
não conceder garantias processuais. Isso é verdade tanto em relação aos pedidos das partes,
visto que o tribunal decidiu a favor da acusação em 68% dos 22 casos em que esteve diante
dessa possibilidade, quanto em relação ao ECA, visto que se mostrou disposto a contrariar o
ECA em 57% dos casos para reduzir a proteção processual de adolescentes. A segunda
conclusão é a de que a atuação do tribunal não se dá apenas no sentido de restrição de garantias,
revelando-se, de certo modo ambígua. Isso porque o tribunal poderia ter contrariado o ECA em
um número maior de casos, bem como poderia não ter contrariado o ECA para ampliar garantias
em 27% dos casos.
Há, ainda, uma terceira conclusão em relação a esse padrão decisório, que diz respeito
à diferenciação entre casos graves, leves e aqueles que se aplicam tanto a graves quanto a leves.
Estes últimos estão identificados como “todos” na Tabela 4, a qual demonstra como o tribunal
decide em casos processuais de acordo com a gravidade e com a solução do ECA.
Tabela 4 – Resultado de decisões de casos processuais de acordo com a gravidade do caso e com a solução
do ECA
Combinação Tipo de
Caso Gravidade ECA Casos
Resultado
Defesa Resultado
Acusação
C1 processual leve defesa 1 100% 0%
C2 processual leve acusação 4 50% 50%
C3 processual todos defesa 6 33% 67%
C4 processual todos acusação 10 20% 80%
C5128 processual grave defesa 0 - -
C6 processual grave acusação 1 0% 100%
Em primeiro lugar, é importante observar que a grande maioria dos casos processuais
está inserida no grupo de casos que se aplicam tanto a situações graves como leves. Portanto, a
diferenciação entre esses casos não possui a mesma relevância que nos casos materiais, em que
128 Essa combinação, apesar de logicamente possível, não foi observada no material empírico analisado, o que é
chamado na linguagem da QCA de logical remainder (SCHNEIDER, WAGEMANN, 2012, p. 151)
128
a distribuição dos casos nos três diferentes graus de gravidade é mais igualitária. Ainda assim,
a comparação entre C1 e C2 revela que nos casos processuais leves, o STJ se mostrou mais
disposto a ampliar garantias do que as restringir. Em C1 o STJ acatou o pedido da defesa quando
esta solicitou algo que o ECA previa. Em C2 o STJ se mostrou disposto a contrariar o ECA
para ampliar a proteção processual de adolescentes em 50% dos casos. Se compararmos esse
comportamento em C1 e C2 com o exibido em C3 e C4, fica clara a disposição do tribunal em
conferir maior proteção processual nos casos leves do que nos que se aplicam tanto a graves
quanto a leves. Isso porque C3 e C4 demonstram que nos casos que se aplicam a situações
indiferentes à gravidade, o STJ costuma restringir a proteção processual, mesmo em
contrariedade ao ECA. Já C6 demonstra que, no único caso grave, o STJ decidiu restringir a
proteção processual (mesmo contra o ECA), o que revela uma diferenciação entre casos graves
e leves129.
A partir dessas três conclusões, este capítulo, objetiva compreender, em primeiro lugar,
como o tribunal constrói legitimamente a imposição desse modelo de procedimento de justiça
juvenil majoritariamente restritivo de garantias. Em segundo lugar, busca investigar como essa
relativa ambiguidade em seu comportamento se manifesta nos vocabulários de motivos
utilizados. Desse modo, almeja-se responder a questões como: Quais justificativas o STJ
apresenta para conceder garantias? Quais justificativas apresenta para as negar? O que é dito
sobre o papel da justiça juvenil e da punição de adolescentes nesses casos? O que é pertinente
juridicamente para ser objeto de manifestação e o que não é? Quais são as categorias legítimas
para se pensar sobre garantias processuais de adolescentes no Brasil instituídas pelo Superior
Tribunal de Justiça?
Ainda que diferentes decisões utilizem mais de um tipo de vocabulários de motivos, é
possível perceber quais são os tipos mais presentes. Embora, de modo geral, o STJ tenha se
orientado na direção de restrição de garantias, é importante observar, também, as situações em
que se orientou no sentido de sua ampliação, de modo a se perceberem as ambiguidades, não
apenas em relação ao padrão decisório, mas também em relação a sua legitimação.
Conforme se observou no Capítulo 3, desde a criação da justiça juvenil no Brasil e em
outros países, o estabelecimento de um procedimento diferenciado aos adolescentes foi
justificado a partir da necessidade de romper com a formalidade do processo penal adulto. Os
vocabulários de motivos empregados para justificar essa diferenciação residiam na necessidade
129 Os vocabulários de motivos que fazem algum tipo de menção à gravidade nos casos processuais serão
analisados no capítulo seguinte, em conjunto com os casos materiais. Isso porque poucos vocabulários desse tipo
estão associados aos processuais.
129
de remover barreiras que impediriam o papel do juiz de conhecer melhor o adolescente
(ALVAREZ, 1990, p. 91). Além disso, argumentava-se que não haveria necessidade de
proteção processual, pois não haveria nada contra o que proteger o adolescente, já que a
intervenção estatal ser-lhe-ia benéfica. Por outro lado, há um grupo de juristas que acredita que
a afirmação do caráter penal da justiça de jovens pode acarretar uma ampliação das garantias
processuais a que estes têm direito (e.g. SPOSATO, 2013; SARAIVA, 2006; COSTA, 2005).
Assim, se a informalidade do procedimento (ausência de garantias) foi historicamente
justificada pela finalidade educativa da intervenção estatal, a defesa da formalidade do
procedimento (ampliação de garantias) costuma estar vinculada a uma afirmação do caráter
punitivo da medida.
Contudo, a discussão sobre como deve ser o procedimento da justiça juvenil nas
decisões do STJ não é colocada em tais termos. A vinculação de vocabulários de motivos
relacionados ao papel da medida socioeducativa, embora presente nas decisões, foi observada
em apenas sete das 22 decisões. Além disso, a menção à função da intervenção não se deu nos
termos da mencionada oposição, em que reabilitação serve para justificar menos garantias e
punição serve para justificar mais garantias.
A partir da codificação dos vocabulários de motivos utilizados nas decisões e da criação
de tipos de vocabulários que guardem afinidade entre si, propõe-se que o padrão dominante
(restrição de proteção processual) e que a relativa ambiguidade com que o tribunal abordou
casos processuais podem ser compreendidos a partir da diferenciação entre três grupos de tipos
de vocabulários de motivos.
O primeiro grupo diz respeito a dois tipos de vocabulários: os relativos à teoria jurídica
das nulidades e os relativos à constitucionalização do procedimento. O primeiro tipo baseia-se
na ideia de que não é necessário observar a formalidade do procedimento caso a parte não seja
prejudicada por essa não observância – em referência à teoria jurídica das nulidades – e foi
observado em nove dos 15 casos que restringem garantias. Já o segundo, fundamenta-se na
ideia de que o procedimento da justiça juvenil deve obedecer a regras constitucionais e foi
observado em quatro dos sete casos em que o tribunal concedeu garantias a adolescentes. O
segundo grupo diz respeito a outros dois tipos de vocabulários: os que utilizam a comparação à
lei adulta ampliar a proteção processual de adolescentes (três casos) e os que fazem tal
comparação para restringi-la (cinco casos).
Além desses dois grupos, um terceiro grupo de decisões (sete de 22) faz referência ao
papel da punição e do procedimento. Entre as decisões que fazem referência ao papel da
punição, não há uma associação homogênea entre expansão e diminuição de garantias e
130
referência à função pedagógica ou punitiva da intervenção. As menções à necessidade de
proteção ou de reeducação do adolescente estão associadas tanto à ampliação de garantias
quanto a sua restrição. De igual modo, o caráter punitivo da medida é afirmado tanto em
decisões que ampliam as garantias quanto nas que as restringem. Já o argumento de que as
medidas socioeducativas têm por função defender a sociedade, por exemplo, foi utilizado
apenas em uma decisão, que restringiu a proteção processual, ao passo que o argumento de que
as medidas não possuem nenhum caráter punitivo foi utilizado apenas em decisões que
ampliaram a proteção de adolescentes.
O Gráfico 4 evidencia a frequência de utilização dos vocabulários de motivos nos casos
processuais pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o resultado da decisão (em termos
de afirmação ou de rejeição da garantia em debate).
Gráfico 4 – Tipos de vocabulários de motivos das decisões relativas à proteção processual de acordo
com o resultado130
Os vocabulários que se referem ao papel da intervenção do Estado estão identificados a
partir dos argumentos específicos utilizados nas decisões. Por exemplo, o vocabulário
“procedimento é educativo”, faz parte do “conjunto reabilitação”. Os vocabulários que estão
identificados com a legenda “afirma punição” e “afirma reabilitação” também fazem parte
130 Vocabulários do mesmo tipo que são utilizados mais de uma vez na mesma decisão foram contabilizados uma
única vez, de modo a evitar sua sobrerrepresentação no gráfico. Por exemplo, o Caso 11 faz referência à
Constituição em dois trechos, o que foi contabilizado como uma referência no gráfico.
131
desses conjuntos, mas se distinguem dos demais, pois afirmam explicitamente que a punição
tem um caráter punitivo ou reabilitador131.
É importante ressaltar que uma decisão pode apresentar mais de um vocabulário de
motivos, de modo que é possível, por exemplo, que uma decisão tenha afirmado a necessidade
de se observar a Constituição ao mesmo tempo que tenha afirmado que a medida possui caráter
reabilitador. Considerando que o objetivo do trabalho é observar os vocabulários de motivos
associados à afirmação ou rejeição de garantias processuais por parte do STJ, de modo a
identificar como o STJ legitima determinado modelo de justiça juvenil e quais ambiguidades
podem ser observadas na imposição desse modelo, a análise que segue não aborda a relação
entre os três grandes grupos de vocabulários identificados. Esses três grupos, como
mencionado, correspondem aos que se referem à Constituição e à teoria das nulidades (Seção
6.1), aos que se referem à comparação à lei adulta (Seção 6.2) e aos que dizem respeito ao papel
da medida e do procedimento (Seção 6.3). As três seções que seguem analisam cada um desses
grupos.
6.1 A OPOSIÇÃO ENTRE TEORIA DAS NULIDADES E CONSTITUCIONALIZAÇÃO
DO PROCEDIMENTO
Em relação às decisões que favorecem a acusação, isto é, que restringem a proteção
processual de adolescentes, a justificativa mais presente (em 9 de 15 casos) foi a de que não é
necessário observar formalidades do procedimento, pois não há prejuízo à defesa. Isso não
significa que este seja o único tipo de vocabulário de motivos utilizado em tais decisões, mas o
fato de que este tipo seja o mais frequente nas decisões que restringem garantias indica sua
prevalência sobre os demais. Nesses casos, explícita, e algumas vezes implicitamente, o tribunal
fez referência à teoria jurídica das nulidades. Essa teoria diz respeito às consequências que
devem receber as situações em que determinada norma procedimental não é seguida. O nome
“nulidades” se deve à referência ao fato de que o procedimento seria “nulo”, no sentido de sem
valor. Portanto, uma nulidade processual, na linguagem jurídica, corresponde a uma não
observância do procedimento que deve ser corrigida, o que pode envolver, por exemplo, o
reinício do processo desde o momento em que a regra procedimental passou a ser desrespeitada.
No campo jurídico, há inúmeras disputas, expressas tanto em embates judiciais como
no campo de produção da literatura jurídica (o que os atores jurídicos denominam de “doutrina
131 Tipos de vocabulários menos recorrentes nos casos processuais não estão no gráfico, como “características
pessoais”, “caso a caso”, “gravidade é importante”, “ato não é grave” e “internação é excepcional”.
132
jurídica”), sobre o tema das nulidades. Para a compreensão dos vocabulários de motivos
adotados pelo STJ neste trabalho, é suficiente dizer que a visão ortodoxa no campo é a de que
a não observância de formalidades legais relativas ao procedimento é possível caso essa não
observância não tenha prejudicado a parte, existindo uma visão heterodoxa132 de que esse
raciocínio não deve ser aplicado133.
Essa teoria está incorporada no Código de Processo Penal adulto, embora em apenas um
caso o STJ mencione expressamente a norma penal adulta e, mesmo neste caso, a decisão não
entra no mérito de se e por que as regras procedimentais da justiça penal adulta devem ser
aplicadas à justiça juvenil, apenas afirmando que não há nulidade no caso e que o Código de
Processo Penal corrobora tal conclusão. Assim, a associação entre garantias processuais de
adolescentes e teoria das nulidades é dada como óbvia, sem necessidade de maiores
justificativas.
Antes de se observar quais são os vocabulários de motivos relativos à teoria das
nulidades, é importante observar que, apesar de fazerem referência à questão do prejuízo, isso
não significa que o tribunal faça uma avaliação aprofundada em cada caso sobre se houve ou
não prejuízo na situação específica abordada pela decisão. Em realidade, as decisões costumam
limitar-se a afirmar que não há prejuízo. Igualmente, é importante observar que apenas em um
dos 22 casos processuais decididos pelo STJ, a teoria das nulidades foi utilizada para favorecer
a defesa. Nesse único caso, o tribunal argumentou que o adolescente teria sofrido prejuízo pela
não observância da formalidade do procedimento. Os exemplos dos vocabulários deste tipo
podem ser encontrados no Quadro 2.
VM1: Assim, não ficou prejudicada a defesa do adolescente. (Caso 10)
VM2: Assim, deve ser rejeitada a arguição de nulidade, uma vez que não restou demonstrada, nem mesmo
sequer alegada, a existência de prejuízo à defesa do adolescente. (Caso 16)
VM3: não há como reconhecer a nulidade de todo o procedimento judicial sem a demonstração de efetivo
prejuízo para o adolescente, inocorrente na hipótese. (Caso 2)
VM4: Assim, devem ser rejeitadas as arguições de nulidade, uma vez que não restou demonstrada a existência
de prejuízo à defesa dos adolescentes. (Caso 21)
VM5: não há falar em nulidade se não houver prejuízo concreto para a parte, que não ficou demonstrado pelo
impetrante. (Caso 24)
132 A menção à ortodoxia neste capítulo remete ao conceito apresentado no Capítulo 2 a partir da obra de Bourdieu. 133 De modo resumido, é importante observar que, segundo a visão ortodoxa sobre a teoria das nulidades, há uma
diferenciação entre nulidades relativas e absolutas, sendo as segundas aquelas que tornam inválido o procedimento
independentemente da questão do prejuízo. Essa diferenciação não esteve presente nas decisões do STJ, motivo
pelo qual não é aprofundada nesta pesquisa.
133
VM6: Depreende-se, assim, não ter sido demonstrado qualquer prejuízo suportado pela defesa, em razão da
determinação de produção de alegações finais orais, seguindo procedimento previsto em lei. (Caso 25)
VM7: Isso porque a jurisprudência desta col. Corte é uníssona no sentido de não se declarar nulidade de ato se
dele não resultar prejuízo comprovado para a parte (art. 563 do Código de Processo Penal). (Caso 3)
VM8: Não se vislumbra, por outro lado, prejuízo ao menor decorrente da não realização da audiência
preliminar. (Caso 8)
VM9: a impetração não logrou evidenciar qualquer prejuízo decorrente da apontada nulidade. (Caso 9)
Quadro 2 – Vocabulários de Motivos relativos à teoria das nulidades
A utilização de vocabulários de motivos que invoquem a teoria das nulidades para
legitimar um modelo de justiça juvenil informal, isto é, com menos garantias, aliada à ausência
de referências específicas a essas garantias, demonstra como a legitimação das decisões apaga
a questão de fundo em discussão. Por exemplo, uma questão que fora do campo jurídico pode
ser formulada como “caso os pais do adolescente não compareçam, deve ser encontrada outra
pessoa para ajudar o adolescente durante o procedimento, além de um advogado?” torna-se
apenas um caso de “nulidade”, cuja resposta, na íntegra, é a seguinte:
In casu, verifica-se que na data da audiência de apresentação, estava presente o
defensor público, operador da defesa técnica, que acumulou as funções de defensor e
curador especial. Assim, não ficou prejudicada a defesa do adolescente. O caso
amolda-se ao entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, consolidado na
Súmula 352: "Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu
menor que teve a assistência de defensor dativo” (Caso 10).
Essa operação de transmutação do caso, realizada pelos atores jurídicos no momento
que traduzem as questões de fora para dentro do campo, faz parecer inescapável a conclusão de
que a teoria jurídica das nulidades do direito penal adulto se aplica à justiça de jovens. Ao
mesmo tempo, ao restringir a questão à teoria das nulidades, faz parecer óbvio que outras
questões não são pertinentes, como, por exemplo, quais são as consequências de adolescentes
não serem acompanhados por um responsável ou por alguém que exerça essa função134. Assim,
por meio da teoria jurídica das nulidades, é apagado o caráter arbitrário da decisão, não no
sentido de que está juridicamente incorreta, mas no sentido de que apaga o fato de que a decisão
poderia ser outra. Assim, é possível perceber o efeito simbólico de legitimação das decisões
judiciais, compreendidas como atos de Estado que carregam o monopólio da violência física e
simbólica. Esse efeito de neutralização das decisões judiciais faz com que a questão sobre as
134 Como mencionado no Capítulo 2, a adoção de fórmulas universalizantes é própria das obras jurídicas
(BOURDIEU, 2010, p. 215) e possivelmente ainda mais característica no caso do Superior Tribunal de Justiça,
cuja principal função é emitir orientações gerais a outros órgãos judiciais.
134
garantias processuais de adolescentes seja traduzida enquanto questão pertinente juridicamente
(BOURDIEU, 1989, p. 230) como uma questão de “nulidades”.
Portanto, apesar de a informalidade histórica da justiça juvenil poder ser observada no
padrão decisório do Superior Tribunal de Justiça, a justificativa para essa informalidade não
reside nos mesmos fundamentos utilizados pelos idealizadores da criação da justiça de jovens.
Se, à época da criação do Código de Menores, Alvarez (1990) observou discursos de negação
do caráter formal do procedimento a partir da desvinculação da justiça penal adulta, considerada
punitiva e não ressocializadora, atualmente o STJ legitima esse modelo de justiça informal a
partir de uma aproximação à justiça penal adulta por meio da utilização da teoria jurídica das
nulidades, a qual, dadas as características das obras jurídicas (no sentido desenvolvido na
construção teórica do trabalho), apresenta-se como evidente. Portanto, conclui-se que o STJ,
tribunal que tem a missão formal de padronizar os entendimentos judiciais sobre a justiça
juvenil brasileira, estabelece como legítimo um procedimento majoritariamente informal, isto
é, com menos garantias do que as solicitadas pela defesa e previstas no ECA, e estabelece como
legítima uma forma específica de enxergar tais garantias, isto é, a partir da teoria jurídica das
nulidades.
Por outro lado, apesar de a diminuição de garantias justificada pela teoria das nulidades
constituir o padrão das decisões processuais do tribunal, a ambiguidade histórica acerca da
justiça juvenil também pode ser observada em suas decisões. Ainda que de modo minoritário,
em 7 de 22 decisões o STJ optou por afirmar tais garantias (em quatro delas, inclusive de modo
contrário ao ECA). Assim como nos casos favoráveis à acusação, nos casos favoráveis à defesa,
o tribunal operou uma retradução jurídica da questão, enunciando-a a partir de vocabulários de
motivos baseados na necessidade de se obedecer à Constituição. Nesses casos, as decisões
mencionam artigos do texto constitucional (VM10-12) ou fazem referência implícita à
Constituição (VM13) para justificar que o adolescente deve ter direito a determinada garantia.
Os vocabulários de motivos relativos a esse tipo podem ser observados no Quadro 3135.
VM10: Ademais, o direito de defesa é consagrado na Constituição Federal, que dispõe, no inciso LV do art. 5º
que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (Caso 11)
VM11: O direito de defesa é consagrado na Constituição Federal, que dispõe, no inciso LV do art. 5º que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
135 Algumas decisões fizeram referência à Constituição em mais de um vocabulário. Contudo, o quadro apresenta
apenas um vocabulário por decisão.
135
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Observa-se, assim, a disposição do Constituinte em
estabelecer um regime democrático e cercado de direitos e garantias aos acusados de um modo geral. (Caso 15)
VM12: a Constituição Federal estabelece (...) “IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de
ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a
legislação tutelar específica”: (Caso 20)
VM13: “Nessa linha de visão, impõe-se que no procedimento impositivo de sanções seja observado o princípio
da ampla defesa e, de consequência, é de rigor a prévia audiência do menor infrator no caso de regressão de
uma medida menos grave para outra mais rigorosa” (Caso 42)
Quadro 3 – Vocabulários de Motivos relativos à constitucionalização do procedimento
Como observado no Gráfico 4, vocabulários de motivos desse tipo foram os mais
frequentes entre as decisões que ampliam a proteção processual de adolescentes (juntamente
com aqueles que afirmam a necessidade de reabilitação e de proteção do jovem). Assim, no
plano de legitimação das práticas do STJ, é possível perceber uma oposição entre esse tipo de
vocabulário de motivos e o referente à teoria das nulidades. Isso não significa que as próprias
decisões coloquem explicitamente uma oposição entre esses dois vocabulários136. Não há, em
nenhuma decisão que justifique um resultado favorável à acusação a partir da teoria das
nulidades, qualquer referência à Constituição. De modo análogo, em apenas uma das quatro
decisões que fazem referência à Constituição, há menção à teoria das nulidades137. Contudo,
considerando que esses são os principais vocabulários de motivos utilizados para fundamentar
as decisões contra e a favor dos adolescentes e considerando que ambos invocam formulações
jurídicas abstratas (Constituição e teoria das nulidades), é possível perceber uma oposição entre
os dois tipos de decisão.
Considerando o papel de orientação do STJ sobre o modelo legítimo do procedimento
na justiça juvenil, é possível pensar que o tribunal institui, de modo ambíguo (ainda que penda
para a restrição de garantias), que um modelo de afirmação de garantias está
predominantemente vinculado a uma ideia de constitucionalização do procedimento da justiça
juvenil, ao passo que um modelo de restrição de garantias está vinculado à teoria das nulidades.
Essa conclusão é observável, também, se analisarmos as duas situações em que houve mudança
de orientação do STJ ao longo do tempo. No caso em que o tribunal teve de decidir sobre se o
adolescente deve ser acompanhado por advogado em audiência com o Ministério Público (Caso
2), a decisão mais recente concluiu que isso não é necessário, pois o não comparecimento de
136 No interior do campo jurídico, é comum que autores se refiram a nulidades que decorrem de violação da
Constituição, ou seja, não opõem, necessariamente, teoria das nulidades e Constituição. (e.g., CARVALHO;
TOVO, 2010; LOPES JR. 2012, p. 1124). 137 No Caso 15, o STJ decidiu de modo favorável à defesa argumentando que houve prejuízo ao adolescente e, ao
mesmo tempo, que a Constituição indicava o resultado favorável.
136
advogado não causa prejuízo ao adolescente. Por outro lado, a decisão mais antiga, que afirmou
a imprescindibilidade de acompanhamento de advogado fundamentou-se na necessidade de
obediência à Constituição. De igual modo, no caso em que o tribunal teve que decidir se o
adolescente deve ser formalmente cientificado das acusações (caso 20), a decisão mais recente
afirmou que isso é necessário tendo em vista o que a Constituição estabelece. Por outro lado, a
decisão mais antiga afirmou a desnecessidade dessa cientificação, pois, em referência implícita
à teoria das nulidades, o comparecimento do adolescente no procedimento “convalida”, isto é,
corrige, ou compensa, a não observação do procedimento. O Quadro 4 compara essas duas
situações:
Comparação de vocabulários utilizados em decisões com mudança de entendimento
Ampliação de garantias Restrição de Garantias
VM: Logo, é imperioso trazer a contexto a seguinte
garantia constitucional, inserta no art. 5.º: LIV -
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem
o devido processo legal A generosa cláusula do due
process of law abarca, é cediço, a ampla defesa, cuja
cogência constitucional decorre do seguinte
mandamento também do art. 5.º do Texto Maior: LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes. (HC 67826/SP)
VM: não há como reconhecer a nulidade de todo o
procedimento judicial sem a demonstração de efetivo
prejuízo para o adolescente, inocorrente na hipótese.
(Caso 2)
VM: Ao tratar das garantias processuais asseguradas
ao adolescente, em razão da proteção especial que lhe
é atribuída tendo em vista a sua condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, a Constituição Federal
estabelece: (...) IV - garantia de pleno e formal
conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação
tutelar específica (Caso 20)
VM: “é pacífica a jurisprudência que reiteradamente
tem decidido que ‘consideram-se sanados eventuais
defeitos de citação se o acusado comparece a juízo, é
interrogado e se defende’”. (RHC 5889/ES)
Quadro 4 – Comparação de vocabulários utilizados em decisões com mudança de entendimento
De certo modo, essa diferenciação assemelha-se à que ocorre no direito penal adulto.
No campo jurídico, alguns atores costumam criticar a teoria das nulidades, afirmando que tal
teoria corresponde a um modelo de procedimento inquisitório. Em suas críticas à teoria das
nulidades, tais atores costumam invocar a necessidade de estabelecer um modo de lidar com a
137
não observância de formalidades procedimentais que seja compatível com a Constituição. O
trecho que segue, extraído de um trabalho jurídico, representa um exemplo desse tipo de crítica:
11. A ruptura das formas processuais é analisada contemporaneamente pela teoria das
invalidades e nulidades. A teoria das nulidades no Brasil, além de pouco desenvolvida
legitima a manifestação de um processo inquisitorial, concebendo-se a nulidade como
um atraso e uma injustificada formalidade causadora de transtornos de ordem
processual; (...)13. A antiga teoria das nulidades deve ser substituída por uma nova
teoria das nulidades. Esta substituição, aqui proposta, se dá através da formulação de
um novo sistema principiológico, que refunda a ilegalidade do ato processual penal
defeituoso tomando-se por base a instrumentalidade constitucional do processo penal
(GLOECKNER, 2010, p. 579-581).
Em resumo, a oposição entre teoria das nulidades para restringir garantias e
constitucionalização do procedimento para ampliá-las, identificada nas decisões do STJ, parece
reproduzir uma oposição colocada por atores jurídicos no âmbito do direito penal adulto.
Portanto, embora seja possível perceber uma permanência de um modelo mais informal de
justiça juvenil nas decisões do STJ, é possível perceber que é a aproximação ao direito penal
adulto que justifica esse modelo e não uma diferenciação a ele – como observou Alvarez (1990,
p. 85) nos discursos dos idealizadores da criação da justiça juvenil no Brasil e Platt em relação
aos Estados Unidos (1997, p. 77). Esse movimento de aproximação à justiça penal adulta para
justificar a informalidade do procedimento pode ser percebido, também, nos vocabulários de
motivos que mencionam explicitamente regras do procedimento penal adulto para justificar
suas decisões, como será observado na seção seguinte.
6.2 A COMPARAÇÃO COM A LEI ADULTA: A OPOSIÇÃO ENTRE DOIS TIPOS DE
VOCABULÁRIOS
Os vocabulários de motivos que fazem referência à legislação adulta foram encontrados
em 8 das 22 decisões acerca das garantias processuais. Em cinco casos, essa comparação foi
feita para beneficiar a acusação e restringir o escopo de proteção processual a adolescentes. Em
outros três casos, a comparação foi realizada para beneficiar a defesa. Esses dois tipos de
vocabulários de motivos não necessariamente dizem respeito a situações em que o tribunal
afirma que determinada garantia reconhecida no procedimento processual adulto deve ou não
ser estendida a adolescentes, mas apenas que o STJ fez algum tipo de menção à lei adulta para
justificar o resultado. Os vocabulários que mencionam a lei adulta para favorecer a defesa
podem ser observados no Quadro 5.
138
VM14 (1): Todavia, o art. 22 da Lei 6.368/76 efetivamente exige que, para a lavratura do auto de
prisão em flagrante e do oferecimento da denúncia, tendo em vista a necessidade de prova da
materialidade do delito, a produção de laudo de constatação preliminar, posteriormente substituído
por laudo definitivo. (Caso 13)
VM14 (2): Caso seja reconhecida a desnecessidade do laudo preliminar, estar-se-ia admitindo a
sujeição do jovem a procedimento de apuração de prática de ato infracional, muitas vezes em regime
de internação provisória, sem que haja sequer prova inicial da materialidade da conduta, o que é
vedado nas ações penais, devendo ser tal entendimento estendido aos feitos que tramitam perante o
juízo menorista, com maior razão. (Caso 13)
VM15: A figura do assistente de acusação, encontrada nos artigos 268 a 273 do Código de Processo
Penal é, portanto, estranha aos procedimentos disciplinados na Lei n. 8.069/90. (...) (Caso 35)
VM16: É relevante anotar que até no processo de execução penal, a regressão de um regime prisional
para outro mais rigoroso deve ser precedida de audiência do condenado, audiência essa de caráter
pessoal, entre o juiz e o preso. (Caso 42)
Quadro 5 – Vocabulários de motivos que mencionam lei adulta para expandir garantias
Entre os casos que fazem referência à lei adulta para beneficiar a defesa, dois deles
dizem respeito à comparação específica com a situação de réus adultos, os quais teriam direito
às garantias que constituem os objetos das decisões (VM14 e VM16). Em VM14, o STJ afirma
que, para que adolescentes possam ser processados por crimes relativos a substâncias
entorpecentes (como uso e tráfico de drogas), é necessário que seja realizado um laudo técnico
de constatação de que a substância apreendida é ilícita. Já em VM16, o tribunal conclui que um
adolescente deve ter a oportunidade de apresentar justificativa, perante a autoridade judiciária,
de porque não cumpriu medida em meio aberto antes de sofrer a internação (apesar de o ECA
não prever essa oitiva), visto que presidiários adultos possuem esse direito. Em outra decisão
(VM15), a comparação com o procedimento adulto serve para justificar que a figura jurídica
do “assistente à acusação” (pessoa interessada que pode intervir no processo penal adulto,
como, por exemplo, à vítima, representada por advogado) não pode ser admitida no âmbito da
justiça juvenil, pois o ECA não prevê tal instituto jurídico. Portanto, se em VM14 e em VM16
há uma aproximação da justiça juvenil à justiça criminal adulta, em VM15, estabeleceu-se uma
diferenciação.
Essa ambiguidade na utilização da comparação à lei adulta, ora para aproximá-la da
justiça juvenil, ora para repeli-la, também é observada nos vocabulários que mencionam a lei
adulta para favorecer a acusação, os quais podem ser observados no Quadro 6.
139
VM17: Sem embargo dos argumentos supra, ressalte-se que a representação equivale à denúncia no
processo criminal, e o Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente nas situações reguladas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 152 do ECA), não condiciona a prisão provisória ao
oferecimento da denúncia. (Caso 19)
VM18: E continua o nobre magistrado, "estabelece, pois, aludido dispositivo norma especial, a par
daquela geral insculpida no artigo 400 do Código Penal, a prevalecer sobre esta". (Caso 22)
VM19: Vale lembrar, no ponto, que o art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente aplica a
legislação processual penal de forma subsidiária, tendo em vista que, para a criança e o adolescente,
há procedimentos bem diversos daqueles que vigoram no processo penal como um todo, verbis: Art.
152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas
na legislação processual pertinente. Assim, no procedimento de apuração de ato infracional atribuído
a adolescente, não há previsão legal para a efetivação de audiência única, no bojo do qual há várias
audiências com o mesmo menor infrator, que ocorrem, em geral, em datas diversas. (...). Como se
pode notar, portanto, ao caso em tela não se pode aplicar a nova Lei nº 11.719/08, tendo em vista se
tratar de procedimento especial, uma vez que o paciente é menor infrator (Caso 24).
VM20: Desse modo, o prazo relacionado ao agravo em recurso especial, oriundo dos procedimentos
de apuração de ato infracional equiparado, in casu, ao crime tipificado no art. 121, § 3.º, do Código
Penal (fls. 63/67), deve ser equivalente, também de forma subsidiária, àquele previsto no âmbito
processual penal [adulto]. (Caso 41)
VM21: Em primeiro lugar, a lei prevê, em seu art. 184, a audiência judicial de apresentação do
adolescente, oportunidade em que poderá apresentar sua versão dos fatos, de forma análoga ao que
ocorre no interrogatório do processo penal, assegurada, portanto a garantia prevista no art. 111, V, do
ECA. (Caso 8)
Quadro 6 – Vocabulários de motivos que mencionam a lei adulta para restringir garantias
Em relação aos casos que fazem referência à lei adulta para beneficiar a acusação, dois
deles afirmam não ser possível estender aos adolescentes determinadas garantias previstas a
adultos. Em VM18, o tribunal concluiu que adolescentes, ao contrário de réus adultos, não têm
o direito de se manifestar após a produção de todas as provas, regra que, na perspectiva da
defesa, beneficiaria o adolescente, pois este falaria após ter ciência de tudo que fora levantado
contra si. Em VM19, o STJ argumenta que adolescentes, ao contrário de réus adultos, não têm
o direito de ser julgados pelo mesmo magistrado que acompanhou o processo. Em outras duas
decisões, o tribunal utilizou a comparação à lei adulta para concluir que o adolescente não
deveria ter direito à determinada proteção processual, pois esta não estava prevista no processo
penal adulto (VM17 e VM21). Por exemplo, em VM17, o STJ concluiu que adolescentes podem
ser internados provisoriamente antes da formulação da acusação formal, pois tal ocorre no
procedimento adulto. Já em VM21, o STJ decidiu que o Ministério Público não precisa ouvir o
adolescente antes de acusá-lo (apesar de o ECA prever tal procedimento), pois o adolescente
poderia apresentar sua versão dos fatos em momento processual posterior, como está garantido
a réus adultos. Essa aproximação ao modo de funcionamento da justiça penal adulta também é
140
observada em VM20, em que o tribunal afirma que o prazo para a apresentação de determinado
recurso ao Superior Tribunal de Justiça deve ser o mesmo da justiça penal adulta e não o
previsto no ECA. Desse modo, também nos casos que favorecem a acusação, o movimento do
tribunal é o de ora aproximar, ora afastar a justiça juvenil da justiça criminal adulta.
O fato de que a comparação à lei adulta seja utilizada tanto para restringir quanto para
ampliar as garantias dos adolescentes (apesar de prevalecer a restrição) demonstra a
ambiguidade com que o STJ decide em casos relativos a garantias processuais. O fato de que
predomina a comparação para a restrição de garantias, por sua vez, demonstra, assim como se
observou na seção anterior, que a comparação ao direito penal adulto é mobilizada
predominantemente para tornar o procedimento mais informal. Novamente se percebe a
diferença em relação às justificativas apresentadas pelos defensores da criação da justiça juvenil
(tanto no Brasil quanto em outros países) para os quais o procedimento deveria ser informal
justamente em oposição ao procedimento adulto, visto como rígido demais. Tanto essa
ambiguidade nos vocabulários de motivos, quanto a diferença em relação às justificativas de
criação da justiça juvenil podem ser observadas no terceiro grupo de vocabulários de motivos
relativos às garantias processuais, os que se referem ao papel da intervenção estatal. A seção
seguinte aborda tais vocabulários.
6.3 PUNIR E REABILITAR: A AMBIGUIDADE NOS CASOS PROCESSUAIS
Entre as 22 decisões sobre o procedimento, sete delas fazem referência ao papel da
intervenção estatal diante do adolescente que comete um ato infracional, número bastante
inferior ao observado nos casos relativos à ampliação ou restrição do controle penal (como se
observará no capítulo seguinte). Em relação ao resultado dessas decisões, conclui-se que,
embora as referências ao papel da intervenção sejam minoria entre os vocabulários de motivos
utilizados nos casos processuais, quando são utilizados, o são, de modo geral, para ampliar
garantias (cinco de sete casos).
Antes de se observar como os dois grupos de decisões utilizam distintos vocabulários
de motivos, é importante observar que os vocabulários relativos ao papel da intervenção podem
ser divididos em dois grupos: os que afirmam o caráter reabilitador e de proteção ao adolescente
da intervenção e os que afirmam seu caráter punitivo. Entre os primeiros, foram agrupados os
vocabulários que: i. afirmaram o caráter educativo da intervenção, alguns deles acompanhados
de ii. negação do caráter punitivo; iii. afirmaram o caráter educativo do procedimento e iv.
afirmaram a finalidade de proteção e contribuição para o desenvolvimento do jovem. Os do
141
segundo tipo afirmaram: v. o caráter punitivo da medida e vi. a necessidade de proteção da
sociedade. A distribuição desses vocabulários de acordo com o resultado ao qual foram
vinculados pode ser observada no Gráfico 5:
Gráfico 5 – Vocabulários de motivos relativos à finalidade da intervenção de acordo com o resultado nos
caso processuais
É possível observar que vocabulários dos dois tipos foram encontrados tanto nos casos
cujo resultado foi a favor da defesa quanto nos casos cujo resultado foi a favor da acusação.
Além disso, duas decisões (uma de cada resultado) afirmam tanto o caráter reabilitador da
intervenção quanto seu caráter punitivo. Essas duas observações permitem concluir que o STJ
comunica uma ambiguidade ao se referir ao papel da medida nos seus julgados relativos ao
procedimento. Contudo, é visível o predomínio dos vocabulários relativos à reabilitação e à
proteção do adolescente. O Diagrama 1 evidencia essa conclusão. Neste diagrama, é possível
observar a intersecção entre os casos (decisões do STJ identificadas a partir da numeração
atribuída a eles neste trabalho) que utilizam os vocabulários de motivos dos dois tipos.
142
Diagrama 1 – Intersecção entre vocabulários sobre a finalidade da intervenção em casos processuais
Dessa forma, observa-se que, entre as sete decisões que utilizam vocabulários de
motivos relativos ao papel da intervenção, seis fazem referência à reabilitação (duas delas
mencionando também o caráter punitivo). Portanto, assim como nos casos materiais (como se
observará no Capítulo 7), nos casos processuais, a afirmação do caráter reabilitador da medida
prevalece sobre a afirmação de seu caráter punitivo, o qual raramente é afirmado sozinho.
Todavia, a vinculação desses vocabulários aos resultados das decisões, ora afirmando, ora
rejeitando proteção processual, mostra certa ambivalência da utilização desses argumentos. Em
outro diagrama, mais completo que o anterior, é possível perceber a intersecção entre os dois
tipos de vocabulários de motivos (afirmando reabilitação ou punição) e o desfecho das decisões
(no sentido de concederem mais ou menos garantias).
Diagrama 2 – Vocabulários sobre a finalidade da intervenção em casos processuais por resultado
143
Nesse diagrama, percebe-se a ambiguidade com que o STJ utiliza vocabulários de
motivos “reabilitadores” e “punitivos”. Reabilitação e punição são associadas tanto à ampliação
de proteção processual quanto à sua diminuição. Apesar dessa ambivalência, entre os casos
favoráveis à defesa predominou a afirmação do caráter reabilitador da intervenção (quatro de
cinco casos) e entre os casos favoráveis à acusação predominou a afirmação de seu caráter
punitivo.
Os vocabulários de motivos associados a esses dois tipos (“reabilitadores” e
“punitivos”) serão apresentados a seguir. Os subtipos associados a esses tipos, como, por
exemplo “proteção da sociedade” e “proteção do adolescente” serão destacados ao longo do
texto, mas os quadros que os expõem estão organizados da seguinte forma: i. vocabulários que
afirmam o caráter educativo da medida socioeducativa para ampliar garantias; ii. vocabulário
que afirmam o caráter punitivo da medida socioeducativa para ampliar garantias; iii.
vocabulários que afirmam o caráter punitivo e reabilitador da medida socioeducativa para
restringir garantias; iv. vocabulários que afirmam a proteção/desenvolvimento para ampliar
garantias. Algumas decisões apresentam vocabulários de mais de um tipo ou subtipo e algumas
frases foram classificadas como relativas a mais de um tipo ou subtipo. Os vocabulários de
motivos que fazem referência à reabilitação para ampliar garantias podem ser observados no
Quadro 7138:
VM22: Em virtude em observância ao próprio espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual visa à
reintegração do jovem à sociedade, restando caracterizada a afronta aos objetivos do sistema. (Caso 13)
VM23: Com efeito, a legislação menorista afasta-se do caráter punitivo das reprimendas previstas na lei penal,
para agregar à resposta ao ato praticado em desacordo com o ordenamento jurídico medidas direcionadas a
interferir no desenvolvimento do menor, dando-lhe a oportunidade de compreender a ilicitude da sua conduta e
amoldar-se aos regramentos sociais que deverá observar quando atingir a maioridade. (Caso 35)
VM24: Ora, as medidas sócio-educativas devem ser concebidas em consonância com os objetivos maiores da
sua reeducação, sendo relevantes para a obtenção desse resultado o respeito à sua dignidade como pessoa
humana e adoção de posturas de realização de justiça. (Caso 42)
Quadro 7 – Vocabulários que afirmam o caráter educativo da medida socioeducativa para ampliar
garantias
Em VM23, por exemplo, o STJ afasta a aplicação do já mencionado instituto processual
adulto do assistente à acusação, afirmando o caráter educativo da medida e negando seu caráter
138 No Caso 42 foram encontrados dois vocabulários desse tipo, mas apenas um foi disponibilizado no quadro.
144
punitivo. Nesse caso, o STJ chega a afirmar que uma interpretação literal do Estatuto da Criança
e do Adolescente conduziria à conclusão de que é possível a figura do assistente à acusação,
visto que o art. 206 do ECA afirma que “qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução
da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, através de advogado”.
Contudo, o tribunal afirma que tal artigo deve ser interpretado de acordo com a finalidade do
Estatuto, concluindo que:
Nestes termos, vai de encontro com os princípios e a sistemática do Estatuto da
Criança e do Adolescente a interpretação dada pelo Tribunal de origem ao seu artigo
206, ao admitir a intervenção de um terceiro interessado não na proteção do menor
submetido ao procedimento de apuração da prática de ato infracional, mas, sim, na
correção de uma resposta estatal (...) (Caso 35).
Já em VM24, o tribunal sugere que a natureza educativa da intervenção exige que o
procedimento seja justo. Embora não articulado explicitamente desta forma, o STJ parece
sugerir que a reeducação do adolescente é alcançada também pela observância de um
procedimento justo (“adoção de posturas de realização de justiça”). Assim, não apenas a medida
seria pedagógica, mas também a própria experiência do processo, como defende o pedagogo
Antônio Carlos Gomes da Costa, que contribuiu para a redação do texto do ECA (1998, p. 64).
Por outro lado, houve um caso em que o STJ associou a concessão de garantias ao
caráter punitivo da medida, embora de maneira ambígua, já que refere que a medida
socioeducativa possui natureza “parapenal”. Embora não seja possível saber exatamente o que
o tribunal quer dizer com essa expressão, ela aproxima, em alguma medida, a intervenção
estatal à punição, já que apresenta o vocábulo “penal”. Assim, em VM25, o STJ ressalta a
natureza punitiva da medida socioeducativa para concluir que o Ministério Público não pode,
ao contrário do que sustentou a acusação, aplicar medidas socioeducativas. Esse vocabulário
pode ser observado no seguinte quadro:
VM25: E se [a] este último [Ministério Público] consentiu a ministração da remissão subordinada à
homologação judicial, não significa que, por força apenas das regras de procedimento dessa ministração
judicialiforme, tenha consentido incluir-se o Ministério Público no âmago da função jurisdicional traçado pela
própria lei, qual de aplicar medidas coercitivas, de natureza parapenal, como são as chamadas medidas sócio-
educativas aplicáveis aos adolescentes infratores. (Caso 7)
Quadro 8 - Vocabulários que afirmam o caráter punitivo da medida socioeducativa para ampliar garantias
Ainda, em dois casos, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que a medida
socioeducativa possui objetivos duplos. Em VM26, o tribunal conclui que, ao contrário do que
afirma a defesa, não é necessário haver acusação formal contra o adolescente para que ele seja
145
internado provisoriamente, visto que o ECA prevê, em seu artigo 174, a possibilidade de
internação provisória quando esta for necessária para a segurança do adolescente (vocabulário
associado à reabilitação/proteção) e para a manutenção da ordem pública (vocabulário
associado à punição). Já em VM27, o STJ comunica que apesar de as medidas socioeducativas
possuírem “natureza preventiva, possuem caráter retributivo e repressivo”, para respaldar a
conclusão de que o prazo para a defesa levar recursos ao tribunal deve ser o previsto na lei
adulta e não o estabelecido no ECA. Esses dois vocabulários podem ser observados no Quadro
9:
VM26: De outra parte, o artigo 174, do mesmo diploma legal, indica ser possível a custódia preventiva quando,
pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para
garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. (Caso 19)
VM27: a par de sua natureza preventiva e reeducativa, possuem também caráter retributivo e repressivo (Caso
41)
Quadro 9 – Vocabulários que afirmam o caráter punitivo e reabilitador da medida socioeducativa para
restringir garantias
Por fim, observa-se que três decisões associam a ampliação de garantias processuais à
afirmação da necessidade de proteção especial ou desenvolvimento do adolescente. Em VM28,
por exemplo, o STJ argumenta que adolescentes têm direito a garantias processuais em razão
de receberem uma proteção especial, a qual se deve a sua “condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento”, para concluir que adolescentes têm o direito de ser informados formalmente
do conteúdo das acusações contra si, o que é garantido por meio do instituto jurídico da
“citação”. Os três casos que fazem referência à proteção ou desenvolvimento dos adolescentes
para ampliar garantias podem ser observados no Quadro 10139.
VM28: Ao tratar das garantias processuais asseguradas ao adolescente, em razão da proteção especial que lhe
é atribuída tendo em vista a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (...) (Caso 20)
VM29: Tendo como base o citado dispositivo, deve-se ter em mente, de início, que o legislador constituinte
originário previu à criança e ao adolescente, em razão da sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento,
garantias adicionais àquelas dispostas ao demais cidadãos. (Caso 35)
VM30: Tal providência, com mais razão deve ser adotada nos processos que versam a política de reeducação
de menores infratores, desprovida de caráter punitivo, no qual os nossos olhos devem sempre elevar-se para a
magnitude da transformação do jovem em adulto honesto e participante da obra de construção de um mundo
melhor. (Caso 42)
139 No Caso 35 foram encontrados dois vocabulários desse tipo, mas apenas um foi disponibilizado no quadro.
146
Quadro 10 – Vocabulários que afirmam a proteção/desenvolvimento para ampliar garantias
Em resumo, a análise do padrão decisório e dos vocabulários de motivos apresentados
pelo Superior Tribunal de Justiça em casos processuais permite concluir que o tribunal está
mais inclinado a restringir a proteção processual de adolescentes e que tal restrição está
vinculada à teoria jurídica das nulidades. Assim, a orientação do STJ aos tribunais e magistrados
da infância e juventude no Brasil é a de que o procedimento da justiça juvenil é legitimamente
pensado a partir da teoria das nulidades, o que conduz à sua informalização. Esse princípio de
visão legítima sobre a questão instituído pelo tribunal difere da justificativa de informalização
do procedimento afirmada a partir do caráter reabilitador da resposta estatal ao cometimento de
atos infracionais. Diferentemente do que Alvarez observou em relação aos discursos dos
idealizadores do Código de Menores, a restrição a garantias processuais pelo STJ não é
justificada a partir da afirmação do caráter reabilitador da medida. Ao contrário, este costuma
ser vinculado à formalização do procedimento, a partir de vocabulários que, por exemplo,
afirmam que adolescentes possuem garantias especiais em função de sua condição de “pessoa
em desenvolvimento”. Portanto, é a aproximação ao direito processual penal adulto e não a sua
negação que está associada à informalização do procedimento.
Por outro lado, o STJ apresenta certa ambiguidade em sua orientação sobre o
procedimento da justiça juvenil, já que não decidiu sempre pela diminuição da proteção
processual e já que esteve disposto a contrariar a literalidade do ECA para ampliar garantias.
Essa ambiguidade é observada na oposição entre os vocabulários de motivos que afirmam a
teoria das nulidades e os que afirmam a necessidade de constitucionalização do procedimento,
uma oposição importada do debate da justiça criminal adulta. Essa ambiguidade também é
observada nas comparações à lei adulta, as quais, ora são associadas à ampliação de garantias,
ora são associadas à sua restrição. Por fim, essa ambiguidade é igualmente observada nos
diferentes usos da afirmação da natureza da intervenção estatal, ora punitiva, ora educativa, as
quais ora são associadas à ampliação das garantias, ora à sua restrição, embora a afirmação da
reabilitação sem a afirmação da punição seja mais associada à ampliação das garantias.
147
7 A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS
CASOS RELATIVOS AO CONTROLE PENAL DE ADOLESCENTES
Conforme observado na Seção 5.1.3, as decisões do Superior Tribunal de Justiça
inclinam-se na direção de uma ampliação do controle penal. Nos casos materiais, a defesa foi
favorecida em 45% dos casos e a acusação em 55% dos casos. Contudo, a diferença de apenas
10 pontos percentuais no resultado dos casos materiais revela certa ambiguidade do tribunal em
relação ao tema. Tomar a posição do STJ em relação ao que o ECA estabelece, por outro lado,
mostra que o comportamento do tribunal não é majoritariamente no sentido de ampliação do
controle penal. Isso porque o STJ, na maioria dos casos, simplesmente afirma a interpretação
literal do Estatuto. Quando o ECA favorece a defesa, o STJ favorece a defesa em 70% dos
casos. Quando o ECA favorece a acusação, o STJ favorece a acusação em 68% dos casos.
Considerar a solução do ECA também permite observar uma ambiguidade no comportamento
do tribunal, visto que este está disposto a ampliar o controle penal de adolescentes em
contrariedade ao Estatuto em 30% dos casos, ao mesmo tempo que está disposto a contrariá-lo
para reduzir o controle penal em 32% dos casos. Como se observará nas seções seguintes, essa
ambiguidade em relação aos casos materiais pode ser mais bem compreendida observando-se a
atuação do STJ em casos graves e leves e em casos relativos à internação.
Antes de passar a esses casos, porém, é importante observar que a ambiguidade na
orientação do STJ também é observada em relação aos vocabulários de motivos que o tribunal
utiliza140. Referências diretas ou indiretas ao papel reabilitador ou protetor da medida
(identificadas como “Conjunto reabilitação”) e referências ao seu papel punitivo (identificadas
como “Conjunto punição”) estão associadas tanto à ampliação do controle penal quanto a sua
diminuição. Igualmente, a comparação à lei adulta e a afirmação de que a medida de internação
é excepcional são vinculadas a ambas as posturas. Referências à Constituição, por outro lado,
estão predominantemente associadas ao resultado favorável à defesa, assim como ocorre nos
casos processuais. Além disso, os vocabulários relativos à importância de se decidir caso a caso
e de acordo com as circunstâncias pessoais do adolescente estão presentes apenas nas decisões
que ampliam o controle. É importante observar que esses dois tipos de vocabulários não
constituem avaliações específicas sobre o caso concreto decidido pelo STJ, mas sim
140 Os vocabulários de motivos apresentados nesta seção incluem os dois casos em que as duas turmas do STJ
apresentaram orientações divergentes. Assim, dizem respeito a 29 decisões em que não houve divergência e a duas
decisões de cada turma em cada caso em que houve divergência, somando, portanto, 33 decisões.
148
comunicações de que é importante que as circunstâncias pessoais do adolescente e as
peculiaridades do caso concreto sejam levadas em consideração na tomada de decisões no
âmbito da justiça juvenil. Já as referências à gravidade se dividem entre aquelas que afirmam
que determinado ato não é grave para decidir a favor da defesa e as que afirmam que a gravidade
é um importante critério na escolha sobre a aplicação da sanção para decidir a favor da acusação.
O Gráfico 6 apresenta a frequência com que foram utilizados e com que foram associados aos
dois diferentes resultados (ampliação ou restrição do controle penal) 141.
Esse gráfico permite observar que nos casos materiais, mais do que nos casos
processuais, diferentes vocabulários são associados a diferentes resultados, o que mostra uma
ambiguidade maior na forma como o STJ legitima suas decisões nesses casos. Por outro lado,
é possível perceber uma forte vinculação entre aumento do controle penal e a importância da
gravidade, das características pessoais e de se decidir caso a caso, visto que estão
predominantemente associados a esse resultado. De modo semelhante, é possível observar uma
associação entre a afirmação de que determinado ato não é grave à restrição do controle penal.
Ainda, observa-se que diferentemente dos vocabulários utilizados nos casos processuais, entre
os mobilizados nos casos materiais predominam aqueles que mencionam, direta ou
indiretamente, a finalidade da intervenção estatal.
141 Vocabulários do mesmo tipo que são utilizados mais de uma vez na mesma decisão foram contabilizados uma
única vez, de modo a evitar sua sobrerrepresentação no gráfico.
149
Gráfico 6 – Tipos de vocabulários de motivos das decisões relativas ao controle penal de acordo com o
resultado
Esses diferentes tipos de vocabulários de motivos serão examinados separadamente na
sequência. Inicialmente, serão abordados os relativos ao papel da intervenção estatal, isto é,
aqueles identificados no Gráfico 6 como “Conjunto Punição” e “Conjunto Reabilitação” (Seção
7.1). Após, serão abordados os que utilizam a comparação à lei adulta (Seção 7.2). Na
sequência, os vocabulários relativos à Constituição são examinados (Seção 7.3), seguidos pelos
que fazem referência à importância de se decidir caso a caso (Seção 7.4). Em seguida, são
examinados os vocabulários que fazem referência à gravidade e às características pessoais dos
adolescentes, juntamente com a análise sobre o padrão decisório do tribunal em relação à
gravidade (Seção 7.5). Por fim, a Seção 7.6 examina o padrão decisório e os vocabulários de
motivos relativos à internação.
150
7.1 PUNIR E REABILITAR: A AMBIVALÊNCIA NOS CASOS MATERIAIS
Assim como realizado nos casos processuais, na análise dos casos materiais foram
codificados dois grupos distintos de vocabulários: os vocabulários que reforçam a ideia de que
a resposta estatal ao cometimento de crimes deve ter por função punir os adolescentes e os que
sugerem que essa resposta tem por função reabilitar ou proteger os adolescentes. Entre os
primeiros, foram agrupados os vocabulários que: i. afirmaram o caráter educativo da
intervenção, alguns deles acompanhados de ii. negação do caráter punitivo; e iii. afirmaram a
finalidade de proteção e contribuição para o desenvolvimento do jovem. Os do segundo tipo
afirmaram: iv. o caráter punitivo da medida, v. a necessidade de proteção da sociedade e vi. a
necessidade de prevenção de novas infrações142. A distribuição dos diferentes subtipos de cada
um dos tipos (punição e reabilitação) de acordo com o desfecho da decisão (ampliação ou
restrição do controle penal) pode ser observada no Gráfico 7.
142 Esses subtipos de vocabulários são os mesmos encontrados em relação aos casos processuais, com duas
diferenças. A primeira é a de que, nos casos materiais não foi encontrada referência ao caráter educativo do
procedimento, vocabulário encontrado nos casos processuais. A segunda é a de que nos casos materiais foi
encontrada referência à necessidade de prevenção de novas infrações, o que não foi observado nos casos
processuais.
151
Gráfico 7 – Vocabulários de motivos com referência à punição ou à reabilitação das decisões relativas
ao controle penal de acordo com o resultado
Esse gráfico permite observar que tanto vocabulários que afirmam o caráter reabilitador
da intervenção quanto os que afirmam seu caráter punitivo estão associados aos dois desfechos
possíveis, isto é, à ampliação e à restrição do controle penal. A mesma ambivalência pode ser
observada nos vocabulários relativos à proteção/desenvolvimento do adolescente. Por outro
lado, a necessidade de proteção da sociedade e de prevenção de novas infrações é sempre
associada à ampliação do controle penal. Esse gráfico não revela, porém, as intersecções entre
diferentes vocabulários em mais de uma decisão, isto é, os casos em que vocabulários relativos
ao “conjunto punição” e ao “conjunto reabilitação” estiveram presentes na mesma decisão. A
análise dessa intersecção é ainda mais reveladora de como o tribunal mobiliza ambos os
argumentos, como pode ser observado no Diagrama 3.
Diagrama 3 – Intersecções entre vocabulários sobre a finalidade da medida nos casos materiais
Esse diagrama mostra que há oito casos que indicam o caráter punitivo da intervenção
(círculo esquerdo), sendo sete deles também indicativos de seu caráter reabilitador
(intersecção). Por outro lado, há 13 casos que indicam a finalidade reabilitadora da resposta
estatal (círculo direito), sendo que sete deles também apontam seu caráter punitivo
(intersecção). Portanto, conclui-se que há um predomínio da indicação do caráter reabilitador
da medida, já que este foi afirmado em seis casos de modo exclusivo e em sete casos
acompanhado da indicação do caráter punitivo. Além disso, a indicação do caráter
exclusivamente punitivo da medida foi observada em apenas um caso. Desse modo, assim como
nos casos processuais, nos casos materiais o tribunal não costuma afirmar o caráter punitivo da
medida sem referências a seu caráter reabilitador, embora este último seja afirmado sem o
152
primeiro. Essa constatação pode ser interpretada como uma aceitação ampla de que a
intervenção deve ser educativa e/ou servir à proteção ou desenvolvimento do adolescente.
Mesmo que se afirme o caráter punitivo da intervenção, parece ser necessário sempre fazer
lembrar que a medida é também educativa.
Essa proeminência do caráter reabilitador é verificada tanto em relação ao resultado das
decisões (restrição ou ampliação do controle), quanto em relação à gravidade dos casos (graves
e não graves). Ou seja, não há uma associação clara entre um ou outro tipo de vocabulários de
motivos e uma “ação situada” (decidir em casos graves ou leves e decidir pela ampliação ou
restrição do controle penal). O Diagrama 4 demonstra essa ambivalência, destacando em verde
os casos não graves e em vermelho os graves.
Diagrama 4 – Distribuição dos vocabulários sobre a finalidade da intervenção de acordo com resultado e
gravidade nos casos materiais
Esse diagrama demonstra que há casos graves (em vermelho) e não graves (em verde)
tanto na porção superior (ampliação do controle) quanto na porção inferior (restrição do
controle). Os dois tipos de casos são encontrados, também, tanto na porção esquerda (punição)
quanto direita (reabilitação), quanto em seu centro (combinações dos dois tipos de
vocabulários). Desse modo, o caráter reabilitador da medida é afirmado de modo predominante
em casos graves e não graves e com desfecho favorável à defesa e à acusação. Essa
ambivalência do papel da medida, comunicada em sete casos, fica mais evidente observando-
se que em cinco desses sete casos, a indicação do caráter punitivo da intervenção é
acompanhada da indicação de seu caráter reabilitador na mesma frase e, em um dos casos, na
frase subsequente. Apenas em uma das decisões há menções separadas sobre as duas finalidades
153
da intervenção (VM33). O Quadro 11 demonstra essa vinculação entre as duas funções da
resposta estatal, destacando em azul as referências à reabilitação/proteção e em vermelho as
referências à punição.
V31: A apuração do suposto ato infracional é garantia de proteção social, e ainda, o estatuto menorista
tem como princípio fundamental garantir o desenvolvimento físico, moral e mental da criança e do
adolescente. (Caso 14)
VM32: (...) a prescrição – da forma como prevista no Código Penal – se aplica às medidas sócio-
educativas, justamente em virtude desta inegável característica punitiva, e com considerações sobre a
ineficácia de sua manutenção, nos casos em que já se ultrapassou a barreira da menoridade e naqueles
em que o decurso de tempo foi tamanho, que retirou, da medida, sua função reeducativa. (Caso 34)
VM33: Em uma lei baseada exclusivamente na ótica de o menor se encontrar na peculiar condição
de pessoa em desenvolvimento, caracterizada pela tônica ressocializadora de suas medidas, descabida
se mostra a pretensão de restringir a aplicação das medidas sócio-educativas aos maiores de dezoito
anos somente em casos de internação e de semiliberdade. (...) Como bem ressaltado no Aresto ora
objurgado, assumir a inaplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente aos maiores de 18
anos implica a admissão de que atos infracionais possam ficar sem resposta estatal, como se a ordem
jurídica concedesse uma espécie de salvo conduto para a prática de atrocidades, pela simples condição
etária do implicado. (Caso 37)
VM34: Assim, entender que a novidade legislativa referente à maioridade civil deve ter reflexo na
liberdade compulsória tratada no ECA, estaria ferindo o próprio espírito da norma, que não se
fundamentou na incapacidade relativa do infrator, mas na necessidade de sua recuperação, já que
devemos considerar que, ainda que tenha atingido a maioridade civil, o mesmo não encontra
condições de desenvolvimento completo para suportar os efeitos da prisão. Além disso, não se deve
ignorar o caráter preventivo da medida de internação, que visa, também, repreender a ocorrência de
novas infrações. (Caso 38)
VM35: Em suma, quando o ECA prevê que suas medidas podem alcançar (até) a idade de 21 anos, o
faz não como medida protetiva ou tutelar fundada na capacidade relativa do agente, senão como
instrumento de proteção do próprio jovem-adulto e da sociedade. (Caso 38)
VM36: Não podendo ser cumprida de imediato a sentença monocrática, as medidas socioeducativas
perderiam por completo seu caráter preventivo, pedagógico, disciplinador e protetor, pois somente
poderiam ser aplicadas depois de confirmadas pela instância ad quem, alguns ou vários meses depois.
Esta tese, além de constituir-se num forte estímulo à reincidência juvenil, na prática de atos
infracionais cada vez mais graves, também ... (Caso 40)
VM37: Deve-se acrescentar que a medida de internação não visa somente proteger a sociedade, mas,
principalmente, o bem-estar do adolescente, eis que este necessita de cuidados, assim se devendo
encarar a medida aplicada, a habilitados a ajudá-lo no processo de ressocialização. (Caso 45)
VM38: Em nada se afigura como ilegal a restrição que o digno Magistrado impôs ao adolescente,
condicionando as visitas familiares ao bom comportamento apresentado pelo mesmo, eis que,
finalisticamente, busca o Estatuto da Criança e do Adolescente a reinserção do menor infrator ao
154
convívio social, livre das máculas e do mau comportamento que, se persistentes no futuro, acabarão
certamente em reprimenda penal (Caso 49)
Quadro 11 - Vocabulários que indicam a função reabilitadora e punitiva da resposta estatal 143
Em VM32 (o único que faz referência explícita às palavras “punitiva” e “reeducativa”
simultaneamente), por exemplo, o STJ decide que o instituto penal adulto da prescrição deve
ser aplicado à justiça juvenil. A prescrição consiste na impossibilidade de imposição de sanções
após o decurso de determinado tempo entre dois eventos, como a data do cometimento do ato
e a acusação formal ou a data de publicação da sentença e o início do cumprimento da sanção.
Para justificar a importação do instituto penal adulto para a justiça de jovens, o STJ afirma que
a medida socioeducativa tem uma “inegável característica punitiva” ao mesmo tempo em que
afirma que a aplicação tardia da sanção retiraria “sua função reeducativa”.
Em relação aos demais vocabulários, é relevante constatar que os quatro vocabulários
que mencionam a necessidade de prevenção de novas infrações (VM33, VM34,VM36,VM38)
e os três que mencionam a proteção da sociedade (VM31,VM35,VM37) também indicam o
caráter reabilitador da punição. Portanto, se no conjunto dos casos processuais (Diagrama 1 do
Capítulo 6) e no conjunto dos casos materiais (Diagrama 3), observou-se que a ideia de punição
quase sempre vem associada à ideia de reabilitação, os casos que mencionam a proteção da
sociedade e a prevenção da criminalidade mostram que esses dois tipos de vocabulários também
devem vir acompanhados da ideia de proteção ou de reeducação do jovem.
Contudo, é interessante notar que, diferentemente dos movimentos de salvação da
infância no Brasil (ALVAREZ, 1990) e em outros contextos (PLATT, 1997), o Superior
Tribunal de Justiça não vincula a finalidade reabilitadora e protetora da medida à proteção da
sociedade e à prevenção de novas infrações. A vinculação entre proteção do jovem e da
sociedade é clara nos discursos dos defensores da criação da justiça juvenil. Nesse sentido, ao
analisar o discurso de Cândido Mota em defesa da criação de estabelecimentos especiais para
a institucionalização de jovens, Alvarez conclui que
Para Mota, somente uma ação institucional preventiva, dirigida contra aqueles que, na
infância, já demonstram uma conformação moral defeituosa (a qual, se não os
predispõe inevitavelmente ao crime, torna-os porém criminosos em potencial) pode
evitar que a ocasião faça o delinquente (ALVAREZ, 2003, p. 122).
143 Embora haja sete decisões que afirmam reabilitação e punição, uma delas o faz em dois vocabulários distintos,
motivo pelo qual o quadro apresenta oito e não sete vocabulários.
155
Já o STJ, diferentemente desse tipo de manifestação, veicula a ideia de que esses
propósitos são autônomos. Reabilitar e prevenir a criminalidade, proteger o adolescente e
proteger a sociedade são finalidades autônomas. Todas são legítimas para se pensar a justiça
juvenil, todas podem ser apresentadas conjuntamente, mas sua relação é aditiva e não causal.
Não se reabilita para evitar a criminalidade, não se protege o adolescente para proteger a
sociedade. Educa-se e previne-se a criminalidade, protege-se o adolescente e a sociedade. Nesse
sentido, nota-se que apenas VM38, ao decidir que adolescentes em cumprimento de medida de
semiliberdade devem ser gradativamente expostos ao ambiente externo da unidade (em vez de
ter o direito a saídas ilimitadas), parece veicular a ideia de que a reabilitação está a serviço da
diminuição da criminalidade, embora não o conclua explicitamente. Por outro lado, os demais
vocabulários relativos à prevenção de novas infrações (VM33, VM34, VM36), assim como os
relativos à proteção da sociedade (VM31,VM35,VM37), não fazem essa conexão.
A ambivalência da atuação do tribunal também pode ser observada nos casos em que
este mobiliza a necessidade de proteção do adolescente, o que é feito tanto para expandir o
controle penal, quanto para restringi-lo. O Quadro 12 mostra dois exemplos de cada tipo de
vocabulários144. No primeiro deles, o tribunal decide que as medidas em meio aberto devem ser
aplicadas aos adolescentes entre 18 e 21 anos. Nesse caso, o STJ reconhece que o ECA não
prevê essa possibilidade, mas enfatiza que limitar essa aplicação até os 18 anos contrariaria a
finalidade ressocializadora da legislação, a qual se baseia “exclusivamente na ótica de o menor
se encontrar na peculiar condição de pessoa em desenvolvimento”. No segundo exemplo, o
tribunal adota uma interpretação literal do ECA, limitando a possibilidade de internação
provisória para o período de 45 dias, enfatizando que tal é necessário em função da “observância
à condição peculiar do menor de pessoa em desenvolvimento” (Caso 18).
Exemplo de Vocabulários que
afirmam a proteção/desenvolvimento
para ampliar o controle penal
Exemplo de Vocabulários que afirmam a
proteção/desenvolvimento para restringir
o controle penal VM39: Com efeito, a despeito de a lei
especificamente não tratar da ultra-atividade do
regime da liberdade assistida, não autoriza o
reconhecimento da sua inexistência. Basta uma
simples confrontação com os objetivos e os
princípios da órbita infracional juvenil para
conceber a possibilidade questionada. (...) Em
uma lei baseada exclusivamente na ótica de o
VM40: Ao dispor sobre a internação, em seu art.
121, destaca a necessária observância aos
princípios da brevidade e excepcionalidade; e
quanto à internação provisória, é enfático: Art.
108. A internação, antes da sentença, pode ser
determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta
e cinco) dias. (...) mostra-se totalmente
incompatível com os princípios fundamentais do
144 Devido à abundância de vocabulários desse tipo, optou-se por apresentar apenas um exemplo associado a cada
resultado.
156
menor se encontrar na peculiar condição de
pessoa em desenvolvimento, caracterizada pela
tônica ressocializadora de suas medidas,
descabida se mostra a pretensão de restringir a
aplicação das medidas sócio-educativas aos
maiores de dezoito anos somente em casos de
internação e de semiliberdade. Não haveria razão
para excluir desse rol as medidas de menor cunho
restritivo, que também encontram justificativa na
recuperação do menor infrator, visando sua
ressocialização. (Caso 37; grifos colocados)
ECA, de brevidade, excepcionalidade e
observância à condição peculiar do menor de
pessoa em desenvolvimento, devendo prevalecer
a determinação expressa contida no Estatuto
quanto ao prazo máximo para a internação
provisória de quarenta e cinco dias. (Caso 18;
grifos colocados)
Quadro 12 – Exemplos de vocabulários que afirmam a proteção/desenvolvimento do adolescente
Nos dois casos, o tribunal decide se amplia a possibilidade de aplicação de uma sanção
em contrariedade a uma interpretação literal do ECA. Entretanto, em cada um deles chega a um
desfecho distinto, mas legitimando sua escolha a partir de vocabulários de motivos praticamente
idênticos. Essa afirmação não tem por objetivo apontar qualquer incoerência por parte do
tribunal. Como já observado, as decisões analisadas neste trabalho foram redigidas por
Ministros diferentes, em épocas distintas. Contudo, em relação ao que essas decisões
comunicam, é importante observar que o argumento da proteção do adolescente é associado
tanto à ampliação da possibilidade de aplicação de uma medida quanto à sua restrição.
Ambiguidade semelhante é observada nos vocabulários que afirmam especificamente o
papel reabilitador da medida, tanto para ampliar o controle penal, quanto para restringi-los.
Além disso, os casos que afirmam que a medida tem um caráter punitivo fazem-no tanto para
ampliar quanto para restringir o controle. Um desses exemplos é a decisão que exibe o já
mencionado VM32, o qual afirma que o instituto penal adulto da prescrição deve ser aplicado
à justiça de jovens em “em virtude desta inegável característica punitiva”. Por outro lado, ao
decidir se o prazo de internação de três anos deve ser contado de modo separado para cada
procedimento por que passou o adolescente, o STJ afirmou a natureza punitiva da medida (sem
nenhuma menção à reabilitação ou proteção do jovem) para concluir que a limitação de três
anos:
VM41: ... “conduz para um esvaziamento da efetividade da norma penal, uma vez que a prática
reiterada de atos infracionais não encontraria a aplicação da medida punitiva quando somados o tempo
total de internação já tiver ultrapassado o triênio”145. (Caso 39)
145 Em outros dois casos, por outro lado, o STJ negou que as medidas tivessem caráter punitivo, o que levou à
conclusão pela necessidade de aumento do controle penal.
157
Quadro 13 - Vocabulários que afirmam exclusivamente o caráter punitivo da medida para ampliar o
controle penal
Essa ambivalência da mobilização de vocabulários relativos à punição e à reabilitação
pode ser observada, também, no Caso 50, em que o tribunal costumava decidir que adolescentes
poderiam cumprir internação em estabelecimentos de adultos (penitenciárias), mas mudou sua
orientação. O contraste entre as decisões mais antigas de cada tipo revela que a própria
justificação de como a finalidade do ECA se concretiza pode variar.
Vocabulários utilizados para justificar a
possibilidade de cumprimento de
internação em instituição de adultos
Vocabulários utilizados para justificar a
impossibilidade de cumprimento de
internação em instituição de adultos
VM: A realidade prisional no Brasil, como de
resto em outros países, e diga-se o mesmo da
eficácia do Estatuto da Criança e do Adolescente,
mostra descompasso normativo e fático. Cumpre,
então, harmonizar tais situações. Importante,
fundamental é a separação física entre o
delinquente e o menor. Secundária é a construção
física, o prédio de cumprimento da sanção. O v.
acórdão rela que, não obstante o edifício ser o
mesmo, os menores estão separados, em local a
eles reservado, sem comunicação com os adultos.
A teleologia da norma, assim, foi atendida.
(RHC 3139/SP)
VM: Assim, não se sustenta a argumentação de
que a medida adotada no caso em tela é adequada,
já que o paciente está em seção isolada e com
instalações apropriadas, observando-se a
separação física entre ele e os demais presos
comuns, pois essas condições, ainda que
presentes, não tornam admissível o cumprimento
definitivo da medida socioeducativa de
internação em estabelecimento prisional.
Defender o contrário implicaria,
necessariamente, desrespeitar as finalidades
ressocializadora, instrutiva e pedagógica que
regem a aplicação das medidas socioeducativas,
afrontando o sistema de tutela e proteção às
crianças e adolescentes implementado pela
Constituição cidadã. (Caso 50)
Quadro 14 – Comparação de vocabulários utilizados em decisões sobre internação em prisão
No trecho à direita do Quadro 14, o tribunal conclui que o cumprimento de internação
em prisão adulta contraria a finalidade ressocializadora do Estatuto, mesmo que os adolescentes
estejam separados fisicamente dos presos adultos. Por outro lado, no trecho à esquerda, o
tribunal conclui que a finalidade da norma é atendida com essa separação, podendo, portanto,
os adolescentes cumprir medida de internação em estabelecimento prisional.
Em resumo, é possível concluir que o Superior Tribunal de Justiça associa vocabulários
de motivos relacionados à reabilitação/proteção do adolescente tanto à ampliação quanto à
restrição do controle penal, fazendo o mesmo em relação aos vocabulários relativos à punição.
Ambos os propósitos atribuídos à intervenção estatal servem tanto para diminuir quanto para
aumentar sua intensidade. Igualmente, observa-se que o tribunal não estabelece uma oposição
158
entre essas finalidades, visto que, na maioria dos casos, elas foram apresentadas juntamente e
na mesma frase. Por outro lado, se a menção ao caráter reabilitador da medida pode vir
desacompanhada da menção a seu caráter punitivo, a menção ao caráter punitivo é quase sempre
(sete de oito vocabulários) acompanhada da afirmação da reabilitação. Assim, é possível
verificar o predomínio não apenas quantitativo da comunicação da finalidade educativa da
intervenção, mas também relacional. Punir e reabilitar, portanto, são comunicadas como
finalidades legítimas e complementares da resposta ao cometimento de crimes por adolescentes,
embora a reabilitação prevaleça. A relação entre essas finalidades, contudo, não é instrumental,
mas complementar. A análise dos vocabulários que mencionam a necessidade de prevenção de
novas infrações e de proteção da sociedade permite essa conclusão. Por meio desses
vocabulários, o STJ comunica que a medida socioeducativa não tem por função educar o jovem
para evitar novas infrações ou protegê-lo para proteger a sociedade. As finalidades convivem,
mas não é estabelecida relação entre elas.
7.2 A COMPARAÇÃO À LEI ADULTA: APROXIMAÇÕES AMBIVALENTES À JUSTIÇA
CRIMINAL
Os vocabulários de motivos que utilizam a comparação à lei penal adulta estão em
segundo lugar entre os mais utilizados (juntamente com os pertencentes ao “conjunto punição”)
nos casos materiais. Assim como nos casos processuais, nos casos materiais a comparação à lei
adulta foi associada a ambos os resultados possíveis (a favor da defesa e a favor da acusação).
Em sete casos essa comparação foi mobilizada para restringir o controle penal e em cinco casos
para o ampliar. A diferença entre esses números também é semelhante à verificada nos casos
processuais, em que os vocabulários de comparação à lei adulta estiveram associados em quatro
situações à ampliação de garantias e em cinco situações à sua restrição. A despeito dessa
pequena diferença, é interessante observar que, tomando-se todos os casos (processuais e
materiais) que utilizaram a comparação com a lei adulta para decidir, o modelo de justiça juvenil
expresso nesses casos é um modelo mais informal e menos punitivo, apesar da ambivalência
com que essa comparação é mobilizada.
Desse modo, a relação que o Superior Tribunal de Justiça estabelece entre justiça juvenil
e justiça penal adulta é distinta da percebida por Feld nos Estados Unidos. Em tal país, o autor
argumenta que a aproximação à justiça criminal transformou a justiça estadunidense em mais
formal e mais punitiva (FELD, 1993, p. 197-198). Na orientação do STJ, portanto, apesar de
não haver uma mobilização unívoca desse tipo de vocabulário em uma ou outra direção tanto
159
nos casos processuais quanto materiais, é possível perceber que não há o mesmo movimento
observado por Feld.
Igualmente, é interessante observar que o movimento do tribunal, na maioria dos casos
(oito entre 12), é o de mencionar a lei adulta para aproximar a justiça juvenil ao funcionamento
da justiça criminal adulta, tanto para ampliar o controle quanto para o restringir (VM42, VM43,
VM44, VM45, VM46, VM48, VM49, VM52). A maioria dos vocabulários pode ser
compreendida a partir da fórmula “se é assim com adultos, deve ser assim com adolescentes”.
Um dos casos em que essa igualação se dá no sentido de restrição do controle penal é o Caso
33 (VM45). Nessa decisão sobre a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas a
adolescentes diagnosticados com problemas psiquiátricos, o tribunal refere que, no caso de
adultos, o Código Penal não prevê a aplicação de pena, mas de medida de segurança. Por
conseguinte, adolescentes em tal situação não poderiam ser sentenciados a medidas
socioeducativas, mas sim colocados sob tratamento (VM45). Esse vocabulário, juntamente com
os demais utilizados para restringir o controle penal de adolescentes (independentemente de se
promovem uma igualação ou diferenciação à justiça criminal) pode ser observado no Quadro
15.
VM42: Posicionamento que adoto, por não entender razoável e proporcional a aplicação de medida
socioeducativa internação ao ato infracional análogo ao crime de ameaça, quando este é punido com
1 à 6 meses de detenção. (Caso 28)
VM43: o menor possui outras duas representações (sendo uma delas pelo mesmo ato infracional),
contudo, em um dos processos foi homologada a remissão (Processo nº 5.04.012074-5), a qual não
implica o reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade nem prevalece para efeitos de
antecedentes, equiparando-se ao instituto da transação previsto no âmbito dos Juizados Especiais
Criminais. (Caso 30)
VM44: Decorre daí que internação só se justifica, no caso, na reiteração de ato infracional de natureza
grave, que a doutrina e a jurisprudência apontam como sendo aqueles punidos com reclusão, o que
não ocorre com o porte de drogas, descrito no artigo 16 da Lei nº 6.368/76, sancionado com pena de
detenção. (Caso 31)
VM45: A hipótese se assemelha àquela definida no artigo 26, do Código Penal brasileiro, o que, ao
meu ver, deveria conduzir à aplicação de medida especial correspondente à medida de segurança.
(Caso 33)
VM46: Entretanto, verifico ser entendimento dominante deste Tribunal, o de que a prescrição – da
forma como prevista no Código Penal – se aplica às medidas sócio-educativas. (Caso 34)
VM47: Com efeito, observa-se que o menor registra apenas dois atos infracionais anteriores, ambos
por tráfico de entorpecentes, o que configura tão-somente a reincidência, instituto que não guarda
identidade com a hipótese do art. 122, II, do ECA. (Caso 52, decisão da Sexta Turma).
VM48: Dessa forma, tendo em vista que a remissão se equipara ao instituto da transação penal
previsto no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, mutatis mutandis, o descumprimento das
160
condições impostas acarreta, tão somente, o prosseguimento da apuração do ato infracional e não a
internação-sanção, prevista no art. 122, III, da Lei n. 8.069/1990. (Caso 6)
Quadro 15 –Vocabulários de motivos que mencionam lei adulta para restringir o controle penal
De modo semelhante, o STJ comunicou a necessidade de igualação da situação de
adolescentes à de adultos nos casos em que decidiu pela ampliação do controle penal. Por
exemplo, o tribunal decidiu que adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade
podem ter suas saídas limitadas pela autoridade judiciária assim como prevê a lei de execuções
penais de adultos (VM52). Esses vocabulários, juntamente com os demais utilizados para
ampliar o controle penal de adolescentes (independentemente de promoverem uma igualação
ou aproximação à justiça criminal) podem ser observados no Quadro 16.
VM49: “Na contagem dos prazos do Código Penal levam-se em conta os dias, meses e anos e não as
horas. Assim, qualquer fração do dia, vale pelo dia todo. Não se considera menor quem delinquiu no
dia de seu aniversário, quando completou a maioridade, embora o crime tenha sido cometido em hora
anterior à de seu nascimento. (Caso 1)
VM50: A importação dos institutos do processo penal, em especial a representação da vítima como
condição de procedibilidade, descaracterizaria o procedimento que apura a prática do ato infracional
praticado pelo adolescente, inclusive afastando-o de suas finalidades. (Caso 14)
VM51: Com efeito, a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III,
alínea d, do Código Penal, não é aplicável às medidas sócio-educativas previstas no Estatuto
da Criança e do Adolescente, porquanto não guardam qualquer correlação lógica. Como bem
observado pela douta Subprocuradoria-Geral da República “(...) a atenuante, na esfera penal, tem
reflexo na quantidade de sanção imposta ao criminoso, não em sua espécie (reclusão ou detenção), ao
passo que as medidas em tela, de semiliberdade e liberdade assistida, não têm prazo determinado
(ECA, arts. 118, § 2º e 120, § 2º)”. (Caso 27)
VM52: Bem de ver, portanto, inexistir direito subjetivo do adolescente a quem for aplicada a medida
de semiliberdade às saídas semanais, razão por que, como assentado na decisão agora hostilizada, à
falta de norma estatutária específica, pode, e até mesmo, deve o juiz emprestar o regime análogo
traçado na lei de execução penal, face à similitude das medidas. (Caso 49)
VM53: Vale deixar consignado que a medida sócio-educativa, de que trata o art. 112, inciso III, da
Lei 8.069/90 (prestação de serviços à comunidade), aqui aplicada, tem sentido jurídico diverso da
prevista no art. 43, inc. I, do Código Penal, por isso que não pode ser tomada como pena restritiva, de
direito. É a lição do art. 228 da Carta Magna. (Caso 5)
Quadro 16 - Vocabulários de motivos que mencionam lei adulta para ampliar o controle penal
Além dos oito casos que promovem uma igualação da situação de adolescentes à de
adultos, há quatro casos em que o tribunal parece se esforçar para mostrar que a situação dos
adolescentes sob julgamento é diferente da situação dos adultos (VM47, VM50, VM51,
VM53). Apesar de, nesses casos, o tribunal concluir que a situação objeto de análise é diferente
à da justiça penal adulta, eles comunicam a ideia de que a comparação ao sistema de justiça
161
penal adulto é importante. Essa diferenciação costuma ser associada à ampliação do controle
penal (três dos quatro casos em que ela é realizada).
No caso em que a comparação à lei adulta serviu para justificar a restrição do controle
penal (VM47), a sexta turma do STJ afirmou que a “reiteração no cometimento de outras
infrações graves” – prevista pelo ECA como hipótese que autoriza a internação – demanda que
sejam cometidos três atos infracionais. A justificativa para tanto é a de que exigir o cometimento
de apenas dois atos significaria confundir reiteração com o instituto penal adulto da
reincidência, conclusão que deve ser afastada.
Nos outros três casos (VM50, VM51 e VM53), essa diferenciação foi utilizada para
ampliar o controle penal. Em VM50, o STJ decidiu que a exigência de que a vítima manifeste
sua vontade de que o autor do crime seja processado (o que é exigido na justiça criminal adulta
para alguns crimes) não deve ser estendida à justiça juvenil, dada a finalidade da intervenção
na justiça de jovens (a decisão não refere, porém, qual é essa finalidade). De modo análogo, em
VM51 o STJ concluiu que não é possível reduzir a intensidade da sanção imposta a
adolescentes, mesmo que estes confessem ter cometido o ato infracional (o que é previsto na
legislação adulta). A justificativa para essa decisão é a de que não há “correlação lógica” entre
pena e medida socioeducativa, pois medidas socioeducativas não possuem prazo determinado,
o que impediria a diminuição do tempo de medida, mesmo que o adolescente tenha confessado.
Já em VM53, o STJ afirma que é possível que a remissão seja aplicada juntamente com a
imposição de uma medida socioeducativa e não apenas como um perdão. A conclusão do
tribunal é a de que a medida de prestação de serviços à comunidade que pode ser aplicada
juntamente com a remissão é distinta da pena de prestação de serviços à comunidade, aplicada
a adultos.
Em resumo, observou-se que a comparação à justiça criminal adulta é bastante frequente
nas decisões acerca do controle penal, o que indica a importância dessa comparação.
Igualmente, constatou-se que essa comparação é utilizada de modo ambivalente, isto é, tanto
para ampliar quanto para restringir o controle penal. Ainda, concluiu-se que a comparação à
justiça de adultos é preponderantemente realizada no sentido de aproximar a justiça juvenil a
ela, ao contrário do que se observou nos vocabulários de motivos dos defensores da criação da
justiça juvenil. Contudo, em alguns casos, o tribunal promove uma diferenciação da justiça de
jovens em relação à justiça criminal adulta, o que revela outra ambivalência na mobilização dos
vocabulários desse tipo.
162
7.3 OS VOCABULÁRIOS QUE MENCIONAM A CONSTITUIÇÃO
Assim como nos casos processuais, nos casos materiais, as referências à Constituição
estão quase sempre vinculadas a um resultado favorável à defesa. Dos cinco vocabulários de
motivos que fazem referência à Constituição, quatro estão associados à restrição do controle
penal. Contudo, esse tipo de vocabulários não tem a mesma prevalência encontrada nos casos
processuais, em que foi o tipo mais frequente nos casos que ampliam garantias processuais.
Outra diferença em relação aos vocabulários desse tipo encontrados nos casos processuais é
que, nos materiais, não há apenas referências a princípios ou regras constitucionais, como ampla
defesa e contraditório, por exemplo. Nos casos materiais, foram identificados dois vocabulários
cuja referência à Constituição parece servir para reforçar a importância do papel protetivo e
ressocializador da intervenção estatal (VM54 e VM56). Um deles é mobilizado para ampliar o
controle penal e o outro para o restringir, o que reproduz a dicotomia já observada entre punição
e reabilitação nas decisões do tribunal. Os vocabulários de motivos relativos à Constituição
podem ser observados nos Quadros 17 e 18.
VM54: Insta lembrar que o Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição Federal de
1988, conferiu à criança e ao adolescente direitos fundamentais, com absoluta prioridade, garantindo-
lhes proteção integral contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. Não podendo ser cumprida de imediato a sentença monocrática, as medidas
socioeducativas perderiam por completo seu caráter preventivo, pedagógico, disciplinador e protetor,
pois somente poderiam ser aplicadas depois de confirmadas pela instância ad quem, alguns ou vários
meses depois. (Caso 40)
Quadro 17 - Vocabulários de motivos que mencionam a Constituição para ampliar o controle penal
VM55: É o que exsurge não apenas do artigo 112, § 3º, do Estatuto, como também do seu artigo 11,
§ 1º, no capítulo dedicado aos "direitos fundamentais da criança e do adolescente", e ainda, e
principalmente, da Constituição da República, no artigo 227, § 1º, inciso II. Vejamos: (...) II - criação
de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física,
sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante
o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos,
com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos " (...) Assim, a medida apropriada ao
adolescente infrator portador de doença mental não é "sócio-educativa", mas "protetiva". (Caso 33)
VM56: Defender o contrário implicaria, necessariamente, desrespeitar as finalidades
ressocializadora, instrutiva e pedagógica que regem a aplicação das medidas socioeducativas,
afrontando o sistema de tutela e proteção às crianças e adolescentes implementado pela Constituição
cidadã. (Caso 50)
VM57: No caso, observa-se que o Juízo de piso levou em consideração a prova oral para concluir
pela reiteração, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, não sendo caso de
aplicação do previsto no art. 122, II, do ECA. (Caso 53, decisão da Sexta Turma)
163
VM58: (...) sendo impossível a colocação do adolescente em regime de semiliberdade ou internação
por se tratarem de medidas que levam à restrição da liberdade de locomoção, exigindo-se, por essa
razão o devido processo legal (Caso 6)
Quadro 18 – Vocabulários de motivos que mencionam a Constituição para restringir o controle penal
Por outro lado, observar apenas os vocabulários relacionados a princípios ou regras
constitucionais específicos – tanto nos casos processuais como nos materiais – permite concluir
que o STJ promove uma associação entre Constituição e um modelo de justiça mais formal e
menos punitivo. Isso porque, tanto nos casos materiais como nos casos processuais, a referência
a princípios constitucionais é sempre associada a um resultado “a favor da defesa”. Assim, é
possível inferir que o principal tipo de vocabulários de motivos associados a um modelo de
justiça que Bernard e Kurlychek chamaram de “o melhor dos dois mundos” (2010, p. 113), é o
que faz referência a princípios ou regras constitucionais.
7.4 OS VOCABULÁRIOS QUE MENCIONAM A IMPORTÂNCIA DE SE DECIDIR CASO
A CASO
Outro tipo de vocabulários de motivos apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça
nos casos relativos ao controle penal de adolescentes é o que faz referência à importância de se
tomarem decisões de acordo com as situações específicas que são apresentadas ao judiciário.
Vocabulários desse tipo estiveram sempre associados a um resultado “a favor da acusação”146.
Em VM61, por exemplo, o tribunal decidiu que é possível que adolescentes iniciem o
cumprimento de medida socioeducativa mesmo que a sentença que a impôs não seja
irrecorrível, pois magistrados de primeira instância estão em uma posição melhor para todas
decisões caso a caso. Alguns exemplos de vocabulários de motivos desse tipo podem ser
observados no Quadro 19.
VM59: Verifica-se, pois, que a medida não foi imposta apenas pela gravidade abstrata do crime, mas
levou em conta as condições pessoais do menor e a natureza do delito praticado. (Caso 29)147
VM60: Quanto à semiliberdade e à liberdade assistida, estas devem ser aplicadas de acordo com sua
adequação ao caso. (Caso 32)
VM61: (...) também seria um completo desprestígio às instâncias de primeiro grau, que na prática, é
quem tem um maior contato com o adolescente, inclusive pessoalmente, e podem carrear os efeitos
desta percepção na escolha da medida mais adequada ao caso concreto. (Caso 40)
146 Essa valorização do caso concreto, pode ser observada também nos casos processuais. 147 Apesar de esse trecho não mencionar diretamente a importância do caso concreto, foi codificado sob esse tipo
de vocabulário, pois a menção à gravidade abstrata seguida pelas menções às condições pessoais e à natureza do
ato parece indicar que essa é uma análise concreta.
164
VM62: (...) cabendo, contudo, ao Juízo de Execução avaliar, no caso concreto, a possibilidade de
unificação ou extinção de uma delas. (Caso 49)
VM63: Ademais, o Magistrado não está vinculado ao relatório técnico emitido pela equipe
multiprofissional. O princípio do livre convencimento deve prevalecer na hipótese, podendo o Juiz,
com base em fundamentação apta, determinar a manutenção da medida sócio-educativa anteriormente
aplicada, consoante ocorrido no presente caso. (Caso 48)
VM64: Para a Corte Suprema, o aplicador da lei deve analisar e levar em consideração as
peculiaridades de cada caso concreto para uma melhor aplicação do direito. Pondera que o magistrado
deve apreciar as condições específicas do adolescente – meio social onde vive, grau de escolaridade,
família – dentre outros elementos que permitam uma maior análise subjetiva do menor. (Caso 52,
decisão da Quinta Turma)
VM 65: O Min. Joaquim Barbosa rejeitou, ainda, a alegação de que seria necessário o cometimento
de, no mínimo, três atos infracionais graves para a incidência desse inciso, haja vista tratar-se de
construção jurisprudencial, em que se tentara estabelecer parâmetros para se restringir a aplicação de
internação, cabendo ao juiz levar em conta as peculiaridades de cada caso concreto. (Caso 52, decisão
da Quinta Turma)
Quadro 19 – Vocabulários de motivos que mencionam a importância de se tomarem decisões “caso a
caso” nos casos materiais
É interessante observar que apesar de quase todos os vocabulários desse tipo fazerem
menção à importância de se tomarem decisões de acordo com a situação concreta do
adolescente, houve um caso – que não utilizou vocabulários desse tipo – em que a ideia de que
decisões judiciais devem ser tomadas de acordo com o caso concreto parece, de certa forma,
ser contrariada. Em tal caso (Caso 23), o STJ teve de decidir se magistrados devem ou não
solicitar a realização de relatório sobre o adolescente antes de escolher qual medida
socioeducativa aplicar. Nesse caso, o tribunal afirmou que juízes não seriam obrigados a decidir
de acordo com o relatório da equipe técnica se ele houvesse sido feito, motivo pelo qual o juiz
não é obrigado a solicitar a confecção do relatório. Assim, considerando que tal relatório é um
dos meios de se observarem as “peculiaridades concretas” do caso, chama a atenção que o STJ
tenha decidido por torná-lo facultativo. Argumentação semelhante é observada em VM63, em
que o STJ decidiu que relatórios da equipe técnica sugerindo a progressão de medida do
adolescente não devem ser obrigatoriamente seguidos por magistrados.
Em relação ao resultado ao qual esses vocabulários estão vinculados, observa-se que
todos eles (sete vocabulários de seis decisões) foram associados à ampliação do controle penal.
A ausência desse tipo de vocabulários nas decisões de restrição do controle penal pode ser
compreendida pelo fato de que, de modo geral, quando o STJ opta por restringir o controle, está
diminuindo a discricionariedade dos magistrados de primeira instância e, portanto, limitando
sua possibilidade de decidir caso a caso. Já quando amplia o controle, permite que os
magistrados possuam maior discricionariedade. Por exemplo, ao estabelecer que a internação
165
provisória não pode ser aplicada aos adolescentes que cometeram infrações leves (Caso 17), o
STJ está limitando as possibilidades de magistrados internarem provisoriamente adolescentes.
Em outras palavras, está afirmando que, independentemente do caso concreto e das
circunstâncias pessoais dos adolescentes, magistrados não devem interná-los provisoriamente
em casos leves. Por outro lado, no caso em que o STJ rejeitou o pedido da defesa de que a
internação por tráfico de drogas não seria possível a não ser quando o adolescente reiterasse em
ato infracional (Caso 29), sua decisão amplia a discricionariedade dos magistrados. Isso porque
estes poderão decidir aplicar a internação por tráfico mesmo quando o adolescente não reiterar
no cometimento de atos infracionais, o que não significa que haja obrigação de impor a
internação nesses casos.
A afirmação da importância de se tomarem decisões “caso a caso” não é exclusiva da
justiça juvenil. Também no direito penal adulto, há juristas que defendem a relevância de se
tomarem decisões de acordo com as especificidades do caso, a partir do que costumam chamar
de princípio da individualização da pena148. Contudo, é interessante observar que essa defesa
da importância do “caso a caso” é vista por diferentes atores que trabalham no âmbito da justiça
juvenil como mais importante no caso dessa justiça. Conforme observou Almeida, a resposta
individualizada seria, na concepção de tais atores, o objetivo oficial da justiça juvenil, (2016,
p. 138). Nesse sentido, a autora constatou que:
Na avaliação que eles realizam do funcionamento das varas no que diz respeito à
decisão sobre a medida a ser aplicada ao adolescente; da decisão das equipes sobre o
envio do relatório conclusivo e; dos relatórios produzidos nas unidades, o alvo da
crítica é o mesmo: a padronização. Em todos esses casos, o modo de funcionamento
“mecânico” e “automático” é contraposto à individualização da intervenção e à
necessidade de orientar todas as decisões pelos atributos específicos a cada caso
(ALMEIDA, 2016, p. 135).
Em resumo, nesta seção observou-se que, de maneira semelhante a esses atores, o STJ
comunica a importância de se decidir caso a caso na justiça juvenil, pois juízes de primeira
instância possuem “maior contato com o adolescente, inclusive pessoalmente” (VM61). Por
outro lado, o STJ tornou facultativa a realização do relatório que permite justamente a aferição
de peculiaridades do caso. Como será observado na próxima seção, essa decisão contrasta
também como os vocabulários que mencionam a importância de se observarem as
características pessoais de adolescentes na tomada de decisões no âmbito da justiça juvenil.
148 Sobre a importância da individualização da pena atribuída por magistrados do Superior Tribunal de Justiça em
suas decisões, conferir (BRASIL, 2009a, p. 43; BRASIL, 2009b, p.60).
166
7.5 O PADRÃO DECISÓRIO QUANTO À GRAVIDADE E OS VOCABULÁRIOS SOBRE
GRAVIDADE E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO ADOLESCENTE
Gravidade do crime cometido e características pessoais do criminoso são
frequentemente colocados como questões enfatizadas por modelos de justiça opostos, como
observado no Capítulo 3. O foco dado pelos autores associados à escola clássica ao crime
cometido e o foco dado à escola positiva às características dos criminosos sustentam essa
diferenciação. Contudo, conforme se observou, também no capítulo 3, não apenas na justiça de
adultos (ALVAREZ, 2014, p. 46), mas também na justiça juvenil (GOLDSON; HUGHES,
2010, p. 212) são comuns as combinações de práticas e justificações associadas a essas
diferentes escolas.
Neste trabalho, tanto as referências à importância da gravidade da infração quanto às
menções à relevância das características pessoais dos adolescentes foram observadas nos
vocabulários de motivos apresentados pelo STJ – tanto casos materiais como processuais149.
Contudo, é possível concluir que há uma preponderância da afirmação da importância da
gravidade (nove casos) sobre a menção à relevância das características pessoais (cinco casos).
Assim, se em relação à finalidade da intervenção o STJ costuma comunicar seu papel
reabilitador de modo muito mais frequente que seu papel punitivo (como se observou na Seção
5.2.1), quando se refere a critérios mais específicos de imposição da punição, costuma se referir
mais frequentemente à importância da gravidade do ato do que à relevância das características
pessoais do adolescente, esta última costumeiramente associada a um modelo de justiça baseado
na reabilitação.
Os vocabulários que dizem respeito à importância da gravidade foram assim reunidos
porque afirmaram que este deve ser um critério relevante na tomada de decisões da justiça
juvenil (VM66, VM69, VM71, VM72, VM73, VM74 e VM75) ou porque afirmam
preocupação com a necessidade de se responder a atos graves (VM67, VM68 e VM70). Os
vocabulários que abordam exclusivamente à importância da gravidade podem ser observados
no Quadro 20.
VM66: De outra parte, o artigo 174, do mesmo diploma legal, indica ser possível a custódia
preventiva quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente
149 O exame da utilização dos vocabulários relativos à gravidade e às circunstâncias pessoais pode ser mais bem
desenvolvido a partir da análise de todos os casos (materiais e processuais). Optou-se por fazer-se essa análise
conjunta neste capítulo, referente aos casos materiais, pois esses vocabulários estão mais presentes nesses casos.
167
permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
(Caso 19)
VM67: Como bem ressaltado no Aresto ora objurgado, assumir a inaplicabilidade do Estatuto da
Criança e do Adolescente aos maiores de 18 anos implica a admissão de que atos infracionais possam
ficar sem resposta estatal, como se a ordem jurídica concedesse uma espécie de salvo conduto para a
prática de atrocidades, pela simples condição etária do implicado. (Caso 37)
VM68: Fosse o contrário, o adolescente que, com 17 anos e alguns meses cometesse qualquer ato
infracional de natureza grave (mediante violência ou grave ameaça à pessoa) estaria livre do
procedimento de apuração do ato infracional perante a Justiça da Infância e da Juventude, isento de
qualquer das medidas socioeducativas do art. 112, quando atingisse a idade de 18 anos. (Caso 38)
VM69: ''Resta ainda levar em consideração o art. 122 do ECA, onde estão taxativamente indicados
os pressupostos para a aplicação da medida de internação. O inciso I do art. 122 do ECA refere-se à
prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa. -É evidente, nessa hipótese,
que se levam em conta as características próprias do ato infracional e não, como observa corretamente
Emílio Garcia Mendez (Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 3a ed., 2a tir., São Paulo,
Malheiros, 2001, p. 402), "as potencialidades derivadas subjetivamente da personalidade ou 'história'
anterior do autor." (Caso 39)
VM70: Esta tese, além de constituir-se num forte estímulo à reincidência juvenil, na prática de atos
infracionais cada vez mais graves (...). (Caso 40)
Quadro 20 – Vocabulários de motivos que afirmam a importância da gravidade nos casos materiais e
processuais (à exceção dos que também mencionam as características pessoais)
Entre os vocabulários que afirmam a importância da gravidade, um deles afirma também
que as circunstâncias pessoais do adolescente não devem ser observadas como critério para a
imposição da medida de internação, o que revela, novamente, certa ambivalência na orientação
do tribunal (VM69), já que, em quatro casos, gravidade e importância das características
pessoais são mencionadas juntamente. Outros dois vocabulários (VM67 e VM70) indicam a
relevância da gravidade associada à preocupação com o cometimento de novos atos
infracionais.
Apesar da importância dada pelo STJ à gravidade dos atos cometidos, observa-se que a
linguagem utilizada para se referir a eles é bastante genérica, sem a atribuição de avaliações
morais sobre a questão, à exceção de VM67 que mencionada preocupação com a prática de
“atrocidades”. Em comparação, Minahim e outros observaram decisões de tribunais de justiça
estaduais que costumam estabelecer “a correlação da prática de ato infracional grave com a
existência de desajuste social e moral” (BRASIL, 2010b, p. 33). Os seguintes trechos de
decisões dos tribunais de justiça de São Paulo e de Pernambuco evidenciam essa conclusão:
A prática de gravíssimo ato infracional denota desajuste moral e social, e, portanto, a
manutenção das medidas sócio-educativas de liberdade assistida e prestação de
serviços à comunidade não se apresentam suficientes à ressocialização do apelado,
que, em liberdade, poderá expor a incolumidade física de terceiros a risco. (BRASIL,
2010b, p. 16)
168
De fato, verifica-se, no caso dos autos, que a conduta desenvolvida pelo jovem,
ceifando a vida de uma pessoa e tentando com a vida de uma outra vítima, movido
por motivo fútil e agindo com extremada frieza, revela o seu desajuste pessoal e a sua
propensão para a violência, o que reclama pronta e enérgica intervenção do Estado,
com vistas a dar ao infrator a dimensão da reprovabilidade social que pesa sobre sua
conduta, impondo-se a medida sócio-educativa provisória ...(...) (BRASIL, 2010b, p.
75-76).
De modo distinto desses tribunais, portanto, o STJ não se manifesta de maneira extensa
sobre a questão da gravidade. Apesar disso, esses vocabulários são preponderantes em relação
aos que mencionam as circunstâncias pessoais do adolescente. A preponderância de
vocabulários que mencionam a gravidade em relação aos que mencionam as características
pessoais do adolescente pode ser observada em outras pesquisas sobre a justiça juvenil no
Brasil. Um exemplo é a pesquisa de Dal Pos sobre os critérios utilizados por promotores de
justiça na cidade de Porto Alegre para a aplicação da remissão. A autora constatou que os
promotores declararam guiar-se sobretudo pela gravidade (mencionada por 85% dos
entrevistados) e pelos antecedentes (35%) dos jovens, sendo secundários os critérios relativos
às características individuais dos adolescentes (o critério “personalidade do adolescente” é
mencionado por 23% dos entrevistados, por exemplo) (2013, p. 174).
Em sentido semelhante é a conclusão de Oliveira (2016), ao observar os determinantes
da aplicação da medida de internação no estado de São Paulo. Conforme o pesquisador, as
características pessoais do jovem influenciam sua possibilidade de internação. Entretanto, a
gravidade do ato cometido constitui o melhor preditor do resultado da decisão pela internação
(2016, p. 162). Assim, a comparação entre as constatações deste trabalho e as realizadas por
Oliveira revela a preponderância que o critério gravidade parece tomar em órgãos distintos na
hierarquia judiciária.
Apesar dessa preponderância da utilização de vocabulários relativos à gravidade sobre
os relativos às circunstâncias pessoais pelo STJ, é fundamental observar que as referências a
eles se interseccionam em quatro casos. Assim como as referências ao caráter punitivo e
reabilitador da intervenção se interseccionam, e assim como as referências à necessidade de
proteção da sociedade e do adolescente são apresentadas conjuntamente, os vocabulários que
afirmam a importância dos critérios “gravidade” e “circunstâncias pessoais” sobrepõem-se em
alguns casos. Nos casos materiais, dos seis casos que mencionam a importância da gravidade,
dois comunicam também a importância de se observarem as condições pessoais do adolescente.
Já nos casos processuais, dos três casos que mencionam a importância da gravidade, dois
mencionam a relevância das características pessoais. Portanto, não há uma oposição entre
169
menção à gravidade e às características pessoais do adolescente. O Diagrama 5 mostra a
intersecção entre os casos em que gravidade e circunstâncias pessoais são mencionados.
Diagrama 5 – Intersecções entre os vocabulários “gravidade é importante” e “características pessoais”
nos casos materiais e processuais
A partir desse diagrama, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não estabelece
uma oposição entre a importância de se observar o que o adolescente “fez” e o que o adolescente
“é”. Nesse sentido, a oposição entre o foco no crime (defendido pela escola penal clássica) e o
foco no criminoso (típica da escola positivista) não é observada nas decisões do Superior
Tribunal de Justiça. A punição pode reger-se tanto pela proporcionalidade em relação à ofensa
quanto pelas características pessoais do adolescente. A afirmação desse foco duplo, inclusive,
é realizada na mesma frase dos vocabulários. O Quadro 21 demonstra o foco duplo da
intervenção, destacando em azul as referências às características pessoais e em vermelho as
referências à gravidade em casos processuais e materiais150.
VM71: É cediço que se impõe a aplicação da medida de internação nas hipóteses em que o caráter
excepcional dos atos infracionais cometidos e o comportamento social do adolescente exigem a
medida extrema. (Caso 29)
VM72: Verifica-se, pois, que a medida não foi imposta apenas pela gravidade abstrata do crime, mas
levou em conta as condições pessoais do menor e a natureza do delito praticado. (Caso 29)
VM73: Para tanto, devem ser observadas a capacidade do adolescente de cumprir a medida, suas
condições pessoais, as circunstâncias e gravidade do ato infracional praticado, orientando-se à
ressocialização do menor. (Caso 32)
150 Apenas um trecho com vocabulários relacionados às características pessoais não foi exibido no quadro 21, visto
que não esteve acompanhado de menção à gravidade. Contudo, considera-se que os vocabulários expostos em tal
quadro sejam suficientes para a compreensão do que o tribunal comunica sobre a importância das características
pessoais.
170
VM74: Sendo certo que na sua aplicação deve ser observada apenas a necessidade e adequação frente
às peculiaridades encontradas no caso concreto, nos termos do artigo 112, § 1º, combinado com os
artigos 113 e 100, caput, todos da Lei n. 8.069/90, que preceituam: (...) § 1º A medida aplicada ao
adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da
infração". (Caso 35)
VM75: Aliás, como adverte Wilson Donizeti Liberati, a audiência deve mesmo acontecer para que o
magistrado ‘possa aferir as características da personalidade do adolescente, sua situação familiar e
social, a extensão e gravidade do ato infracional praticado. (Caso 4)
Quadro 21 – Vocabulários que fazem referência à importância da gravidade e das características pessoais
do adolescente nos casos materiais e processuais
Como VM74 permite observar, o próprio ECA, citado pelo tribunal, prevê a convivência
entre esses dois critérios. Além da legislação e dos vocabulários observados nesta pesquisa,
outros trabalhos constataram a convivência dessas duas questões na atuação de pessoas que
trabalham no âmbito da justiça juvenil brasileira. Por exemplo, em pesquisa na qual entrevistou
magistrados da infância e juventude, Almeida conclui que estes buscam diferenciar
radicalmente a justiça juvenil da justiça criminal. Um de seus entrevistados narra que: “‘na
justiça de adulto não tem interesse na história das pessoas, mas só no que ele fez, fez, não fez,
tá preso e pronto’” (2016, p. 133). Contudo, apesar desse discurso de afastamento da relação
mecânica entre crime e punição e da defesa da importância da “história das pessoas”, os
magistrados entrevistados pela pesquisadora demonstram-se inclinados a discordar dos
relatórios da equipe técnica que sugerem a liberação do adolescente por bom comportamento
em casos de crimes graves antes do tempo esperado de medida para cada crime.
Essa prática é, inclusive, defendida pelos magistrados. Segundo Almeida, “para eles, se
o crime é grave ou o adolescente é reincidente não ‘faria sentido’ resolver a situação em pouco
tempo: ‘se o adolescente cometeu várias infrações e o relatório vem em pouco tempo dizendo
que está tudo bem, não é crível’ (Juíza 4)” (ALMEIDA, 2016, p. 147). Outro magistrado afirma
que o relatório deve ser “‘coerente com o ato infracional’” (Juiz 1) (Ibid., p. 147). Resumindo
a relação entre esses dois aspectos, Almeida conclui que “a consideração sobre a gravidade da
infração e a necessidade de ‘proteção da sociedade’ não é contraditória ou mesmo separada das
considerações sobre as características sociais e pessoais dos adolescentes” (2016, p. 228).
Desse modo, assim como observado nas entrevistas com magistrados de primeira
instância realizadas por Almeida, o Superior Tribunal de Justiça afirma a importância de se
tomarem decisões de acordo com as características pessoais do adolescente associada à
importância de se avaliar a gravidade do caso (apesar da preponderância da gravidade). Não é
comunicada, portanto, uma oposição entre foco no crime e foco no criminoso (embora o foco
171
no crime predomine como vocabulário de motivos). O foco pode ser em ambos.
Contudo, assim como se observou na comparação entre os vocabulários que fazem
referência ao mesmo tempo ao caráter punitivo e ressocializador da medida, nos vocabulários
que mencionam simultaneamente a importância da gravidade e das condições pessoais do
adolescente, o nexo estabelecido é aditivo. Deve-se considerar a gravidade e as circunstâncias
pessoais, mas não é feita uma vinculação entre a gravidade do ato cometido e essas
circunstâncias. Não se afirma, por exemplo, que o cometimento de atos graves é algo que coloca
o adolescente em uma situação pessoal de maior delicadeza e que, portanto, demanda uma ou
outra intervenção. Tampouco se associa a gravidade diretamente151 à ideia reabilitação152.
Outra evidência da importância da gravidade são os vocabulários que mencionam que
determinados atos não são graves, o que foi observado apenas em casos materiais. Tais
vocabulários mencionam expressamente que determinado ato (ou conjunto de atos) não é grave.
Assim, não são exatamente opostos aos que mencionam a importância da gravidade, os quais
não se referem a atos específicos. Ao contrário dos vocabulários que mencionam a importância
da gravidade como critério para a tomada de decisões na justiça juvenil, os vocabulários que
afirmam que certo ato não é grave não foram associados, em nenhum caso, à importância de se
observar as características pessoais do adolescente. Um exemplo dessa utilização é verificado
em VM76, em que o STJ decide aplicar o princípio da insignificância à justiça juvenil, referindo
que um adolescente que comete um furto de objeto de baixíssimo valor não deve ser punido.
VM76: Conforme bem ressaltado pelo Tribunal a quo, os recorridos teriam subtraído
uma lata de cola no valor de R$ 4,50 de um estabelecimento comercial, cujo valor representa
1,5% do salário mínimo, demonstrando que não teria havido dano relevante ao patrimônio da
suposta vítima. (Caso 12)
VM77: O ato infracional cometido pelo menor - furto simples -, embora seja socialmente reprovável,
é desprovido de qualquer violência ou grave ameaça à integridade física ou moral da vítima. Não há,
portanto, como subsistir, na espécie, a medida excepcional imposta, porquanto, ao que se depreende
dos autos, a conduta perpetrada pelo paciente e suas condições pessoais não se amoldam às hipóteses
do art. 122. (Caso 17)
VM78: Posicionamento que adoto, por não entender razoável e proporcional a aplicação de medida
socioeducativa internação ao ato infracional análogo ao crime de ameaça, quando este é punido com
1 a 6 meses de detenção. (...) (Caso 28)
151 Apesar de quatro dos 13 casos que utilizam vocabulários relativos à gravidade também mencionarem
vocabulários relativos à reabilitação, não é estabelecida conexão entre os dois tipos de vocabulários. 152 Um exemplo de associação entre gravidade e reabilitação é observado em manifestação de defensora pública
entrevistada por Almeida (2016, p. 148): (...) “sempre se pergunta, por exemplo, se o ato é grave, se teve violência
contra a pessoa, né, se é um ato violento e tal, aí esse adolescente vai ser mais exigido, porque assim, subentende-
se que se ele teve, né, se ele se dispôs a cometer um ato tão grave quer dizer que ele é mais ousado, então ele
precisa de uma intervenção maior. Isso às vezes vai repercutir em um maior tempo de internação, na maioria das
vezes, na verdade (Defensora 3)”.
172
VM79: Decorre daí que internação só se justifica, no caso, na reiteração de ato infracional de natureza
grave, que a doutrina e a jurisprudência apontam como sendo aqueles punidos com reclusão, o que
não ocorre com o porte de drogas, descrito no artigo 16 da Lei nº 6.368/76, sancionado com pena de
detenção. (Caso 31)
Quadro 22 – Vocabulários que fazem referência à ao fato de o ato não ser grave nos casos materiais
A comparação desses vocabulários aos que referem a importância da gravidade, em
relação às ações situadas (atributos dos casos) às quais esses vocabulários se vinculam revela
conclusão interessante. Nos quatro casos que mencionam que os atos específicos (julgados em
cada caso) não são graves, o resultado foi no sentido de restrição do controle penal. Já nos seis
casos materiais em que houve menção à importância da gravidade, o resultado foi no sentido
da ampliação do controle penal. Assim, mesmo quando julgaram casos classificados como leves
nesta pesquisa, o tribunal afirmou a importância de se atentar para a gravidade do caso e, quando
o fez, ampliou o controle penal. De modo análogo, entre os três casos processuais que
mencionam a importância da gravidade, em dois deles o resultado foi favorável à acusação, isto
é, no sentido de restringir garantias processuais. Dessa forma, a afirmação da importância da
gravidade é associada a um modelo de justiça que expressa o chamado “pior dos dois mundos”:
maior controle penal e menor proteção processual.
É interessante observar que, apesar de a afirmação da importância da gravidade nos
casos materiais não estar associada apenas a casos classificados neste trabalho como graves153,
o STJ, em seu padrão decisório em relação ao atributo “gravidade”, estabelece uma relação
bastante clara entre as consequências que casos leves e graves devem receber quanto à
ampliação ou restrição do controle penal e quanto à ampliação ou restrição da proteção
processual. Os parágrafos seguintes abordam essa distinção.
Conforme observado nas subseções anteriores, o Superior Tribunal de Justiça tende a
decidir a favor da acusação em casos materiais (55% dos casos). Contudo, analisando o
comportamento do tribunal em relação ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente,
observou-se que o tribunal costuma seguir a solução literal do ECA, favorecendo a defesa
quando o Estatuto a favorece (70% dos casos) e favorecendo a acusação quando o Estatuto a
favorece (68%). Por consequência, o STJ está disposto a ampliar o controle penal de
adolescentes em contrariedade ao ECA em 30% dos casos e está disposto a contrariar o Estatuto
para reduzir o controle penal em 32% dos casos.
153 Três desses casos foram classificados como leves (Casos 32, 37, e 38), e três como graves (Caso 29, Caso 39,
Caso 40).
173
Portanto, analisando o comportamento do tribunal em casos materiais em relação ao que
prevê o Estatuto, não é possível concluir que o STJ atue como prevê parte da hipótese do “pior
dos dois mundos”, isto é, ampliando o controle penal sobre os adolescentes. Isso não significa,
tampouco, que o tribunal adote uma postura de redução do controle penal, visto que, poderia
ter optado por reduzi-lo e não o fez em 55% dos casos e visto que se mostrou disposto a
contrariar o ECA para ampliar o controle penal em 30% dos casos. A conclusão possível sobre
a atuação do tribunal é a de que não há uma tendência clara em nenhuma direção, se
considerarmos apenas esses dados.
Contudo, a observação de como o STJ decidiu em casos materiais, levando em
consideração a solução prevista pelo ECA e a gravidade do caso revela uma tendência mais
clara de comportamento. Assim, a Tabela 5 apresenta quatro cenários distintos: 1) casos não
graves com o ECA favorável à defesa; 2) casos não graves com o ECA favorável à acusação;
3) casos graves com o ECA favorável à defesa; 4) casos graves com o ECA favorável à
acusação.
Tabela 5 - Comportamento do STJ em casos materiais de acordo com a gravidade e com a solução do
ECA
Combinação Tipo de
caso Gravidade ECA Casos
Resultado
Defesa
Resultado
Acusação
C1 material não grave defesa 6 83% 17%
C2 material não grave acusação 17 35% 65%
C3 material grave defesa 4 50% 50%
C4 material grave acusação 2 0% 100%
A comparação entre as combinações de casos graves (C3 e C4) com os casos não graves
(C1 e C2) demonstra que o STJ está muito mais disposto a ampliar o controle penal de
adolescentes nos primeiros do que nos segundos. Nesse sentido, observa-se que o tribunal
esteve disposto a contrariar o ECA para expandir o controle penal em casos leves em apenas
17% dos casos (C1), ao passo que contrariou o ECA em 50% dos casos graves para expandir o
controle penal (C3). Por outro lado, em casos leves, o STJ chegou a contrariar o Estatuto em
35% dos casos para reduzir o controle penal (C2), ao passo que não fez o mesmo nenhuma vez
nos casos graves (C4). Portanto, a forte ambiguidade do comportamento do tribunal em casos
materiais observada na Seção 5.1.3 não persiste com a observação da Tabela 5.
174
O que esta tabela demonstra é que o Superior Tribunal de Justiça se orienta por uma
ampliação do controle penal de jovens em casos graves (embora não o faça de modo absoluto)
e por uma redução do controle nos não graves (embora também não o faça de modo absoluto).
Essa posição fica ainda mais evidente quando diferenciados os casos que se aplicam a situações
“graves”, os que se aplicam a qualquer situação independentemente da gravidade e os que se
aplicam a situações leves. A Tabela 6 resume os seis possíveis cenários considerando essa
classificação dos casos de acordo com a gravidade.
Tabela 6 - Comportamento do STJ em casos materiais de acordo com a gravidade “escalonada” e com a
solução do ECA
Combinação Tipo de
caso Gravidade ECA Casos
Resultado
Defesa
Resultado
Acusação
C1 material leve defesa 4 75% 25%
C2 material leve acusação 10 50% 50%
C3 material todos defesa 2 100% 0%
C4 material todos acusação 7 14% 86%
C5 material grave defesa 4 50% 50%
C6 material grave acusação 2 0% 100%
A combinação 1 revela que, em casos materiais e leves, quando a defesa solicita algo
previsto no ECA, o STJ se mostra disposto a decidir a favor da defesa (75%) e, por conseguinte,
mostra-se pouco disposto a contrariar o Estatuto para decidir contra a defesa (25%). Já C2
mostra que em 50% dos casos materiais e leves em que a defesa solicitou algo que não estava
no ECA, o STJ foi contra o Estatuto para acatar esse pedido. Portanto, pode-se concluir que a
posição do tribunal – levando-se em conta o que determina o ECA – é no sentido de redução
do controle penal de adolescentes envolvidos em situações leves (definidas como sem
antecedentes graves e sem cometimento de atos graves).
Comparando esse comportamento com o exibido nos casos graves (C5 e C6), a diferença
é perceptível. Em C5, o tribunal chegou a contrariar o ECA em 50% dos casos para decidir
contra a defesa, atitude diametralmente oposta à tomada nos casos leves, como mostra C2. Já
em C6, o tribunal seguiu a interpretação literal do ECA em 100% dos casos para decidir contra
a defesa.
As situações descritas em C3 e C4 mostram uma atitude moderada em relação à
inclinação do tribunal em contrariar o Estatuto nos casos intermediários, os quais dizem respeito
a situações indiferentes à gravidade. Se, por um lado, o tribunal se mostrou inclinado a decidir
175
de acordo com o que o ECA estabeleceu para favorecer a defesa em C3 (de modo semelhante
ao que fez C1), por outro, se mostrou pouco disposto a contrariar o Estatuto para favorecer a
defesa (de modo diferente ao que fez em C2).
Portanto, não apenas o tribunal comunica que a gravidade é um critério importante para
se tomarem decisões na justiça juvenil (principalmente nos casos materiais), como também
costuma ampliar o controle penal em casos graves e diminuí-lo nos leves. Desse modo, percebe-
se que o tribunal promove uma dupla legitimação do controle penal em casos graves. Por um
lado, costuma decidir pela ampliação do controle penal, o que comunica que essa é uma resposta
legítima para esses casos, dada a força simbólica que possuem as decisões judiciais enquanto
atos de Estado. Por outro, institui a gravidade como critério legítimo para se pensar a justiça
juvenil, por utilizar vocabulários de motivos que argumentam sua importância. Em
contrapartida, a mesma análise pode ser aplicada aos casos leves. Nestes, o tribunal comunica
que a resposta correta deve ser a redução do controle penal, ao mesmo tempo em que institui,
por meio de seus vocabulários, que determinadas situações, por não serem graves, devem
receber uma resposta mais branda154. A afinidade entre vocabulários e padrão decisório em
relação à gravidade demonstra a importância que o tribunal confere à questão.
Em resumo, nesta seção observou-se a centralidade da gravidade tanto nos vocabulários
de motivos utilizados pelo STJ para legitimar suas decisões quanto em seu padrão decisório.
Em relação aos vocabulários, a referência à gravidade, embora prevaleça sobre a referência às
características pessoais, é apresentada, em alguns casos, juntamente a ela. Assim, o tribunal
mobiliza vocabulários associados a modelos de justiça frequentemente tratados como opostos.
Apesar dessa ambiguidade, o fato de que a referência à gravidade prevaleça tanto para ampliar
o controle penal quanto para restringir garantias, permite observar que gravidade está associada
ao que se chamou de “o pior dos dois mundos”.
Em relação ao padrão decisório, a diferenciação entre casos graves e leves demonstra a
legitimação atribuída a um maior controle penal nesses casos (legitimação que é dupla, pois
também observada nos vocabulários de motivos para justificar tais decisões). Além disso, a
154 Novamente, a comparação com o trabalho de Almeida (2016) é relevante. A autora observou que os magistrados
responsáveis pela decisão de manter a medida de internação ou permitir a progressão do adolescente costumam
desconfiar de relatórios que sugerem a liberação de jovem quando o ato é considerado grave. Por outro lado, nunca
questionam a sugestão de manutenção do adolescente em cumprimento de medida, mesmo quando o ato é leve.
Conforme a pesquisadora: “a gravidade da infração parece informar a avaliação do tempo de internação somente
em uma direção: nenhum dos juízes entrevistados mencionou a necessidade de evitar internações longas em casos
de infrações leves”. (ALMEIDA, 2016, p. 218). Portanto, diferentemente do comportamento do STJ observado
neste trabalho, os magistrados estudados por Almeida não pareciam especialmente inclinados a diminuir o controle
penal sobre adolescentes que cometem atos leves.
176
menção à ausência de gravidade de alguns atos para decidir no sentido de restrição do controle
penal, somada a atuação do STJ no sentido de efetivamente restringir o controle penal nessas
situações, reforça a importância da diferenciação entre graves e leves. Como se observará na
seção seguinte, essa diferenciação também será fundamental na definição de quais situações
merecem ser respondida por meio da internação e quais não.
7.6. O PADRÃO DECISÓRIO E OS VOCABULÁRIOS DE MOTIVOS RELATIVOS À
INTERNAÇÃO
Conforme observado no Capítulo 3, umas das mais importantes dimensões da punição
contemporânea, seja no caso de adultos, seja no caso de adolescentes, é a imposição de privação
de liberdade. No Brasil, entre 2002 e 2013, a taxa de adolescentes em medida de privação de
liberdade por 100 mil habitantes cresceu em 386%, aumento maior que o verificado no sistema
criminal adulto (FBSP, 2015, p. 83). Em um período mais recente, observa-se que a imposição
da internação, em números absolutos, cresceu 35% entre 2008 e 2013. Assim, é interessante
observar se o STJ contribui para essa situação em suas decisões e o que comunica
especificamente sobre a privação de liberdade.
Em relação ao que o STJ comunica sobre a privação de liberdade, embora o tribunal não
costume adjetivá-la, quando o faz, refere que está é “excepcional”, reproduzindo o texto do
Estatuto da Criança e do Adolescente (oito casos, entre casos materiais e processuais155). Um
exemplo desse tipo de vocabulário é o seguinte:
VM80: É cediço que a medida de internação constitui verdadeira restrição ao status libertatis do
adolescente, razão pela qual deve ela sujeitar-se aos princípios da brevidade e da excepcionalidade,
só sendo recomendável em casos de comprovada necessidade e quando desaconselhadas medidas
menos gravosas. (Caso 46)
Quadro 23 – Exemplo de Vocabulários de Motivos que afirmam que a internação é excepcional
Embora a utilização desse tipo de vocabulário não esteja associada claramente a nenhum
atributo ou resultado das decisões, o padrão decisório do tribunal em relação à internação revela
que ela é utilizada como medida excepcional apenas nos casos leves, mas não nos casos graves.
Nesse sentido, é relevante observar como o tribunal se comporta em casos materiais,
considerando que estes dizem respeito diretamente à ampliação do número de adolescentes em
cumprimento de internação e considerando que apenas três casos processuais dizem respeito à
155 Assim como a questão da gravidade, a questão da internação será analisada neste capítulo (referente aos casos
materiais) mesmo que tenha sido mencionada também em alguns casos processuais.
177
internação. A Tabela 7 resume o comportamento do tribunal, levando em conta a gravidade do
caso156 e a solução do ECA.
Tabela 7 – Comportamento do STJ em casos materiais relativos à internação de acordo com a gravidade
e a solução do ECA
Combinação Internação Tipo de
Caso Gravidade ECA Casos
Resultado
Defesa
Resultado
Acusação
C1 sim material leve defesa 3 100% 0%
C2 sim material leve acusação 4 100% 0%
C3 sim material graves defesa 4 50% 50%
C4 sim material graves acusação 2 0% 100%
As combinações C1 e C2 demonstram que o tribunal decide na direção de afastar da
internação os adolescentes que tenham cometido atos leves ou que não sejam reincidentes. Isso
fica claro porque o tribunal segue a interpretação literal do ECA quando este favorece a defesa
(C1), ao mesmo tempo em que contraria a interpretação literal do Estatuto quando este favorece
a acusação (C2). Já as combinações C3 e C4 permitem inferir que o tribunal busca atrair à
internação os adolescentes que tenham cometido atos graves ou que sejam reincidentes. A
combinação C3 demonstra que o tribunal está disposto a contrariar o ECA em 50% dos casos
para favorecer a acusação e, portanto, ampliar a possibilidade de internação nos casos graves.
Além disso, C4 demonstra que em todos os casos em que o ECA apresentava uma solução na
direção da possibilidade da aplicação da internação, o STJ seguiu a interpretação do Estatuto.
Em relação aos casos graves, portanto, é possível concluir que, de fato, o STJ contribui
para o aumento da utilização da medida de internação. Contudo, essa atuação não se dá de modo
homogêneo, já que em dois casos em que poderia ter decidido pela possibilidade da internação,
não o fez (C2). Além disso, se considerarmos que dois casos relativos à internação tiveram
soluções distintas dadas por cada turma do STJ, é possível perceber uma maior ambiguidade da
atuação do tribunal. Esses dois casos foram classificados como graves e com solução do ECA
favorável à acusação (encaixando-se, pois, em C4). Apesar disso, a Sexta Turma decidiu pela
restrição do controle penal nesses dois casos (ao passo que a Quinta Turma decidiu pela sua
ampliação). Esses dois casos serão analisados mais adiante. Já em relação aos casos leves,
156 Entre os casos em que o tribunal discutiu a possibilidade de imposição da medida de internação, não há nenhum
caso classificado como aplicável a qualquer situação independentemente da gravidade, motivo pelo qual a tabela
7 não menciona esses casos.
178
infere-se que o STJ busca afastar esses casos da medida de internação de modo homogêneo
(independentemente da solução prevista pelo ECA). Assim, a indicação do tribunal a respeito
da solução legítima para os casos leves é clara no sentido de que estes não devem ser punidos
com internação.
Dada a importância dos casos relativos à internação, é relevante observar o potencial
impacto de casos específicos, tanto no sentido de restrição quanto de ampliação da imposição
da internação. Um exemplo de caso leve em que se decidiu pela impossibilidade da internação
foi o de número 30, em que se decidiu que remissões aplicadas a adolescentes não podem ser
consideradas como reiteração para fins de imposição da medida de internação. Apesar de ser
impossível saber o número de adolescentes beneficiados pela remissão que voltam a envolver-
se com a justiça juvenil no Brasil, pode-se especular que, se esse número for alto, então a
decisão do STJ abrange muitos jovens157. Essa especulação é viável se considerarmos a
centralidade da remissão no funcionamento da justiça de jovens, como mostra a pesquisa de
Silva (2010) em relação à cidade de Belo Horizonte. Nesta, a partir da análise de banco de dados
referente ao ano de 2009, o autor mostra que, de 9.605 entradas de adolescentes no sistema de
justiça, 57% receberam a remissão (2010, p. 143). Assim, se o número de jovens que recebem
remissões e voltam a ser levados à justiça juvenil for alto, então a decisão do STJ possui o
potencial de afastar um grande número de adolescentes da internação. Já no Caso 18, o STJ
estabelece a impossibilidade de se flexibilizar o prazo de 45 dias previsto no ECA para o
cumprimento da internação provisória, determinando que, após esse prazo, adolescentes devam
ser colocados em liberdade. Considerando que, no ano de 2014, estavam inseridos em
internação provisória 5.553 adolescentes (SDH, 2017, p. 15), é possível concluir que essa
decisão pode ter impacto decisivo em evitar que adolescentes internados provisoriamente
fiquem nessa situação por tempo indefinido, como ocorre no caso da justiça criminal adulta,
em que mais de um terço da população prisional é de presos provisórios (FBSP, 2016, p. 100).
Quanto aos casos que afirmam a possibilidade de aplicação de internação, destaca-se o
Caso 29. Neste caso é colocada a discussão sobre a possibilidade de internação pelo ato de
tráfico de drogas. Em tal caso, a defesa sustentou que esta não é possível, visto que não se trata
de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa158. Em resposta, o STJ editou
a súmula 492, segundo a qual “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não
157 Os levantamentos anuais realizados pela Secretaria dos Direitos Humanos ligada ao Ministério da Justiça não
incluem informações sobre se adolescentes em cumprimento de medida tenham recebido alguma remissão anterior
(SDH, 2009; 2011; 2012; 2014; 2015; 2017). 158 Essa discussão diz respeito à interpretação do inciso I do artigo 122.
179
conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”.
A partir do texto da súmula considerou-se, neste trabalho, que a orientação do STJ é de que é
possível a internação por tráfico de drogas. Isso porque a expressão “não conduz
obrigatoriamente” denota que, embora a internação não seja obrigatória nos casos de tráfico,
ela não é proibida, ao passo que a expressão “por si só” parece indicar que há outras
circunstâncias que, somadas ao tráfico de drogas, permitem a internação. A análise das decisões
que o tribunal apresenta como precedentes originários da referida súmula indica que o tribunal
permite a internação nos casos de tráfico a partir da análise da gravidade e das circunstâncias
pessoais do adolescente (embora não indique como essa análise deve ser feita por magistrados
de primeira instância)159.
Embora o impacto desse tipo de orientação por parte do STJ na atuação de tribunais de
justiça estaduais e magistrados de primeira instância só possa ser estimado mediante pesquisa
empírica específica160, é possível concluir que a decisão do tribunal possui algum impacto no
fato de que 24% dos adolescentes que estavam em cumprimento de medida de semiliberdade
ou de internação no Brasil em 2014 estivessem nessa condição por terem cometido o ato de
tráfico de drogas161.
Por fim, destacam-se os dois casos em que os órgãos julgadores do tribunal divergiram
quanto à interpretação do inciso II do art. 122 do ECA, que autoriza a internação nos casos de
reiteração. No Caso 52, discutiu-se quantos atos devem ser cometidos para que se considere
159 Essa orientação contrasta, por exemplo, com a observada por Minahim e outros em relação à decisão do
Tribunal de Justiça da Bahia, que parece defender a internação do tráfico em qualquer situação. Nesse sentido, o
tribunal afirma que “O tráfico de drogas deve ser considerado um dos atos infracionais mais graves, pois é prática
que vem disseminando o vício entre a população mais vulnerável, ou seja, mais jovem e mais desprotegida da
sociedade. O tráfico de drogas é ato infracional que pressupõe emprego de violência contra toda a sociedade”
(BRASIL, 2010b, p. 16). 160 Um exemplo de pesquisa desse tipo foi a realizada por Armani e Costa em relação Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul. As autoras compararam duas amostras de decisões do referido tribunal, uma anterior à edição da
súmula e outra posterior. Sua conclusão é a de que: “a proporção de internações por ato infracional análogo ao
tráfico de drogas não obteve alterações significativas no período que se seguiu à edição da Súmula, se comparado
com igual período anterior” (2014, p. 21). Assim, considerando que o número de internações não cessou ou
diminuiu drasticamente após a edição da súmula, é viável crer que o tribunal estudado ou ignora a súmula ou
interpreta-a no sentido de que ela autoriza amplamente a internação por tráfico. 161 Todavia, além de não ser possível saber qual o impacto dessa decisão do STJ sem pesquisas específicas, é
impossível saber quantos adolescentes no Brasil estão efetivamente internados a partir da acusação de terem
cometido tráfico de drogas. Em primeiro lugar porque o levantamento promovido pela Secretaria de Direitos
Humanos não diferencia quantos adolescentes estão internados e quantos estão em semiliberdade por tráfico. Em
segundo lugar, porque o levantamento contabiliza diferentes atos infracionais de maneira desvinculada a quem os
cometeu. Desse modo, considerando que o mesmo adolescente pode ter sido condenado por tráfico e também por
outro ato que justifique a internação (como roubo), é impossível saber se o tráfico foi utilizado como referência
para a internação. Em terceiro lugar, porque o levantamento não distingue quais incisos do art. 122 (que trata da
internação) foram utilizados para justificar a internação dos jovens internados por tráfico. Sem essa informação,
não é possível saber se o caso diz respeito à súmula 492 (inciso I) ou ao inciso II do referido artigo, que faz menção
à “reiteração”.
180
que o adolescente “reiterou em atos infracionais graves”. As soluções distintas dadas por cada
turma podem ser observadas no Quadro 24:
Reiteração significa três atos Reiteração significa dois atos
Com efeito, observa-se que o menor registra
apenas dois atos infracionais anteriores, ambos
por tráfico de entorpecentes, o que configura tão-
somente a reincidência, instituto que não guarda
identidade com a hipótese do art. 122, II, do ECA.
(Caso 52, decisão da Sexta Turma).
Para a Corte Suprema, o aplicador da lei deve
analisar e levar em consideração as
peculiaridades de cada caso concreto para uma
melhor aplicação do direito. (...) Veja-se: (...) O
Min. Joaquim Barbosa rejeitou, ainda, a alegação
de que seria necessário o cometimento de no
mínimo, três atos infracionais graves para a
incidência desse inciso, haja vista tratar-se de
construção jurisprudencial, em que se tentara
estabelecer parâmetros para se restringir a
aplicação de internação, cabendo ao juiz levar em
conta as peculiaridades de cada caso concreto.
(Caso 52, decisão da Quinta Turma)
Quadro 24 – Interpretação do significado de reiteração pela Quinta e Sexta Turma
A oposição das duas decisões pode ser observada na oposição de dois vocabulários de
motivos. A decisão da Sexta Turma invoca a comparação à lei adulta para sustentar que
reiteração deve significar algo distinto da reincidência. Já a decisão da Quinta Turma utiliza
vocabulários do tipo “caso a caso” – tipo de vocabulário associado à ampliação do controle
penal – para justificar que não se deve restringir a atuação do juiz de primeiro grau, o qual deve
decidir de acordo com as “peculiaridades de cada caso concreto”.
O outro caso em que o tribunal apresenta divergência sobre como interpretar o inciso II
do art. 122 do ECA é Caso 53. Neste discutiu-se se os atos cometidos pelo adolescente no
passado devem ter sido reconhecidos por sentença irrecorrível ou não para configurarem a
reiteração. Novamente, a Sexta Turma decidiu de modo favorável à defesa, e a Quinta, de modo
favorável à acusação. Para a Sexta Turma, o que impede a consideração de atos ainda não
reconhecidos por sentença irrecorrível é o “princípio constitucional da presunção de inocência”
(Caso 53, decisão da Sexta Turma), tipo de vocabulário associado à restrição do controle penal.
Já a Quinta Turma, justificou sua decisão afirmando que “tornaria raríssimas, quando não
inexistentes, hipótese de aplicação da internação por reiteração”. (Caso 53, decisão da Quinta
Turma). Assim, a decisão indica a importância de não restringir essa internação.
Em resumo, nesta seção verificou-se que o STJ não costuma se manifestar
frequentemente sobre o papel da internação (oito decisões de 55). Quando o faz, é para ressaltar
sua excepcionalidade. Já o padrão decisório revela que a internação é, de modo homogêneo,
181
rejeitada nos casos leves (mesmo em contrariedade ao ECA) e, de modo menos homogêneo,
estimulada nos casos graves (mesmo em contrariedade ao ECA em alguns casos). Portanto, o
tribunal institui diferenciação entre o tratamento que deve ser direcionado a adolescentes que
cometem atos graves e são reincidentes e adolescentes que cometem atos leves. Ao contrário
do que Feld observou em relação aos EUA, o movimento de “pegar pesado com jovens” não
envolve, para o STJ, punir de modo mais severo também os adolescentes considerados “menos
ruins” (FELD, 1997, p. 83).
182
CONCLUSÃO
A proposta deste trabalho foi a de verificar como o Superior Tribunal de Justiça decide
quando diante da possibilidade de ampliar ou restringir o controle penal de adolescentes e de
ampliar ou restringir a proteção processual a que estes têm direito, bem como a de verificar
como o tribunal justifica suas decisões. Esse problema de pesquisa foi construído a partir da
formulação da decisão judicial como ato de Estado, que carrega o monopólio da violência física
e simbólica legítima, em conjunção com revisão da literatura sobre a punição de jovens.
Partiu-se da construção teórica de que a punição estatal – e a decisão judicial punitiva –
consiste na prática de uma violência física – no sentido de coerção física –, que carrega também
uma violência simbólica – no sentido de ocultar que a punição poderia se dar em um sentido ou
em outro e ser pensada de uma ou de outra forma. Desse modo, enfatizou-se a dupla
legitimidade desses atos de Estado. Dada a força simbólica das decisões do STJ, o fato de este
adotar determinadas práticas punitivas e não outras e o fato de justificar essas práticas de uma
forma e não de outra contribuem para que essas práticas e justificativas tornem-se a visão oficial
sobre a punição. Assim, optou-se por tomar as justificativas das decisões não como um suposto
motivo “real” por trás das decisões, nem como encobrimento de uma verdade não declarada,
mas como vocabulários de motivos adotados em diferentes ações situadas que contribuem para
que a punição seja pensada de uma forma e não de outra, pensamento esse que é capaz de gerar
práticas punitivas que com ele guardem afinidade.
Após a definição dessa forma de se estudar a punição e a decisão judicial punitiva,
demonstrou-se como ela poderia ser utilizada para pesquisar especificamente a punição de
jovens no Brasil. Demonstrou-se que há certa percepção na literatura de que adolescentes
estariam vivenciando “o pior dos dois mundos”, isto é, estariam recebendo a pouca proteção
processual historicamente ligada à justiça juvenil, ao mesmo que tempo em que estariam sendo
punidos de modo mais duro, tendência observada atualmente na justiça criminal adulta. Somada
a essa hipótese, o balanço bibliográfico revelou também a importância de se verificar como o
judiciário se comporta em relação à gravidade das situações e à utilização da internação. Essa
revisão demonstrou, igualmente, que diferentes formas de legitimação da punição de
adolescentes são observadas tanto em pesquisas empíricas sobre a atuação dos operadores da
justiça juvenil quanto nos debates normativos sobre a punição de adolescentes. Portanto, a
conjunção entre perspectiva teórica e balanço bibliográfico conduziu ao estudo das práticas
punitivas legitimamente impostas na justiça juvenil em conjunto com as formas legitimamente
183
impostas de pensá-la, atentando, também, para as ambivalências nas práticas e justificações do
judiciário.
Argumentou-se que as decisões paradigmáticas do Superior Tribunal de Justiça
constituem um objeto privilegiado de estudo. Em primeiro lugar, porque o STJ se encontra em
posição elevada na hierarquia judiciária brasileira, tendo a missão formal de comunicar a correta
interpretação de leis federais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em segundo lugar,
porque suas decisões paradigmáticas expressam questões controversas no campo jurídico sobre
quais contornos corretos a justiça juvenil deve exibir – em termos de controle penal e de
proteção processual. Considerando a amplitude dessas questões, elas fazem assomar discussões
que remetem ao próprio fundamento desse controle penal e dessa proteção processual. Assim,
o desfecho dado pelo tribunal a elas e a justificativa que o acompanha instituem a construção
oficial sobre os fundamentos da justiça juvenil no Brasil.
Para investigar essas práticas e justificativas de modo conjunto, foi necessário, em um
primeiro momento, dissociá-las. O padrão decisório do tribunal em relação a cada atributo dos
casos – tipo de caso (relativo ao controle penal ou à proteção processual), gravidade, utilização
da internação, solução dada pelo ECA e resultado – foi verificado a partir de uma adaptação da
qualitative comparative analysis (QCA). Essa técnica permitiu observar como o tribunal decide
não apenas em relação a cada atributo, mas também em relação a cada combinação de atributos.
Assim, foi possível perceber de modo mais detalhado o que o tribunal decide. Já as
justificativas, entendidas como vocabulários de motivos, foram codificadas e agrupadas sob o
mesmo tipo de vocabulários, o que permite observar como elas são construídas. Esses dois
procedimentos, porém, seriam insuficientes para responder ao problema de pesquisa proposto,
sobre como práticas e justificativas se vinculam. Assim, a análise levou em conta essa relação,
observando quais vocabulários de motivos estiveram associados a este ou àquele atributo ou a
esta ou àquela combinação de atributos. A principal relação entre justificativas e atributos que
guiou a análise foi a relação entre tipo de caso e os principais vocabulários associados a ele.
Essas combinações remetem ao problema de pesquisa: como o tribunal decide e legitima suas
decisões em casos processuais e materiais. Nesta conclusão são enfatizados dois aspectos que
perpassaram a análise, o padrão predominante das práticas e das justificações e as
ambivalências nesses dois aspectos. Inicia-se pelo padrão dominante.
Em relação à proteção processual de adolescentes, a análise revelou que o Superior
Tribunal de Justiça decide majoritariamente no sentido de sua restrição. Isso é constatado tanto
em relação à perspectiva das partes (defesa e acusação) quanto em relação ao que estabelece o
Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, não apenas o STJ costuma decidir a favor da
184
acusação em casos processuais, como o faz mesmo quando o ECA prevê uma solução favorável
à defesa. Esse diagnóstico, porém, varia de acordo com a gravidade dos casos. Nos casos graves
e nos indiferentes à gravidade (os quais constituem a grande maioria dos casos processuais), o
STJ restringe a proteção processual (mesmo em contrariedade ao ECA). Já nos casos leves, o
STJ amplia a proteção processual (mesmo em contrariedade ao ECA).
Portanto, conclui-se que o STJ institui como legítimo um procedimento
predominantemente informal (com exceção dos casos leves). Esse procedimento informal é
sustentado principalmente com base na teoria jurídica das nulidades, a partir da afirmação de
que o desrespeito a garantias processuais não é problemático quando não há prejuízo ao
adolescente, o que é tomado como pressuposto pelo STJ. Assim, conclui-se que, por um lado,
a imposição desse procedimento informal coincide com o modelo que guiou historicamente a
justiça juvenil. Por outro, a justificativa dada a ela difere radicalmente da apresentada pelos
idealizadores da justiça de jovens. Conforme o STJ, adolescentes devem ser tratados de modo
informal – isto é, com menos proteção processual – não em oposição à justiça criminal, mas em
aproximação a ela. O procedimento deve ser informal não porque garantias processuais
dificultam o tratamento reabilitador – a reabilitação inclusive esteve associada a maior proteção
processual –, mas porque assim estabelece a teoria das nulidades do direito adulto.
Em relação ao controle penal de adolescentes, a gravidade dos casos opera uma distinção
ainda mais marcante. Nos casos graves, o STJ costuma ampliar o controle penal e as
possibilidades de imposição da internação (mesmo em contrariedade ao ECA). Nos casos que
se aplicam tanto a situações graves quanto leves, o STJ costuma instituir o controle penal que
está previsto no ECA (não costuma contrariar o ECA para ampliar ou restringir o controle). Nos
casos leves, o STJ costuma restringir o controle penal e as possibilidades de internação (mesmo
em contrariedade ao ECA). Assim, o tribunal institui uma diferenciação entre as respostas
punitivas a distintas categorias de adolescentes: os que cometem casos graves e são reincidentes
devem ser punidos com mais intensidade (até mesmo do que prevê o ECA), e os que cometem
atos leves devem ser punidos com menos intensidade (até mesmo do que prevê o ECA).
Do ponto de vista das justificações que colocam a forma legítima de se pensar esse
modelo, foram utilizados diversos vocabulários. Contudo, é possível sublinhar aqueles que
costumam ser vinculados a um resultado e que não costumam ser vinculados a resultados
opostos. Em relação aos graves, destacam-se os que afirmam a importância da gravidade da
infração, os que afirmam a relevância de se tomarem decisões “caso a caso” e os que fazem
parte do conjunto “punição”, já que sua utilização é sempre vinculada à ampliação do controle
185
penal. Em relação aos casos leves, destacam-se os que instituem que determinados atos não são
graves, já que sua utilização é sempre vinculada à restrição do controle penal.
De modo geral, portanto, a hipótese do “pior dos dois mundos” é: i. verificada nos casos
graves, já que na maioria destes o STJ restringe a proteção processual e amplia o controle penal
(mesmo contra o ECA); ii. verificada parcialmente nos casos indiferentes à gravidade, já que o
STJ restringe a proteção processual (mesmo contra o ECA), mas estabelece o controle penal
previsto no ECA; iii. não verificada nos casos leves, já que na maioria destes o STJ restringe o
controle penal e amplia a proteção processual (mesmo contra o ECA). Nesse sentido, o STJ
institui uma divisão clara entre casos, baseada na gravidade dos atos cometidos. Assim,
tomando os resultados majoritários dados aos casos graves e leves e tomando os vocabulários
de motivos majoritariamente atribuídos a eles, é possível perceber como o STJ institui um
princípio de visão e de divisão do mundo (BOURDIEU, 2010) na justiça juvenil brasileira. A
Figura 1 revela essa diferenciação:
Figura 1 – Diferenciação entre casos graves e leves instituída pelo Superior Tribunal de Justiça
Dessa forma, podem-se estabelecer semelhanças entre o tratamento diferenciado
dedicado a grupos de adolescentes distintos nas mais altas hierarquias judiciais e nos ambientes
da “ponta” da justiça juvenil, como o da execução de medidas, da promotoria de justiça e dos
juizados de primeira instância. A percepção de que determinados adolescentes sejam
“estruturados no crime” enquanto outros são “recuperáveis” (LIMA, 2014, p.155), de que certos
jovens são “bandidões” (OLIVEIRA, 2016, p.188) ou ainda de que o cometimento de atos
graves impede a liberação de jovens internados, mesmo quando essa é sugestão da equipe
técnica (ALMEIDA, 2016, p.147), são construções que revelam, no dia a dia da punição de
jovens, as formas de organizar e hierarquizar o mundo social por parte dos atores do sistema de
justiça. Ainda que o STJ justifique de modo breve suas decisões e que não apresente avaliações
186
morais sobre os adolescentes – como fazem outros órgãos judiciais (MINAHIM; SPOSATO,
2011) –, o tribunal, à sua maneira, comunica a importância dessa divisão. Diferentes grupos de
adolescentes são tratados de modo distinto: os que cometem atos leves merecem o “melhor dos
dois mundos”, já os que cometem atos graves merecem o “pior dos dois mundos”.
O destaque a essa diferenciação e aos vocabulários de motivos que a sustentam não tem
por objetivo desmerecer a importância de outros vocabulários na instituição do modelo de
justiça juvenil imposto como legítimo. Esses vocabulários, porém, foram mobilizados de modo
mais ambivalente.
A primeira dessas ambivalências diz respeito à comparação à lei adulta, um dos
vocabulários mais utilizados para justificar as decisões. Ela foi utilizada para justificar tanto
decisões favoráveis à acusação quanto à defesa, em casos materiais e processuais. Ainda, em
alguns casos ela foi realizada para afastar a justiça juvenil da justiça criminal e, em outros, para
aproximá-la. Portanto, o STJ comunica uma relação ambígua em relação ao direito penal adulto,
não se posicionando de modo definitivo sobre a “tensão” que marca a justiça juvenil desde a
sua criação. O modo legítimo de se pensar a justiça juvenil, portanto, é ambivalente.
A segunda ambivalência diz respeito à comunicação da finalidade da medida. Reabilitar
e proteger são comunicados pelo tribunal como finalidades legítimas da intervenção, e que
podem conviver com sua finalidade punitiva, também legítima, servindo tanto para favorecer
defesa quanto acusação. A finalidade punitiva, porém, não costuma ser afirmada sem a
reabilitadora. Assim, ainda que ambas possam coexistir, para que seja possível afirmar o caráter
punitivo, parece ser necessário sempre fazer lembrar sua finalidade educativa e protetiva, a
qual, inclusive, é veiculada de modo mais frequente. De maneira semelhante, gravidade da
infração e características pessoais são critérios que convivem nas decisões do tribunal. O ideal
da justiça juvenil como resposta individualizada, escolhida “caso a caso”, não implica apenas
olhar para quem o adolescente é, mas também para o que ele fez, diferentemente dos ideais que
sustentaram a criação da justiça de jovens. Isso não significa que ao longo da história da justiça
juvenil os atos que os adolescentes cometiam fossem ignorados. Todavia, é revelador que no
próprio plano de justificação de suas práticas o judiciário não apenas trate de modo distinto
jovens que cometem atos distintos, mas que também anuncie explicitamente esse critério de
distinção como critério legítimo para se enxergar a punição de adolescentes.
A interpretação que se propõe sobre o que o tribunal comunica em relação à justiça
juvenil é a de que há uma justaposição de modelos “ideais” de justiça, cuja relação é aditiva: é
legítimo punir e educar; é legítimo o afastamento da lei adulta e sua aproximação, é legítimo
focalizar a gravidade do ato cometido e as características pessoais do adolescente, é legítimo
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proteger o adolescente e a sociedade. Se por um lado esses vocabulários não são construídos
como contraditórios, tampouco há um esforço em mostrar sua ligação. Vocabulários que
acompanharam a criação da justiça juvenil e os que predominam no funcionamento atual da
justiça criminal adulta convivem, mas a ligação entre eles não é explicitada. De maneira menos
evidente, essa justaposição também é observada nas práticas do STJ, visto que o tribunal não
decide sempre de acordo como o modelo predominante, mencionado nos parágrafos anteriores.
Em resumo, este trabalho não buscou observar o processo de produção dos documentos
analisados no cotidiano da justiça juvenil. Tampouco buscou testar teorias causais sobre a
explicação de por que se decide de uma ou de outra maneira. Contudo, partindo da perspectiva
de que há uma construção social anterior que é reproduzida – embora também se atualize – nas
formas de pensar e de agir dos atores sociais, e de que o Estado possui um papel importante
nessa construção, este trabalho demonstra como o Superior Tribunal de Justiça contribui para
a instituição dessas formas de agir e de pensar em relação à punição de adolescentes.
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